О праве наследования чтобы. Кто имеет право на наследство независимо от завещания

Наследство… Как много в этом слове!.. На тему наследства бесчисленное множество снято фильмов, написано романов.

Эта норма законодательного права обросла легендами и домыслами со всех сторон. На деле же все более конкретизировано, чем кажется. Одна из норм римского права гласит: «Heredĭtas persōnam defuncti sustĭnet».

Это значит, что наследник должен выполнять обязательства лица, оставившего ему наследство. От этого и будем отталкиваться.

Гражданский кодекс позволяет расставить все точки над «i» в вопросах наследования по закону. Начнем со свободы завещания, регламентированной статьей 1119 указанного кодекса, точнее с ее пунктов:

  • завещать имущество можно любым лицам;
  • определять доли наследников в наследственной совокупности можно в любом порядке;
  • можно сколь угодно лишать наследства одного, нескольких или всех наследников, даже не указывая причин на это;
  • включать в завещание любые распоряжения, при этом, не сообщая другим лицам о содержании завещательного акта.

Завещание упрощает работу нотариуса и усложняет жизнь наследоприемникам . Это непреложная истина, с ней не поспоришь. В России редко оставляют завещание, это считается плохой приметой, а наши люди суеверные.

Чаще всего интересы наследников регламентируются наследственным правом. Имущество делится между родными покойного в предусмотренном законом порядке.

В этом правовом аспекте есть и преимущества, и недостатки. Наследование по закону - процедура, более проста, понятная и привычная гражданам нашей страны.

Кто имеет право на наследство, если нет завещания

Мудрые римляне еще в свое время внесли лепту, обозначив эту норму как «Ab intestāto», то есть без завещания.

Статьи 1142—1145 Гражданского кодекса Российской Федерации конкретизировали право на наследство без завещания.

По статистике в России около 1,5 миллиона трудоспособных граждан живут без пары. Еще более 2 миллионов пенсионеров остаются на склоне дней в одиночестве. Эта статистика по одиночеству не доказывает, что у людей из этой категории совсем нет родственников.

После смерти всегда находятся внучки, тети, братья или сестры, особенно, если человек был состоятельный. Как в таком случае делится наследство, если нет завещание, а наследников несколько?

Законодательством определено 8 групп по степени близости родственных связей, которые называются очередями наследников:

Есть еще VIII очередь, к которой относятся иждивенцы - лица, которые не являются родственниками умершего.

Самые близкие находятся в первых очередях, менее близкие - в последних.

К получению наследства по закону первыми призываются самые родные люди покойного:

  • супруг (а), состоявший (ая) в законном браке;
  • родные и усыновленные дети, которые родились в браке, а также внебрачные дети;
  • родители, не лишенные родительских прав, родные и усыновившие.

Однако не всегда эти категории наследников могут ими стать. Этому есть ряд причин:

Если имеет место быть хотя бы одна из причин, право переходит к другой очереди . Представители могут принять наследство только в том случае, если от своих прав отказались все наследники предыдущей очереди.

Имеет ли право опекун на наследство опекаемых им лиц, зависит от конкретной ситуации.

Раздел наследства между наследниками одной очереди

Каждая из очередей может включать несколько наследников, поэтому наследственная масса распределяется между равнозначными представителями в равных долях.

Например, если в числе наследников первой очереди три представителя (отец, жена и сын), наследство будет распределено на 3 части. Каждому наследнику будет предназначаться по 1/3 доли.

Если очередь представлена одним наследником, он получит права на все имущество . Например, если у умершей есть только муж (родители погибли, детей не было рождено), то она станет единственной наследницей всего состояния.

Если покойный решил распорядиться своим имуществом по собственным соображениям и оставил завещание, порядок наследования меняется. Круг наследников в данном случае никак не ограничивается.

Также наследодатель вправе лишить прав на имущество кого-либо из родственников. В завещании указываются доли правопреемников и сведения о собственности.

Единственное ограничение свободы волеизъявления покойного наследодателя - правило об обязательных наследниках.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право

Определенная часть завещанного наследодателем имущества, которая по нормам Гражданского кодекса должна после его смерти перейти конкретной категории близких ему лиц, считается обязательной долей.

Эта норма применима в тех случаях, если завещание есть, но в нем не предусмотрено волеизъявление покойного относительно самых близких ему родственников. Или причитающая доля слишком занижена.

  • несовершеннолетние дети;
  • родители - пенсионеры и инвалиды;
  • нетрудоспособные супруги;
  • нетрудоспособные иждивенцы (должны находится на содержании покойного и проживать с ним не менее года до его смерти).

Круг наследников, имеющих право на выделение обязательной доли, ограничен рамками ч. 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ.

В основном, право на выделение обязательной доли в наследстве имеют нетрудоспособные родственники умершего - в силу возраста или состояния здоровья.

Нетрудоспособность должна быть не временной, а постоянной, чем должны быть соответствующие медицинские заключения, выписки из амбулаторных карт, решение суда.

К примеру, беременная супруга не имеет право на выделение обязательной доли в наследстве супруга. Зачатый, но не рожденный к моменту смерти ребенок также не имеет право на обязательную долю.

Еще один критерий связан с временными рамками . Нетрудоспособными наследники должны быть не менее года до даты смерти.

Также они должны проживать совместно со своим опекуном, о чем также должны быть подтверждающие документы: выписка из домовой книги, сведения о постоянной регистрации. Это в случае, если между ними и наследодателем нет родственных связей.

Законные наследники будут иметь право на выделение обязательной доли в наследстве в любом случае.

Размер обязательной доли

Гражданским кодексом оговорен конкретный размер обязательной доли в наследственной массе. В 2019 году он составляет не менее ½ всего имущества .

До 2002 года размер был другой - 2/3 полагаемой по закону доли.

Совместно нажитое имущество в браке считается собственностью обоих супругов. Активы, полученные или приобретенные до брака, считаются личной собственностью каждого из супругов. Брачный договор может изменить режим собственности.

Выделение супружеской доли в рамках наследственного права регламентируется нормами статьи 34 Семейного кодекса РФ . При оформлении бракоразводного процесса имущество делится поровну между супругами. Аналогичный принцип раздела действует при оформлении прав на наследство.

Нотариус является главным распределителем супружеской доли. Для получения свидетельства о праве собственности подается заявление (статья 75 Закона о нотариате).

Остаток собственности распределяется между остальными правопреемниками в равноценных долях. При этом супруг (а) также имеет право на получении одной из долей, помимо своей основной доли на ½ совместно нажитого имущества.

Смерть никто не планирует заранее. Случается, что человек умирает, не успев приватизировать свою квартиру. Закон в этой ситуации строг.

Любое недвижимое имущество, в том числе квартира, переходят в разряд частной собственности после процедуры оформления государственной регистрации прав собственности и получения соответствующих документов.

Наследникам неприватизированного жилья придется столкнуться с некоторыми проблемами. В наследственную массу не может быть включено имущество, не принадлежащее гражданину на момент смерти (ст. 1112 ГК).

Договор найма с муниципалитетом или государством не может быть основанием для признания имущества личной собственностью. Родственники и иждивенцы покойного не вправе претендовать на такое имущество.

Решить вопрос с недвижимостью законным способом можно двумя способами:

Союз двух людей, или гражданский брак, практически не регулируется законодательством. Основные проблемы возникают в рамках наследственного права. Имеет ли право бывшая жена, не состоящая в официальном браке, на наследство умершего супруга?

Получить долю из наследственной массы незаконная супруга может в том случае, если находилась у покойного на иждивении в связи с несовершеннолетием или отсутствием трудоспособности. Она должна проживать с наследодателем и быть зарегистрированной на его территории не менее одного года до наступления смерти.

Гражданская жена признается нетрудоспособной в следующих ситуациях:

  • она является инвалидом I или II группы;
  • достигла пенсионного возраста (55 лет).

Иждивенцем признается лицо, получавшее существенное материальное обеспечение от года и более и проживавшее вместе с умершим. При этом не имеет значение, получает гражданская жена пенсию или зарплату.

Права мужа относительно имущества на правах наследства определяются статьей 36 Семейного кодекса РФ . После смерти понятие «совместной собственности» теряет свою актуальность. Появляется необходимость в выделении долей.

После смерти за супругой остается:

  • половина совместно нажитого имущества в действующем браке, если иное не было предусмотрено брачным договором при его наличии;
  • имущество, которое она унаследовала до или во время брака;
  • личная собственность, которая была у нее во владении до заключения брака.

Переживший жену супруг становится наследником I очереди . В этой же очереди также состоят родители умершей и ее дети. Поэтому при наличии 2-х и более наследоприемников имущество будет разделяться меду ними на равных основаниях.

Если жена оставила наследство и не включила в него мужа, он имеет право претендовать только на обязательную долю в наследственной массе. Это 50 % всего имущества.

Отношения между поколениями складываются по-разному. Дети от разных браков равны перед законом. Этот же принцип распространяется на институт наследования.

Не важно, в какой последовательности и в каком по счету браке были рождены дети, они являются наследниками первой очереди и на равных правах участвуют в распределении наследственной массы.

Самое главное условие - это указание в свидетельстве о рождении умершего родителя, обычно отца. Это также может быть ребенок, рожденный вне брака.

Лишаются прав на наследство дети, признанные недостойными наследниками:

  • препятствовали воли умершего;
  • если они покушались на жизнь наследодателя или других наследников;
  • пытались увеличить наследственную долю незаконным способом;
  • не ухаживали должным образом за родителем (ст. 87 СК).

Дети от первого брака получают наследство по принципу «обязательной доли».

При оформлении договора дарения при жизни в интересах детей, рожденных во втором браке, дети от первого брака уже не имеют возможности участвовать в распределении наследства касательно подаренного имущества.

Возвращаясь к нашим истокам и мудрости древних, принимая наследство, важно придерживаться принципа «Semel heres - semper heres». Дословно эта фраза переводится с латинского, как «Единожды наследник всегда наследник». Это значит, что от наследства нельзя отказываться, даже если это долги или имущество, которое вам не нужно.

В Законе предусмотрены разные варианты получения прав на наследство, поэтому всегда можно цивилизованно и законно решить любую проблему в рамках наследственного права.

Последнее обновление Февраль 2019

Статья 1111 ГК РФ, дает возможность вступить в наследство по закону при отсутствии завещания. В отличие от случаев получения имущества при наличии письменного завещания умершего, четко определенного перечня наследников (пофамильного) нет. Получение наследства по закону осуществляется в порядке очередности.

Кто первый?

Наследники по закону имеют право наследовать в строго обозначенном порядке.
Первыми идут наиболее близкие родственники покойного, а именно:

  • супруг/супруга;
  • родители/усыновители;
  • дети;
  • внуки - по специальному праву, по праву представления

Если же нет наследников первой очереди (или они отказались), призываются наследники следующей очереди (второй). Аналогично и при призыве всех последующих очередей. Кстати, если представители той очереди, которая призывается, являются недостойными, то они лишаются своего права. Этот факт обязательно должен быть удостоверен судебным решением, то есть, объявить наследника недостойным имеет право лишь суд.

Недостойным наследником могут признать, если совершены противоправные, умышленные действия против наследодателя , либо против других наследников. Также признают недостойными, например, родителей, претендующих на наследство после смерти своего ребенка, если они длительно и злостно уклонялись от своих (родительских) обязанностей.

Последующие за первой, наиболее близкой по родству, очереди распределяют родственников в таком порядке:

  • Вторая – братья (сестры), бабушка и (или) дедушка покойного;
  • Третья – это дяди/тети (сестры/братья родителей, двоюродные братья и сестры владельца имущества);
  • Четвертая очередь представлена родственниками третьего колена - прадедушки, прабабушки;
  • Пятая – четвертого, двоюродные внуки, родные братья дедушек и бабушек наследодателя;
  • Шестая – кровными родственниками пятого поколения, двоюродные правнуки, двоюродные племянники;
  • Обособленно стоит седьмая очередь наследования. Отличие последней от предыдущих в том, что нет кровной связи (включая по факту усыновления). Представители седьмой очереди: отчим, мачеха, пасынки, падчерицы покойного.

Кроме описанных семи очередей наследования имеются лица, которые получают гарантированную долю в наследстве – нетрудоспособные иждивенцы покойного. Главное условие для этого выступает факт нахождения на содержании на протяжении последнего года, но не обязательно совместно с наследодателем проживать (см. ).

При отсутствии претендентов какой-либо очереди

Если отсутствуют претенденты какой-либо очереди, призываемой к наследству, в дело вступают наследники, так сказать, «по представлению». Это потомки наследника (той или иной очереди), который умер до наследодателя или одновременно с ним. То есть если бы он был жив, то вступил бы в наследство. Здесь не принимается во внимание наследование по завещанию. То есть представление к завещанию не действует только к очередности по закону.

Пример : у наследодателя был сын, который умер за год до наследодателя. У этого сына имелась дочь – внучка наследодателя. После смерти наследодателя в наследство на равных долях вступила супруга наследодателя (по первой очереди) и внучка (по представлению первой очереди). Если бы сын наследодателя был жив, то внучка в наследство не вступила.

Другими словами наследники по представлению – это как бы лица вместо наследника, который к моменту открытия наследства умер. Наследники по представлению бывают только трех очередей:

  • первая очередь: внуки;
  • вторая очередь: племянники и племянницы;
  • третья очередь: двоюродные братья и сестры.

«Представленцы» имеют преимущество перед обычными наследниками более низшей очереди. Но, если умерший наследник (вместо которого вступают в наследство дети) был лишен или отстранен от наследства, то наследства лишаются и дети – «представленцы».

Пример : Наследодатель имел брата. После смерти к наследству привлекли внуков наследодателя (детей умершей, допустим, дочери). Получается, что внуки являются наследники по представлению первой очереди. Они унаследуют все имущество. Брат (наследник второй очереди) в наследство не вступит.

При вступлении в наследство без завещания по представлению необходимо учитывать следующие особенности:

Все «представленцы» наследуют долю наследника, вместо которого вступили в наследство, в равных долях между собой

Пример : в наследство оставлена квартира. Наследниками первой очереди являются жена наследодателя, мать наследодателя и три внука (по представлению за отца – умершего сына наследодателя). Квартира разделится на следующие доли: 1/3 – супруге, 1/3 – матери и по 1/9 каждому из трех внуков.

Нотариусу представляется следующий минимальный пакет документов:

  • документ, подтверждающий родство умершего родителя с наследодателем (например, свидетельство о рождении умершего отца);
  • свидетельство о смерти родителя;
  • свое свидетельство о рождении, как подтверждение родственной связи с умершим родителем.

Доля супруга/супруги

Если в наследство вступает супруг наследодателя, то перед тем как распределять имущество между наследниками, должен быть произведен «супружеский выдел доли». То есть выживший супруг вначале получает свою долю в совместном имуществе, приобретенном в браке, а оставшееся становиться наследственной массой.

Пример : у наследодателя с супругом было совместное имущество: квартира и дача. Наследодатель имел сына. Перед выдачей наследства супруге определяется ½ квартиры и дачи, как ее ненаследственная доля. А оставшаяся ½ квартиры и ½ дачи делится между сыном и женой наследодателя. В итоге, у жены будет ¾ квартиры и дачи, а у сына ¼ квартиры и ¼ дачи.

Для выдела супружеской доли не требуется судебных разбирательств. Если из документов на имущество будет ясно, что оно приобреталось или создавалось в период брака, то нотариус самостоятельно производит «очищение» наследственного имущества от супружеской доли. Если возникают затруднения, то такой вопрос разрешается в судебном порядке.

Усыновленные и усыновители

Когда ребенка усыновляют, то с усыновителем возникают родственные отношения (как, например, между отцом и сыном). При этом биологические родители теряются наследственную связь с потомством. Таким образом, получается, что:

  • усыновленный ребенок может наследовать только от усыновителя, а от родившего его родителя и других родственников такого родителя нет;
  • и наоборот усыновитель может наследовать имущество усыновленного, а физиологический родитель не может.

Пример: Биологический отец отказался от родительских прав и ребенка усыновил посторонний гражданин. После смерти биологического отца сын не может претендовать на его имущество ни в какой доле.

Однако имеются исключения. Если с одним из родителей сохранены семейные отношения.

Пример : Женщина одна усыновляет ребенка. По решению суда связь между отцом и ребенком не утрачивается, хоть он и проживает с другой матерью, в другом месте. После смерти, отрешенной от родительских прав матери, усыновленный ребенок имеет право на наследство от нее. Равно как он будет иметь право на наследство от матери-усыновителя.

Собираем документы

Даже если вам и полагается имущество после смерти родственника, то для полноправного его владения вам нужно принять наследство. Наследство принимается цельно, то есть, запрещен отказ от части наследства. Таким образом, наследуются и обязанности (возможно, долги), а не только права.

Сроки вступления в наследство по закону тождественны принятию наследства по завещанию – шесть месяцев со дня его открытия (со дня смерти наследодателя). В этот период вы должны обратиться к нотариусу по месту жительства покойного. Нотариус в свою очередь откроет наследственное дело после получения от вас соответствующего заявления и необходимых документов (свидетельство о смерти, свидетельство о рождении и пр.).

Тут же возникает вопрос, как определяется дата открытия наследства, завещания. Это день смерти наследодателя . При условии, когда не установлен день смерти, например, в случае признания умершим – день вынесения такого судебного решения.

Вы не знаете, какие документы для вступления в наследство вам нужны? Не стоит волноваться. Для нотариуса вам надо подготовить такие бумаги:

  • собственноручное заявление;
  • свидетельство о смерти;
  • умершего;
  • бумаги, подтверждающие ваше родство;
  • информация об иных наследниках (известная вам);
  • бумаги на имущество, которое наследуете.

Наиболее распространенным наследуемым имуществом является квартира. Итак, на квартиру вам надо подать нотариусу:

  • правоустанавливающие документы;
  • выписку из Росреестра;
  • документы из управляющей компании.

К правоустанавливающим документам относятся те бумаги, на основании которых, покойный владел квартирой. Это может быть: решение суда, договор купли-продажи, ренты, прочее. Из Росреестра и БТИ надо получить: справка о балансовой стоимости, план и экспликация квартиры. В ЖЭКе закажите выписку из домовой книги, копию лицевого счета.

Помните, что на сбор всего пакета документов и обращение к нотариусу у вас имеется всего лишь шесть месяцев с даты смерти покойного. Обращаться с заявлением необходимо:

  • лично;
  • через доверенное лицо;
  • посредством почтовой связи.

Наиболее оптимальный – это первый вариант. Но бывает, что лично обратиться к нотариусу невозможно, к примеру, если нотариус находиться в другом регионе России. При условии обращения к нотариусу через представителя, ваше доверенное лицо должно обладать нотариальной доверенностью на представление интересов. А если направляете заявление с документами посредством почты - все копии и ваша подпись на заявлении должны быть засвидетельствованы местным нотариусом.

Опоздали, что делать?

Закон предоставляет наследникам шесть месяцев для сбора документов и подачи заявления нотариусу. Однако есть исключения. Так, срок в 6 месяцев продлевается, если вы получили право после:

  • отказа другого наследника;
  • непринятия наследства другим лицом.

В первом варианте срок вступления вами в наследство равен шесть месяцев со дня отказа, а во втором – три месяца со дня завершения шестимесячного срока с даты смерти наследодателя .

Но, если пропущен срок и вы не попадаете под эти категории, то урегулировать вопрос можно во внесудебном порядке. Для этого необходимо согласие всех наследников о включении вас число наследников. Если имущество не было наследовано никем (пропустил срок единственный наследник), то оно было объявлено выморочным и перешло в собственность РФ или муниципальных образований. В таком случае неизбежно обращение в суд для восстановления срока вступления в наследство.

Алгоритм восстановления своих прав в наследстве без завещания (если нет споров) таков.

  • Получение устного согласия всех наследников (необязательный, но желательный пункт).
  • Составление и нотариальное заверение письменного согласия наследников.
  • Перераспределение нотариусом долей в наследственной массе.
  • Аннулирование свидетельств о праве наследования, которые были выданы ранее.
  • Оформление новых свидетельств о праве наследования.
  • Перерегистрация информации в государственных реестрах (если были внесены данные).

Внесудебный порядок урегулирования пропущенного срока достаточно редко применяется на практике. Причина этого в том, что зачастую подобные изменения приводят к уменьшению долей, полученных наследниками, либо вовсе лишают их права наследования. Тем более, что отсутствие согласия хотя бы одного из наследников делает подобную процедуру невозможной. Поэтому, чаще применяется восстановление пропущенного срока в судебном порядке.

Обращаясь в суд надо подать иск. Ответчиками по делу должны быть обозначены нынешние наследники. Оснований для подачи подобного заявления всего два:

  • наследник не знал о наследстве;
  • пропущен срок по уважительной причине.

Уважительные причины, которые будут приняты в суде – это тяжелая болезнь, обстоятельства, создавшие состояние беспомощности для наследника, неграмотность и как следствие, препятствующая получения наследства. Не будут признаны в суде основания, базирующиеся на незнании законодательных норм. Закон предоставляет восстановительный срок длительностью 6 месяцев с момента получения сведений о наследстве, либо устранении обстоятельств, которые препятствовали.

Получил наследство – заплати госпошлину

Получение наследства – это обретение в равной степени прав и обязанностей. Одна из основных обязанностей гражданина России - уплата налогов. Так НК РФ (п. 22 ст. 333.24) определяет, что госпошлина при вступлении в наследство различна. Общий порядок гласит, что если свидетельство выдается наследникам 1 и 2 очередей, а именно:

  • Детям, родителям, супругу (супруге) и братьям (сестрам) покойного, то они обязаны перечислить 0,3% стоимости полученного наследства, но не больше 100 000 рублей (см. ).
  • Все иные наследники - 0,6% стоимости имущества, и верхний порог для них - 1 млн. рублей.

Однако для определенных законом лиц имеются льготы на оплату государственной пошлины. Так, освобождаются от пошлины лица, наследующие:

  • квартиру (дом), если проживали в нем с покойным совместно;
  • имущество погибших из-за выполнения государственного долга, в том числе и жертв политических репрессий;
  • банковские вклады, пенсионные выплаты, суммы интеллектуального вознаграждения;
  • страховые выплаты по причине гибели покойного из-за несчастного случая на производстве.

Также не платят пошлину несовершеннолетние и недееспособные наследники. Льготу - 50% от суммы государственной пошлины имеют инвалиды первой и второй групп.

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

Время чтения: 6 минут

Многим из нас доводилось слышать о том, как какая-то богатая, но взбалмошная старушка или экстравагантный пожилой человек оставляли своих родных и близких без материальной поддержки, отписывая все свое имущество домашнему питомцу. Иногда деньги, земли и дома доставались котам, немного реже собакам, был даже случай распоряжения в пользу черепахи. Поэтому давайте разберемся с тем, кто имеет право на наследство в нашей стране.

Очередность наследования

Чтобы избежать путаницы среди желающих распределить материальные блага, неожиданно свалившиеся на голову, законом установлен порядок, согласно которому имущество переходит к новым собственникам.

В случае наследования по завещанию в документе обычно оговаривается, кто, что и в какой последовательности получит, однако такой порядок скорее условен.

Законодатель четко урегулировал:

  • кто относится к кругу наследующих;
  • каков порядок очереди;
  • как происходит замещение наследующих и так далее.

Тема наследования далеко не нова, она постоянно корректируется и дополняется судебной практикой. За более подробной информацией рекомендуем обратиться к материалу « ».

Доли наследников по закону

Наследники – это субъекты, получающие после смерти человека некоторые материальные выгоды. Под ними подразумевается как имущество (движимое и недвижимое), так и имущественные права.

Переход права собственности на имущество осуществляется в предусмотренном законом порядке: каждая следующая очередь допускается к возможности поучаствовать в дележе только в том случае, если отсутствуют наследники предыдущей.

При этом в рамках одной очереди доли каждого участника презюмируются равными. В некоторых случаях их размер может быть пересмотрен или изменен.

Кто может быть наследником

Давайте выясним, кто может быть наследником: люди, животные юридические лица? Поскольку мы живем в стране с сильными традиционными устоями и семейными ценностями, передача имущества животным у нас не приветствуется.

По российским законам к числу наследников могут быть отнесены только:

  • люди независимо от пола, возраста, гражданства, национальности;
  • юридические лица: учреждения, предприятия, организации, а также государство или муниципальные образования.

Можно, конечно, оставить квартиру котику путем составления закрытого завещания, однако в этой части по иску заинтересованных лиц документ скорее всего признают недействительным.

В зависимости от того, по какой схеме происходит наследование, можно установить, кто является наследниками.

Если последняя воля умершего оформлена в надлежащем виде и он дал распоряжения относительно накопленного имущества, то наследовать будут те, кто указан в документе.

Проще говоря, завещание определяяет, кто еще имеет право на наследство. Причем не обязательно родственники или близкие люди, это может быть кто угодно: медсестра из лечебного учреждения или любимый город.

Если указаний о разделе имущества нет, то новыми собственниками станут родственники в зависимости от степени родства.

Ближайшими законодатель считает детей, родителей и оставшегося в живых мужа или жену. Остальные (братья-сестры, дяди-тети, дедушки-бабушки) будут ранжированы до восьмой очереди.

Основания наследования

Отправной точкой для наследования является дата смерти человека. В течение шести месяцев от этой даты все лица, считающие себя потенциальными правоприобретателями, могут по последнему месту жительства умершего с . Именно в этот период устанавливаются родственные связи умершего, наличие или отсутствие его распоряжений на случай смерти.

Если есть нотариально удостоверенный документ, в котором описано, кто и что получит (недвижимость, землю, деньги, машины), то указанные наследники довольно быстро получат соответствующие свидетельства. А вот кому достанется квартира после смерти собственника, если нет завещания, будет решать закон, иногда даже с помощью суда.

Наследование по завещанию

Последняя воля человека относительно дальнейшей судьбы его имущества должна быть выражена письменно и засвидетельствована нотариально. Нотариус нужен для того, чтобы сделать объективный вывод о свободном, без принуждения, желании человека, и о состоянии здоровья, позволяющем ему совершать юридически значимые действия.

Также нотариус обязан разъяснить, кто может претендовать на наследство, если есть завещание, и требования закона о наследовании.

Объективная информация от незаинтересованного специалиста позволит сделать правильные выводы относительно выражения последней воли.

Люди распоряжаются нажитым имуществом по-разному: кто-то распределяет конкретные предметы между определенными людьми, кто-то передает все без выделения, то есть предполагает в дальнейшем совместную долевую собственность.

Чаще всего составляется документ, открытый для чтения нотариусу, однако иногда он передается в нотариальную контору в запечатанном конверте (так называемое ). Чтобы более детально изучить эту тему, рекомендуем обратиться к материалу « ».

Если при жизни человек не смог распределить нажитое непосильным трудом, оно будет поделено с соблюдением положений нормативно-правовых актов.

Гражданское законодательство с учетом норм семейного права определит, кто имеет право на наследство по закону. К таковым обычно относятся родственники восходящей, нисходящей и даже побочной линий.

Сейчас законодатель не дискриминирует потенциальных правообладателей, что не может не радовать. К примеру, в Псковском княжестве женщины не наследовали. После смерти кормильца жена и дочери могли претендовать лишь на проживание в доме, который доставался исключительно сыновьям. Узнать о том, какие законодательные нормы действуют сейчас, можно из статьи « ».

Недостойные наследники

Достоинство как моральная категория связано с уважением человека. Люди, не заслуживающие уважения, воспринимаются обществом как бесчестные и безнравственные. Из этого исходит и законодатель, причисляя к недостойным наследникам тех, кто:


Если наследник был признан недостойным по решению суда, уон может обжаловать это решение и вернуть себе доброе имя и право на наследство. С перечнем порицаемых законом и обществом действий, а также возможными решениями вопроса можно ознакомиться в материале « ».

Обязательная доля

Вступая в процесс наследования, следует выяснить, есть ли завещание на конкретных лиц, кто еще может претендовать на наследство.

Защищая интересы, а нередко и право на достойную жизнь, государство предусмотрело способ хотя бы минимально обеспечить социально незащищенных наследников.

Он заключается в наделении имуществом (или его частью) людей, ограниченных в возможности самостоятельно себя содержать и обеспечивать. К их числу чаще всего относятся пенсионеры и дети, не достигшие совершеннолетия.

И первые, и вторые при любых условиях, даже если их ограничили завещанием, получат половину от доли, которая им полагалась бы по закону. Чтобы понять, каким образом исчисляется доля, советуем обратиться к статье « ».

Нередки случаи, когда человек, распоряжаясь принадлежащим ему имуществом, под влиянием обстоятельств забывает о людях, зависящих от него или находящихся на его содержании.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами

Иждивенцы – это люди, находящиеся на чьем-то содержании. Нетрудоспособные – граждане, которые не в состоянии своим трудом зарабатывать на жизнь по не зависящим от них причинам.

После смерти лица, которое их содержало, они остаются совершенно беззащитными, поэтому имеют право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетние наследники

Не достигшими совершеннолетия государство считает тех, кому не исполнилось 18 лет. В некоторых случаях совершеннолетие наступает раньше (вступление в брак, самостоятельное ведение предпринимательской деятельности), но это скорее исключение, нежели правило.

Несовершеннолетние также имеют право на обязательную долю в наследстве, поэтому на защиту их интересов становятся не только законные представители или опекуны, но и прокуратура.

Все остальные претенденты должны быть живы к моменту открытия наследства.

Наследование по праву представления

Когда возникает вопрос о том, кто имеет право наследования имущества умершего, обычно имеют в виду наследников одной очереди.

Иногда к наследованию одновременно призываются правопреемники из, казалось бы, разных очередей, например, дети и внучка. Может случиться так, что внучка будет наследовать вместо своего родителя, уже умершего на момент смерти наследодателя. В этом случае внучка наследует в порядке представления.

Подробнее об этом речь идет в материале « ».

Кто не может выступать в роли наследника

Ответ, можно ли претендовать на наследство, если есть завещание или основания по закону, не всегда однозначен. Как отмечалось выше, недостойные лица не могут наследовать.

Обычно недостойное поведение подтверждается приговором суда. При этом для отстранения от наследования мало признания лица виновным – нужен вывод суда о том, что неблаговидные поступки были совершены умышленно.

Большое значение для отлучения от наследования имеет мотивация недостойного наследника, поскольку исключить можно только того, чьи действия напрямую были связаны с желанием получить наследство, то есть мотив должен быть корыстным.

Месть, ревность, аффект и другие состояния не считаются однозначными основаниями для лишения наследства.

Родители, лишенные родительских прав, не наследуют после смерти детей. Не наследуют и животные – они могут быть включены в завещание только как обязательство для наследующего. Например, тот, кому достается квартира, обязан кормить и ухаживать за животным до его смерти.

Кто может быть лишен наследства

Кроме недостойных наследников, полученного по завещанию могут лишиться и абсолютно законопослушные правопреемники в случае, если документ признают недействительным. Это может произойти, если в суд будет подан соответствующий иск.

Основанием для признания документа недействительным могут быть как ошибки и недочеты в его оформлении, так и нездоровье завещателя.

Довольно часто заинтересованные лица, обычно родственники, не получившие того, на что рассчитывали, ставят вопрос о проведении посмертной судебно-психиатрической экспертизы с целью доказать недееспособность наследодателя в момент составления завещания.

Лишиться наследства можно также и по воле наследодателя: если он оставит завещание, в котором потенциальный наследник не указан или указано отлучение его от наследства.

Юрист. Кандидат юридических наук. В 2007 году окончила НИ ТГУ. В 2013 получила степень КЮН МФЮА. Руководитель отдела правового консультирования консалтингового агентства. Специализируюсь в области семейного и наследственного права.

Право на наследство после смерти отца возникает у его детей в силу закона или по завещанию. Будучи наследниками первой очереди, дети тем не менее разделяют право на наследство с супругой и родителями умершего. О том, как вступить в наследство после смерти отца, рассказывается в данной статье.

Кто имеет право на наследство после смерти отца

Получить наследство после смерти отца дети могут в 2 случаях:

  • если было составлено завещание;
  • если они претендуют на наследство по закону.

С завещанием все просто: отец при жизни составляет документ, в котором отписывает имущество своим детям (См. Как составить (написать) завещание на наследство? ).

Свобода завещания — один из самых главных принципов наследственного права. Но из этого правила есть исключение: отец не должен забывать о круге обязательных наследников — нетрудоспособных или несовершеннолетних детях. Они имеют право на долю, равную не менее ½ части наследства, которое могли бы получить по закону.

По закону дети умершего являются наследниками первой очереди наравне с родителями и пережившей мужа супругой. Если между родственниками не возникает разногласий, наследство делится в равных долях (См. Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право? ).

Даже если родители находились в разводе и ребенок проживал совместно с матерью, это не мешает ему претендовать на наследство в случае смерти отца.

Не знаете свои права?

В том случае, если отец был лишен родительских прав и ребенок воспитывался матерью, у него все равно сохраняются все имущественные права, связанные с фактом родства с отцом. То есть он вправе претендовать на наследство после смерти отца. Данное правило не касается детей, которые были усыновлены. Если усыновитель будет лишен родительских прав, они потеряют все связи с ним и не смогут получить наследство.

Как получить наследство после смерти отца

Алгоритм действий при получении наследства следующий:

  • Обратиться к нотариусу по месту последнего жительства отца не позднее 6 месяцев со дня его смерти. Предварительно рекомендуется выяснить, не было ли составлено завещание. Если нет, то вы — наследник по закону. Соответственно, у нотариуса пишется заявление по установленной форме.
  • Оплатить госпошлину в размере 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 000 рублей.
  • Получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство.
  • Зарегистрировать полученное наследство.

Получить наследство можно и в том случае, если вы фактически приняли наследство, то есть совершили следующие действия:

  • оплатили долги отца;
  • сохранили наследственное имущество и произвели расходы на его содержание;
  • осуществили защиту имущества от посягательств;
  • владеете (управляете) имуществом.

Но при обращении к нотариусу вы должны доказать, что фактически приняли наследство.

Как получить наследство отца несовершеннолетнему

Так как несовершеннолетние граждане не обладают полной дееспособностью (за исключением случаев, когда они были признаны дееспособными в результате заключения брака или оформления трудовых отношений/регистрации в качестве предпринимателя), решение о вступлении в наследство за них принимают законные представители.

Чтобы несовершеннолетний ребенок получил наследство, его законный представитель либо, если ребенок уже достиг 14 лет, сам подросток (с согласия законного представителя) подает соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства. Однако независимо от того, было ли подано такое заявление, закон признает ребенка вступившим в наследство.

В том случае, если законный представитель считает, что принятие наследства противоречит интересам ребенка, он может от имени несовершеннолетнего отказаться от его части имущества. Для этого необходимо письменное разрешение органа опеки и попечительства.

Таким образом, дети могут получить наследство от отца как по закону, так и по завещанию. При получении наследства уплачивается госпошлина. После того как на руках у наследников будет свидетельство о праве на наследство, необходимо зарегистрировать приобретенное имущество, если этого требует закон.

Имущественные права мужа и жены регламентируются Семейным и Гражданским кодексом РФ. В соответствии с законодательством, супруги являются совладельцами собственности, совместно нажитой ими в браке, но вправе требовать ее раздела в случае прекращения официальных супружеских отношений. При этом причины завершения брака значения не имеют - независимо от того был союз расторгнут или один из супругов умер, общий принцип и правила раздела актуальности не теряют.

В случае развода

При расторжении брака уже практически бывшие супруги затевают раздел материальных активов, приобретенных каждым из них за время официального супружества. В расчет берется все, что муж и жена приобрели возмездно, заработали собственным трудом или получили в связи со своим социальным статусом:

  • доходы от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности;
  • пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения нанесенного ущерба и т. п.;
  • движимое, недвижимое имущество, паи, вклады и денежные счета, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретенные за общие средства супругов.

Совместной собственность, купленная в браке, признается, даже если она была оформлена и оплачена только мужем или женой. Но это не означает, что все материальные блага, полученные супругами, принадлежат исключительно им двоим. Закон предусматривает наличие у каждого из них личного имущества, защищенного от притязаний даже самых близких членов семьи.

В состав личного имущества входит все, что муж или жена получили по наследству или в дар. Материальные объекты и права, принятые в собственность по таким основаниям, не подлежат разделу и в случае развода остаются во владении наследополучателя или одаряемого.

Таким образом, жена при расторжении брака не вправе претендовать на блага, унаследованные мужем, и наоборот.

Но здесь возможны и исключения. Например, тогда, когда супруга вложила в наследственное имущество гораздо больше, чем его правообладатель, и в результате его стоимость значительно возросла.

Подобное может наблюдаться при наследовании обветшалого здания или жилплощади, впоследствии улучшенного за счет общих семейных средств или личных доходов супруга. К примеру, если унаследованное мужем помещение было реконструировано за счет средств, полученных женой в дар, по наследству или заработанных еще до вступления в брак, она на полном основании вправе требовать признания этого помещения совместным и рассчитывать на получение его половины.

При этом средства, потраченные на наследственное имущество, не обязательно должны быть личными - существенные затраты из общего бюджета также могут стать основанием для перехода наследства из индивидуальной собственности преемника в состав совместно нажитых активов.

Чтобы оформить половину от унаследованного мужем имущества, понадобится:

  1. Собрать доказательства улучшения объекта за счет личных или общих семейных средств.
  2. Попытаться договориться с супругом о разделе наследственного объекта и при его положительной реакции заключить договор, удостоверив его у нотариуса.
  3. Если достигнуть соглашения не удалось, обратиться в суд за в принудительном порядке (свои требования подтвердить заблаговременно собранными доказательствами).
  4. На основании удовлетворительного судебного решения закрепить права на имущество в органе государственной регистрации.

При включении унаследованного имущества в состав общей супружеской собственности важно учитывать тот факт, что отсутствие прямых материальных вложений со стороны одного из супругов - еще не основание для лишения его прав на половину улучшенного объекта. Вклад жены или мужа может быть косвенным, то есть направленным на выполнение общеполезной задачи (воспитание общего ребенка, ведение хозяйства и т. п.).

Иными словами, жена, ухаживающая за ребенком до трех лет или больше (при наличии у него проблем со здоровьем), вправе предъявить требования на получение половины унаследованной мужем квартиры, которую они совместными усилиями, пусть и за счет денежных средств, внесенных супругом, значительно усовершенствовали.

После смерти супруга

Право на получение половины совместно нажитых активов возникает и в случае смерти супруга. Принцип раздела здесь такой же, как и при разводе за исключением того, что ответчиками по требованиям вдовы или вдовца становятся наследники покойного.

Единственный вариант получить часть унаследованной собственности покойного супруга - доказать свое участие в совершенствовании объекта (как в случае расторжения брака). Если вдове это удастся, она выделяет из наследственной массы принадлежащее себе имущество и переоформляет его на свое имя.

Для она должна будет обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего (именно он уполномочен на ведение наследственного дела). Если кто-то из наследников или заинтересованных лиц уже посещал нотариуса и заявлял об открытии наследственного делопроизводства, вдове нужно подать заявление о выделении супружеской доли тому же специалисту.

Это необходимо для того, чтобы имущество, зарегистрированное на ныне покойного, но по праву принадлежащее его выжившей супруге, не было оформлено наследниками.

По закону даже без обращения вдовы половина совместно нажитой собственности не может быть включена в наследственную массу. Но по факту нотариус может не знать об имущественных правах жены наследодателя. Исходя из информации, предоставленной преемниками, он выдает им свидетельство о праве на наследство, включающее в себя общее имущество супругов в полном объеме.

Такое свидетельство является неправомерным и может быть оспорено вдовой или вдовцом в суде, после чего процесс распределения наследства осуществляется заново, но уже с учетом законных интересов супруги.

Для включения унаследованного объекта в состав супружеского имущества вдове необходимо заключить с преемниками покойного соглашение. Если они на это идти не желают, ей придется отстаивать свои права через суд, а уже потом на основании судебного акта у того же нотариуса оформлять свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов.

При этом важно помнить о том, что раздел совместно нажитого имущества производится не только в одностороннем порядке. О выделе вправе заявить и наследополучатели покойного, если общая собственность была зарегистрирована на его супругу. В таком случае правомочия наследников и вдовы идентичны. Они так же могут претендовать на половину материальных благ, приобретенных ею в браке, кроме унаследованных (если только им не удастся доказать наличие существенного вклада, внесенного ныне покойным в наследство жены).

На правах наследополучателя

У вдовствующих супругов кроме прав на совместно нажитые материальные ценности могут быть и наследственные права. Согласно ст. 1150 ГК РФ, они друг друга не исключают, и жена после выделения супружеской доли может заявить о принятии наследства, если будет иметь на это достаточные основания.

Основания для наследования имущества супруга:

  1. По закону - если покойный не оставил завещания и жена не была объявлена недостойной наследницей, она призывается к принятию наследственной собственности наравне с его родителями и всеми официально признанными детьми.
  2. По завещанию - наследодатель указал свою жену в завещании и передал ей права на получение наследства, его отдельной части или конкретного объекта.
  3. В качестве правообладателя обязательной доли - если супруга была лишена наследства или по завещанию получает меньше половины от того, что было положено ей по закону (актуально только для нетрудоспособных наследников).

В состав наследства входит движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права и обязанности, зарегистрированные на наследодателя. Происхождение материальных благ при этом значения не имеет - по наследству будет передана купленная, унаследованная и подаренная собственность умершего.

Чтобы оформить ее, вдове необходимо:

  1. Подать нотариусу по последнему месту жительства покойного и выдаче правоустанавливающего свидетельства. Важно сделать это в течение полугода со дня смерти наследодателя, в противном случае право наследования будет утеряно.
  2. Собрать пакет обязательных документов* и присоединить их к наследственному делу.
  3. Оплатить госпошлину (0,3 % от оценочной стоимости наследства) и услуги правового и технического характера.
  4. По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя прийти за получением свидетельства о праве на наследство (можно попросить направить документ по почте).

* - базовый пакет необходимых бумаг:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о снятии умершего с регистрационного учета по последнему месту проживания;
  • завещание или свидетельство о браке (в зависимости от того, на каком основании супруга призывается к наследованию);
  • документальное подтверждение отсутствия трудоспособности - паспорт, медицинское заключение или другой документ, свидетельствующий о неспособности вдовы собственным трудом зарабатывать себе на жизнь (если жена оформляет обязательную долю наследства);
  • акт о проведении оценочной стоимости имущества с указанием полученного значения;
  • документы, подтверждающие право собственности умершего на объект наследования.

Заявление о принятии наследства следует подавать после выделения супружеской доли. Так можно избежать ошибок в определении состава наследственной массы и значительно упростить процесс наследования.

По договору

Имущественные правоотношения между супругами могут быть совершенно иными при наличии брачного договора. Этот документ вступает в силу с момента подписания и удостоверения нотариусом или со дня государственной регистрации брака, если соглашение было заключено ранее.

Предметом брачного контракта обычно становится изменение законного режима совместной собственности супругов. По обоюдному согласию для приобретенного в браке имущества может быть установлена:

  1. Раздельная собственность. Все материальные блага, полученные супругами за время действия договора, переходят в разряд личной собственности каждого из них, не зависимо от вложений и основания получения. Раздел в этом случае не производится, так как все имущество принадлежит только тому, кто его оформил на себя.
  2. Долевая. В договоре указывается процентное или долевое соотношение материальных активов, положенных каждому из супругов после прекращения брака. Здесь также могут содержаться дополнительные указания по поводу включения наследственного имущества в состав общей супружеской собственности.
  3. Совместная. Данный режим очень напоминает установленный законом, за исключением возможности супругов самим регулировать его отдельные положения, например, делить наследство в случае развода или, наоборот, исключать его из совместных активов при любых обстоятельствах, даже при существенном улучшении имущества.

Важно помнить, что законную силу брачный контракт приобретает только в случае заключения полностью дееспособными и адекватными супругами и только после нотариального удостоверения.

Примеры из практики

Подробнее имущественные правомочия супругов можно рассмотреть по реальным ситуациям из юридической практики.

Имеет ли право жена на наследство мужа от его родителей

После смерти отца Епифанов С. получил в наследство автомобиль. Транспортное средство было оформлено им до вступления в брак с Киринеевой Е. После, уже в период супружества он унаследовал земельный участок с коттеджем от матери.

При разводе его жена - Епифанова С. (урожденная Киринеева) - выразила требования по поводу выдела своей доли из общего супружеского имущества. Среди прочего, она рассчитывала на получение половины автомобиля и загородного коттеджа, унаследованного супругом от родителей.

Но ее притязания оказались неправомерными, так как наследственное имущество, независимо от того, досталось оно в период брака или до него, относится к личной собственности наследополучателя.

Имеет ли право муж на наследство жены, полученное в браке

После смерти супруги Пименов Н. обратился к нотариусу за выделением супружеской доли. Его требования были направлены на получение половины дома, унаследованного покойной в период брака (по составленному ею завещанию он был лишен наследства).

Нотариус разъяснил вдовцу о невозможности удовлетворения его просьбы и аргументировал свой ответ ст. 256 из ГК РФ, согласно которой материальные блага, хоть и полученные в наследство во время официально зарегистрированного супружества, в состав совместной собственности мужа и жены не входят.

Но заявитель с этим не согласился и обратился за помощью к юристам. Он разъяснил им, что унаследованная супругой жилплощадь находилась в крайне плачевном состоянии и ко дню в несколько раз возросла в цене за счет его усилий и материальных вложений (у ныне покойной были проблемы со здоровьем, и она нигде не работала).

По совету специалистов он собрал доказательства (справку об инвентаризационной стоимости жилплощади, фотоснимки квартиры, заключение лечащего врача покойной, показания свидетелей, отчет о проведении оценочной стоимости жилья на момент смерти владелицы и др.) и обратился с ними в суд за признанием унаследованного дома общей супружеской собственностью.

Суд требования заявителя удовлетворил, и на основании полученного решения Пименов Н. оформил у нотариуса свидетельство о праве на супружескую долю, в которую на общих основаниях была включена и половина дома.

Имеет ли право супруга на квартиру, полученную по наследству

После смерти Мельникова С. к наследованию по завещанию были призваны его сыновья. После подачи заявления о принятии наследства они заявили о выделе супружеской доли покойного отца из совместно нажитого с его вдовой имущества. По их мнению, в состав семейных активов должна быть включена квартира, оформленная на вдову, но полученная умершим по наследству.

Нотариус разъяснил им, что прав на данную жилплощадь они не имеют: унаследованная квартира позже перешла в собственность его супруги по договору дарения, а подаренное имущество к совместной супружеской собственности не относится.

Имеет ли право муж на квартиру жены, полученную по наследству

При разводе супруги Никитины разделили все полученное ими в браке имущество поровну, включая квартиру, которую Никитина Е. унаследовала от сестры. Такие условия были установлены в брачном контракте, оформленном парой после государственной регистрации отношений.

Но, обратившись к юристам, Никитина Е. своевременно приостановила раздел собственности. Она внимательно проанализировала период действия договора и выяснила, что наследственная жилплощадь была оформлена ею раньше нотариального удостоверения брачного контракта. Это означает следующее:

  • переход права собственности и раздел квартиры данным договором не регулируется;
  • унаследованный объект недвижимости остается в безраздельной собственности Никитиной Е. в соответствии со ст. 256 ГК РФ.

В результате квартира из состава совместно нажитого имущества была исключена.

Юридическая практика знает множество примеров раздела наследственной собственности и немалая доля споров возникает между супругами при разводе или, в случае смерти одного из них, между вдовой (вдовцом) и преемниками умершего. Их исход может стать непредсказуемым, особенно, если участники раздела не обладают достаточным пониманием особенностей сложившейся ситуации.

Проконсультироваться у них можно в удобное время и в наиболее подходящем формате - достаточно набрать указанный номер телефона или подать электронную заявку через сервис портала.

Похожие публикации