Кто имеет право на наследство, если имеется завещание? Вступление в наследство после смерти без завещания. Кто имеет на это право по закону, и какие действия нужно предпринимать? Кто не имеет право на наследство

Имущественные права мужа и жены регламентируются Семейным и Гражданским кодексом РФ. В соответствии с законодательством, супруги являются совладельцами собственности, совместно нажитой ими в браке, но вправе требовать ее раздела в случае прекращения официальных супружеских отношений. При этом причины завершения брака значения не имеют - независимо от того был союз расторгнут или один из супругов умер, общий принцип и правила раздела актуальности не теряют.

В случае развода

При расторжении брака уже практически бывшие супруги затевают раздел материальных активов, приобретенных каждым из них за время официального супружества. В расчет берется все, что муж и жена приобрели возмездно, заработали собственным трудом или получили в связи со своим социальным статусом:

  • доходы от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности;
  • пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения нанесенного ущерба и т. п.;
  • движимое, недвижимое имущество, паи, вклады и денежные счета, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретенные за общие средства супругов.

Совместной собственность, купленная в браке, признается, даже если она была оформлена и оплачена только мужем или женой. Но это не означает, что все материальные блага, полученные супругами, принадлежат исключительно им двоим. Закон предусматривает наличие у каждого из них личного имущества, защищенного от притязаний даже самых близких членов семьи.

В состав личного имущества входит все, что муж или жена получили по наследству или в дар. Материальные объекты и права, принятые в собственность по таким основаниям, не подлежат разделу и в случае развода остаются во владении наследополучателя или одаряемого.

Таким образом, жена при расторжении брака не вправе претендовать на блага, унаследованные мужем, и наоборот.

Но здесь возможны и исключения. Например, тогда, когда супруга вложила в наследственное имущество гораздо больше, чем его правообладатель, и в результате его стоимость значительно возросла.

Подобное может наблюдаться при наследовании обветшалого здания или жилплощади, впоследствии улучшенного за счет общих семейных средств или личных доходов супруга. К примеру, если унаследованное мужем помещение было реконструировано за счет средств, полученных женой в дар, по наследству или заработанных еще до вступления в брак, она на полном основании вправе требовать признания этого помещения совместным и рассчитывать на получение его половины.

При этом средства, потраченные на наследственное имущество, не обязательно должны быть личными - существенные затраты из общего бюджета также могут стать основанием для перехода наследства из индивидуальной собственности преемника в состав совместно нажитых активов.

Чтобы оформить половину от унаследованного мужем имущества, понадобится:

  1. Собрать доказательства улучшения объекта за счет личных или общих семейных средств.
  2. Попытаться договориться с супругом о разделе наследственного объекта и при его положительной реакции заключить договор, удостоверив его у нотариуса.
  3. Если достигнуть соглашения не удалось, обратиться в суд за в принудительном порядке (свои требования подтвердить заблаговременно собранными доказательствами).
  4. На основании удовлетворительного судебного решения закрепить права на имущество в органе государственной регистрации.

При включении унаследованного имущества в состав общей супружеской собственности важно учитывать тот факт, что отсутствие прямых материальных вложений со стороны одного из супругов - еще не основание для лишения его прав на половину улучшенного объекта. Вклад жены или мужа может быть косвенным, то есть направленным на выполнение общеполезной задачи (воспитание общего ребенка, ведение хозяйства и т. п.).

Иными словами, жена, ухаживающая за ребенком до трех лет или больше (при наличии у него проблем со здоровьем), вправе предъявить требования на получение половины унаследованной мужем квартиры, которую они совместными усилиями, пусть и за счет денежных средств, внесенных супругом, значительно усовершенствовали.

После смерти супруга

Право на получение половины совместно нажитых активов возникает и в случае смерти супруга. Принцип раздела здесь такой же, как и при разводе за исключением того, что ответчиками по требованиям вдовы или вдовца становятся наследники покойного.

Единственный вариант получить часть унаследованной собственности покойного супруга - доказать свое участие в совершенствовании объекта (как в случае расторжения брака). Если вдове это удастся, она выделяет из наследственной массы принадлежащее себе имущество и переоформляет его на свое имя.

Для она должна будет обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего (именно он уполномочен на ведение наследственного дела). Если кто-то из наследников или заинтересованных лиц уже посещал нотариуса и заявлял об открытии наследственного делопроизводства, вдове нужно подать заявление о выделении супружеской доли тому же специалисту.

Это необходимо для того, чтобы имущество, зарегистрированное на ныне покойного, но по праву принадлежащее его выжившей супруге, не было оформлено наследниками.

По закону даже без обращения вдовы половина совместно нажитой собственности не может быть включена в наследственную массу. Но по факту нотариус может не знать об имущественных правах жены наследодателя. Исходя из информации, предоставленной преемниками, он выдает им свидетельство о праве на наследство, включающее в себя общее имущество супругов в полном объеме.

Такое свидетельство является неправомерным и может быть оспорено вдовой или вдовцом в суде, после чего процесс распределения наследства осуществляется заново, но уже с учетом законных интересов супруги.

Для включения унаследованного объекта в состав супружеского имущества вдове необходимо заключить с преемниками покойного соглашение. Если они на это идти не желают, ей придется отстаивать свои права через суд, а уже потом на основании судебного акта у того же нотариуса оформлять свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов.

При этом важно помнить о том, что раздел совместно нажитого имущества производится не только в одностороннем порядке. О выделе вправе заявить и наследополучатели покойного, если общая собственность была зарегистрирована на его супругу. В таком случае правомочия наследников и вдовы идентичны. Они так же могут претендовать на половину материальных благ, приобретенных ею в браке, кроме унаследованных (если только им не удастся доказать наличие существенного вклада, внесенного ныне покойным в наследство жены).

На правах наследополучателя

У вдовствующих супругов кроме прав на совместно нажитые материальные ценности могут быть и наследственные права. Согласно ст. 1150 ГК РФ, они друг друга не исключают, и жена после выделения супружеской доли может заявить о принятии наследства, если будет иметь на это достаточные основания.

Основания для наследования имущества супруга:

  1. По закону - если покойный не оставил завещания и жена не была объявлена недостойной наследницей, она призывается к принятию наследственной собственности наравне с его родителями и всеми официально признанными детьми.
  2. По завещанию - наследодатель указал свою жену в завещании и передал ей права на получение наследства, его отдельной части или конкретного объекта.
  3. В качестве правообладателя обязательной доли - если супруга была лишена наследства или по завещанию получает меньше половины от того, что было положено ей по закону (актуально только для нетрудоспособных наследников).

В состав наследства входит движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права и обязанности, зарегистрированные на наследодателя. Происхождение материальных благ при этом значения не имеет - по наследству будет передана купленная, унаследованная и подаренная собственность умершего.

Чтобы оформить ее, вдове необходимо:

  1. Подать нотариусу по последнему месту жительства покойного и выдаче правоустанавливающего свидетельства. Важно сделать это в течение полугода со дня смерти наследодателя, в противном случае право наследования будет утеряно.
  2. Собрать пакет обязательных документов* и присоединить их к наследственному делу.
  3. Оплатить госпошлину (0,3 % от оценочной стоимости наследства) и услуги правового и технического характера.
  4. По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя прийти за получением свидетельства о праве на наследство (можно попросить направить документ по почте).

* - базовый пакет необходимых бумаг:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о снятии умершего с регистрационного учета по последнему месту проживания;
  • завещание или свидетельство о браке (в зависимости от того, на каком основании супруга призывается к наследованию);
  • документальное подтверждение отсутствия трудоспособности - паспорт, медицинское заключение или другой документ, свидетельствующий о неспособности вдовы собственным трудом зарабатывать себе на жизнь (если жена оформляет обязательную долю наследства);
  • акт о проведении оценочной стоимости имущества с указанием полученного значения;
  • документы, подтверждающие право собственности умершего на объект наследования.

Заявление о принятии наследства следует подавать после выделения супружеской доли. Так можно избежать ошибок в определении состава наследственной массы и значительно упростить процесс наследования.

По договору

Имущественные правоотношения между супругами могут быть совершенно иными при наличии брачного договора. Этот документ вступает в силу с момента подписания и удостоверения нотариусом или со дня государственной регистрации брака, если соглашение было заключено ранее.

Предметом брачного контракта обычно становится изменение законного режима совместной собственности супругов. По обоюдному согласию для приобретенного в браке имущества может быть установлена:

  1. Раздельная собственность. Все материальные блага, полученные супругами за время действия договора, переходят в разряд личной собственности каждого из них, не зависимо от вложений и основания получения. Раздел в этом случае не производится, так как все имущество принадлежит только тому, кто его оформил на себя.
  2. Долевая. В договоре указывается процентное или долевое соотношение материальных активов, положенных каждому из супругов после прекращения брака. Здесь также могут содержаться дополнительные указания по поводу включения наследственного имущества в состав общей супружеской собственности.
  3. Совместная. Данный режим очень напоминает установленный законом, за исключением возможности супругов самим регулировать его отдельные положения, например, делить наследство в случае развода или, наоборот, исключать его из совместных активов при любых обстоятельствах, даже при существенном улучшении имущества.

Важно помнить, что законную силу брачный контракт приобретает только в случае заключения полностью дееспособными и адекватными супругами и только после нотариального удостоверения.

Примеры из практики

Подробнее имущественные правомочия супругов можно рассмотреть по реальным ситуациям из юридической практики.

Имеет ли право жена на наследство мужа от его родителей

После смерти отца Епифанов С. получил в наследство автомобиль. Транспортное средство было оформлено им до вступления в брак с Киринеевой Е. После, уже в период супружества он унаследовал земельный участок с коттеджем от матери.

При разводе его жена - Епифанова С. (урожденная Киринеева) - выразила требования по поводу выдела своей доли из общего супружеского имущества. Среди прочего, она рассчитывала на получение половины автомобиля и загородного коттеджа, унаследованного супругом от родителей.

Но ее притязания оказались неправомерными, так как наследственное имущество, независимо от того, досталось оно в период брака или до него, относится к личной собственности наследополучателя.

Имеет ли право муж на наследство жены, полученное в браке

После смерти супруги Пименов Н. обратился к нотариусу за выделением супружеской доли. Его требования были направлены на получение половины дома, унаследованного покойной в период брака (по составленному ею завещанию он был лишен наследства).

Нотариус разъяснил вдовцу о невозможности удовлетворения его просьбы и аргументировал свой ответ ст. 256 из ГК РФ, согласно которой материальные блага, хоть и полученные в наследство во время официально зарегистрированного супружества, в состав совместной собственности мужа и жены не входят.

Но заявитель с этим не согласился и обратился за помощью к юристам. Он разъяснил им, что унаследованная супругой жилплощадь находилась в крайне плачевном состоянии и ко дню в несколько раз возросла в цене за счет его усилий и материальных вложений (у ныне покойной были проблемы со здоровьем, и она нигде не работала).

По совету специалистов он собрал доказательства (справку об инвентаризационной стоимости жилплощади, фотоснимки квартиры, заключение лечащего врача покойной, показания свидетелей, отчет о проведении оценочной стоимости жилья на момент смерти владелицы и др.) и обратился с ними в суд за признанием унаследованного дома общей супружеской собственностью.

Суд требования заявителя удовлетворил, и на основании полученного решения Пименов Н. оформил у нотариуса свидетельство о праве на супружескую долю, в которую на общих основаниях была включена и половина дома.

Имеет ли право супруга на квартиру, полученную по наследству

После смерти Мельникова С. к наследованию по завещанию были призваны его сыновья. После подачи заявления о принятии наследства они заявили о выделе супружеской доли покойного отца из совместно нажитого с его вдовой имущества. По их мнению, в состав семейных активов должна быть включена квартира, оформленная на вдову, но полученная умершим по наследству.

Нотариус разъяснил им, что прав на данную жилплощадь они не имеют: унаследованная квартира позже перешла в собственность его супруги по договору дарения, а подаренное имущество к совместной супружеской собственности не относится.

Имеет ли право муж на квартиру жены, полученную по наследству

При разводе супруги Никитины разделили все полученное ими в браке имущество поровну, включая квартиру, которую Никитина Е. унаследовала от сестры. Такие условия были установлены в брачном контракте, оформленном парой после государственной регистрации отношений.

Но, обратившись к юристам, Никитина Е. своевременно приостановила раздел собственности. Она внимательно проанализировала период действия договора и выяснила, что наследственная жилплощадь была оформлена ею раньше нотариального удостоверения брачного контракта. Это означает следующее:

  • переход права собственности и раздел квартиры данным договором не регулируется;
  • унаследованный объект недвижимости остается в безраздельной собственности Никитиной Е. в соответствии со ст. 256 ГК РФ.

В результате квартира из состава совместно нажитого имущества была исключена.

Юридическая практика знает множество примеров раздела наследственной собственности и немалая доля споров возникает между супругами при разводе или, в случае смерти одного из них, между вдовой (вдовцом) и преемниками умершего. Их исход может стать непредсказуемым, особенно, если участники раздела не обладают достаточным пониманием особенностей сложившейся ситуации.

Проконсультироваться у них можно в удобное время и в наиболее подходящем формате - достаточно набрать указанный номер телефона или подать электронную заявку через сервис портала.

Дееспособные граждане вправе по собственному волеизъявлению распоряжаться нажитым имуществом. На основании заранее написанного и нотариально заверенного документа принять наследие после смерти собственника могут как родственные души, так и близкие доверенные лица. Однако, если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего? Этот ограниченный круг лиц, ущемлённый в правах наследодателем, должен обратиться в соответствующий орган, где его интересы будет представлять законодательная власть.

Что такое завещание?

Покойный при жизни, будучи дееспособным гражданином в здравом уме и трезвой памяти, изъявляет волю в письменном виде и в присутствии нотариуса может распорядиться имеющимся на данный момент имуществом, отписав его конкретному лицу или выделить из общей наследственной массы долю и адресовать только её. Таким образом при наличии завещания осуществляется законная передача имущества наследодателем в пользу иного лица.

Вопреки тому, что этот документ принято считать удобной распорядительной формой, чаще всего именно он является причиной раздора и семейных неурядиц. Наследники согласно законодательству РФ имеют право оспорить завещание, так как им определен конкретный перечень лиц, претендующих на обязательную долю. Сделано это для того, чтобы защитить права социально незащищённого слоя претендентов прямой линии наследования. Кроме того, выделяется вдобавок ещё супружеская доля, она также имеет самостоятельную значимость вне зависимости от текста документа.

Составление завещательного волеизъявления происходит по регламентированной законодательством процедуре. Оно должно быть:

  1. Заверено сотрудником нотариальной конторы.
  2. Оформлено без свидетелей, оказывающих давление на наследодателя.
  3. Подписано лично собственником распоряжающимся имуществом.

Если претенденты на наследство покойного обоснованно усомнятся в любом из пунктов, то завещание теряет законную силу.

К плюсам составления документа относят:

  • процесс оформления необременителен;
  • минимальный размер госпошлины – от 150 до 300 рублей;
  • наследодатель до дня смерти остаётся собственником имущества;
  • завещание можно переоформлять неограниченное количество раз.

Однако, документ имеет и отрицательную сторону:

  • поддаётся оспариванию наследниками обязательной доли;
  • вступление в права наступает по истечении полугода;
  • переоформление собственности дело хлопотное и повлечёт затраты.

Оставлять после себя завещание логично тогда, когда нет претендентов из гарантированного списка наследников, а целью завещателя является передача прав одному лицу.

Свобода завещания ограничивается ГК РФ. Так ст. 1149 данного документа определяет категорию лиц, с которыми наследнику по завещанию придётся делиться, например, квартирой, как куском пирога.

Обязательной частью в наследстве наделены:

  • дети-инвалиды;
  • несовершеннолетние дети;
  • родители-пенсионеры;
  • нетрудоспособные родители;
  • супруги-инвалиды;
  • нетрудоспособные супруги;
  • иждивенцы.

Следовательно, гарантированными наследниками, кто еще может претендовать являются: несовершеннолетние, инвалиды, пенсионеры, иждивенцы. Эти лица, даже при оставленном завещании будут претендовать минимум на 50% от доли, причитавшейся им согласно ГК РФ.

Кроме того, нетрудоспособными иждивенцами признаются граждане:

  1. Относящиеся согласно ст.1143-1145 ГК РФ к кругу наследников со 2-й по 7-ю очередь. Нетрудоспособные к дате открытия наследственного дела, но не относящиеся к наследникам, чтя очередь, призываются к процессу. Находящиеся не менее года на попечении умершего наследодателя, вне зависимости от совместного проживания.
  2. Не относящиеся согласно ст.1142-1145 ГК РФ к кругу наследников с 1-й по 7-ю очередь. Находящиеся не менее года на попечении умершего наследодателя и совместно с ним проживающие.

Большей конкретикой обладают нетрудоспособные лица. К ним относят:

  • женщин пенсионного возраста (после 55 лет включительно);
  • мужчин пенсионного возраста (после 60 лет включительно);
  • инвалиды I, II, III группы, признанные таковыми, органом государственной медико-социальной экспертизы;
  • лица, не достигшие совершеннолетнего возраста (до 18 лет).

Заставить написать отказ наследника, из выше представленного списка, от гарантированного куска в наследстве до смерти завещателя нельзя. Такая бумажка не имеет юридической силы. Все права после кончины родственника за ними сохраняются, об этом гласит «буква закона».

Понятие супружеской доли

Семейное законодательство (ст. 34 СК РФ) чётко разграничивает, имущество, которое признаётся совместно нажитым:

  • доход от предпринимательской деятельности;
  • движимое/недвижимое;
  • ценные бумаги, вклады, доли в уставных документах;
  • денежные средства (пенсия, зарплата, стипендия, соцвыплата).

При жизни оба супруга имеют право распоряжаться половиной от совместно нажитого имущества: 50% принадлежит мужу, 50% – жене. После смерти одного из супругов, его половина должна быть поделена между теми, кто имеет право на наследство, к ним относится и вдовец.

Выдел супружеской доли происходит следующим образом, который регламентирован ст.75 закона «О нотариате»:

  1. Овдовевший супруг обращается в нотариальную контору с заявлением выделить из совместного имущества супружескую долю.
  2. На основании этого документа производится выдача Свидетельства о праве собственности на ½ долю, если иного не предусмотрел составленный при жизни супруга брачный договор.
  3. О выделе уведомляются остальные наследники, чтобы в случае несогласия оспорить действия нотариуса в судебном органе.

Даже, когда завещатель лишает права супруга в наследовании, то лишить законной доли в совместном супружеском имуществе он не может. Выделенная супружеская доля не принимает участие в наследственном деле.

Процедура раздела неделимой вещи

В ГК существует понятие – неделимое имущество. Под ним понимается объект или предмет, при разделе которого категорически меняется его назначение либо существенно снижается качество.

Преимуществом перед остальными наследниками обладает лицо, которое владело совместно с умершим неделимой собственностью. Тем самым может претендовать при делении наследственной массы на продолжение проживать в квартире, если у него нет иной жилплощади. В таком случае стоимость неделимой части недвижимости учитывается и оговаривается в тексте завещания.

В большинстве ситуаций при наследовании квартиры, транспортного средства один из претендентов-собственников выплачивает стоимость наследуемой доли. Если в личном разговоре не удалось договориться, то решать проблему придётся в правоустанавливающем органе.

В какой государственный орган обращаться, чтобы получить наследуемое имущество?

Перед тем как вступить в права наследования после смерти завещателя, необходимо вскрыть документ. Делается это официально, путём открытия нотариусом дела. Следовательно, наследнику придётся обратиться в нотариальную контору по месту жительства усопшего. При себе ему необходимо иметь:

  • завещание с отметкой, подтверждающей актуальность документа;
  • свидетельство о смерти;
  • справку с места жительства;
  • правоустанавливающие документы на наследуемое имущество.

Дело открывается с момента фактической смерти наследодателя или даты, установленной судом. Текст завещания зачитывается в присутствии свидетелей. При наличии документации, после её проверки выдаётся справка, позволяющая распоряжаться собственностью. На всю процедуру отводится полгода. Получив официальное основание на владение недвижимостью, её следует зарегистрировать в соответствующем государственном органе – Росреестре.

Отказ от получения имущества

При составлении завещания наследодатель должен учитывать все возможные варианты, в том числе и момент, когда человек, указанный в документе, может быть признан недостойным такого подарка судьбы.

Гражданским Кодексом Российской Федерации установлена очередность, в соответствии с которой родственники умершего могут принять его наследство. В первую очередь стать наследниками имеют право супруги и дети. Внуки тоже первоочередные наследники, но только в том случае, если нет в живых их родителей. При таких обстоятельствах рассматривается наследование по праву представления.

Если умерший не оставил завещание, то наследники первой очереди разделят все имущество наследодателя в равных долях. К примеру, если умер мужчина и у него остались мать, жена и три дочери, то они наследуют по 1/5 доле. Впрочем, каждый из наследников может отказаться от своей доли, в таком случае имущество умершего делится между оставшимися претендентами первой очереди.

Супруг наследодателя

Как наследник первой очереди рассматривается только законный супруг или супруга умершего. Люди, проживавшие в « » (сожительствовавшие), наследниками первой очереди не являются. На неофициальных супругов распространяется право наследования по закону. Претендовать на наследство сожитель умершего может, если составлено и нотариально заверено завещание или он являлся иждивенцем. Здесь может возникнуть ряд проблем, так как придется доказывать, что претендующий на наследство иждивенец являлся нетрудоспособным и проживал совместно с наследодателем не менее года.

Родители наследодателя

Если родители переживут своих детей, они являются наследниками первой очереди. Право наследования не отменяется, если брак между матерью и отцом был расторгнут. Они в любом случае имеют одинаковые права и обязанности в отношении своих детей. Такие же права имеют и усыновители умершего. Претендовать на наследство не могут родители, лишенные родительских прав в суде и не восстановленные в этих правах на момент смерти наследодателя.

Дети наследодателя

Не призвать детей умершего к наследованию возможно, только если есть факт признания их недостойными наследниками. В остальных случая права самых близких родственников наследодателя защищены правом на обязательную долю наследства. Такое право предусмотрено только для наследников первой очереди. Несовершеннолетние, нетрудоспособные наследники или иждивенцы наследуют 1/2 долю от той части имущества умершего, которую они могли бы получить по закону.

Важная деталь – наследование по принципу очередности возможно только в случае, если умерший не оставил завещания. Имущество наследодателя может получить любой человек, которого он обозначил в документе.

Наследство… Как много в этом слове!.. На тему наследства бесчисленное множество снято фильмов, написано романов.

Эта норма законодательного права обросла легендами и домыслами со всех сторон. На деле же все более конкретизировано, чем кажется. Одна из норм римского права гласит: «Heredĭtas persōnam defuncti sustĭnet».

Это значит, что наследник должен выполнять обязательства лица, оставившего ему наследство. От этого и будем отталкиваться.

Гражданский кодекс позволяет расставить все точки над «i» в вопросах наследования по закону. Начнем со свободы завещания, регламентированной статьей 1119 указанного кодекса, точнее с ее пунктов:

  • завещать имущество можно любым лицам;
  • определять доли наследников в наследственной совокупности можно в любом порядке;
  • можно сколь угодно лишать наследства одного, нескольких или всех наследников, даже не указывая причин на это;
  • включать в завещание любые распоряжения, при этом, не сообщая другим лицам о содержании завещательного акта.

Завещание упрощает работу нотариуса и усложняет жизнь наследоприемникам . Это непреложная истина, с ней не поспоришь. В России редко оставляют завещание, это считается плохой приметой, а наши люди суеверные.

Чаще всего интересы наследников регламентируются наследственным правом. Имущество делится между родными покойного в предусмотренном законом порядке.

В этом правовом аспекте есть и преимущества, и недостатки. Наследование по закону - процедура, более проста, понятная и привычная гражданам нашей страны.

Кто имеет право на наследство, если нет завещания

Мудрые римляне еще в свое время внесли лепту, обозначив эту норму как «Ab intestāto», то есть без завещания.

Статьи 1142—1145 Гражданского кодекса Российской Федерации конкретизировали право на наследство без завещания.

По статистике в России около 1,5 миллиона трудоспособных граждан живут без пары. Еще более 2 миллионов пенсионеров остаются на склоне дней в одиночестве. Эта статистика по одиночеству не доказывает, что у людей из этой категории совсем нет родственников.

После смерти всегда находятся внучки, тети, братья или сестры, особенно, если человек был состоятельный. Как в таком случае делится наследство, если нет завещание, а наследников несколько?

Законодательством определено 8 групп по степени близости родственных связей, которые называются очередями наследников:

Есть еще VIII очередь, к которой относятся иждивенцы - лица, которые не являются родственниками умершего.

Самые близкие находятся в первых очередях, менее близкие - в последних.

К получению наследства по закону первыми призываются самые родные люди покойного:

  • супруг (а), состоявший (ая) в законном браке;
  • родные и усыновленные дети, которые родились в браке, а также внебрачные дети;
  • родители, не лишенные родительских прав, родные и усыновившие.

Однако не всегда эти категории наследников могут ими стать. Этому есть ряд причин:

Если имеет место быть хотя бы одна из причин, право переходит к другой очереди . Представители могут принять наследство только в том случае, если от своих прав отказались все наследники предыдущей очереди.

Имеет ли право опекун на наследство опекаемых им лиц, зависит от конкретной ситуации.

Раздел наследства между наследниками одной очереди

Каждая из очередей может включать несколько наследников, поэтому наследственная масса распределяется между равнозначными представителями в равных долях.

Например, если в числе наследников первой очереди три представителя (отец, жена и сын), наследство будет распределено на 3 части. Каждому наследнику будет предназначаться по 1/3 доли.

Если очередь представлена одним наследником, он получит права на все имущество . Например, если у умершей есть только муж (родители погибли, детей не было рождено), то она станет единственной наследницей всего состояния.

Если покойный решил распорядиться своим имуществом по собственным соображениям и оставил завещание, порядок наследования меняется. Круг наследников в данном случае никак не ограничивается.

Также наследодатель вправе лишить прав на имущество кого-либо из родственников. В завещании указываются доли правопреемников и сведения о собственности.

Единственное ограничение свободы волеизъявления покойного наследодателя - правило об обязательных наследниках.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право

Определенная часть завещанного наследодателем имущества, которая по нормам Гражданского кодекса должна после его смерти перейти конкретной категории близких ему лиц, считается обязательной долей.

Эта норма применима в тех случаях, если завещание есть, но в нем не предусмотрено волеизъявление покойного относительно самых близких ему родственников. Или причитающая доля слишком занижена.

  • несовершеннолетние дети;
  • родители - пенсионеры и инвалиды;
  • нетрудоспособные супруги;
  • нетрудоспособные иждивенцы (должны находится на содержании покойного и проживать с ним не менее года до его смерти).

Круг наследников, имеющих право на выделение обязательной доли, ограничен рамками ч. 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ.

В основном, право на выделение обязательной доли в наследстве имеют нетрудоспособные родственники умершего - в силу возраста или состояния здоровья.

Нетрудоспособность должна быть не временной, а постоянной, чем должны быть соответствующие медицинские заключения, выписки из амбулаторных карт, решение суда.

К примеру, беременная супруга не имеет право на выделение обязательной доли в наследстве супруга. Зачатый, но не рожденный к моменту смерти ребенок также не имеет право на обязательную долю.

Еще один критерий связан с временными рамками . Нетрудоспособными наследники должны быть не менее года до даты смерти.

Также они должны проживать совместно со своим опекуном, о чем также должны быть подтверждающие документы: выписка из домовой книги, сведения о постоянной регистрации. Это в случае, если между ними и наследодателем нет родственных связей.

Законные наследники будут иметь право на выделение обязательной доли в наследстве в любом случае.

Размер обязательной доли

Гражданским кодексом оговорен конкретный размер обязательной доли в наследственной массе. В 2019 году он составляет не менее ½ всего имущества .

До 2002 года размер был другой - 2/3 полагаемой по закону доли.

Совместно нажитое имущество в браке считается собственностью обоих супругов. Активы, полученные или приобретенные до брака, считаются личной собственностью каждого из супругов. Брачный договор может изменить режим собственности.

Выделение супружеской доли в рамках наследственного права регламентируется нормами статьи 34 Семейного кодекса РФ . При оформлении бракоразводного процесса имущество делится поровну между супругами. Аналогичный принцип раздела действует при оформлении прав на наследство.

Нотариус является главным распределителем супружеской доли. Для получения свидетельства о праве собственности подается заявление (статья 75 Закона о нотариате).

Остаток собственности распределяется между остальными правопреемниками в равноценных долях. При этом супруг (а) также имеет право на получении одной из долей, помимо своей основной доли на ½ совместно нажитого имущества.

Смерть никто не планирует заранее. Случается, что человек умирает, не успев приватизировать свою квартиру. Закон в этой ситуации строг.

Любое недвижимое имущество, в том числе квартира, переходят в разряд частной собственности после процедуры оформления государственной регистрации прав собственности и получения соответствующих документов.

Наследникам неприватизированного жилья придется столкнуться с некоторыми проблемами. В наследственную массу не может быть включено имущество, не принадлежащее гражданину на момент смерти (ст. 1112 ГК).

Договор найма с муниципалитетом или государством не может быть основанием для признания имущества личной собственностью. Родственники и иждивенцы покойного не вправе претендовать на такое имущество.

Решить вопрос с недвижимостью законным способом можно двумя способами:

Союз двух людей, или гражданский брак, практически не регулируется законодательством. Основные проблемы возникают в рамках наследственного права. Имеет ли право бывшая жена, не состоящая в официальном браке, на наследство умершего супруга?

Получить долю из наследственной массы незаконная супруга может в том случае, если находилась у покойного на иждивении в связи с несовершеннолетием или отсутствием трудоспособности. Она должна проживать с наследодателем и быть зарегистрированной на его территории не менее одного года до наступления смерти.

Гражданская жена признается нетрудоспособной в следующих ситуациях:

  • она является инвалидом I или II группы;
  • достигла пенсионного возраста (55 лет).

Иждивенцем признается лицо, получавшее существенное материальное обеспечение от года и более и проживавшее вместе с умершим. При этом не имеет значение, получает гражданская жена пенсию или зарплату.

Права мужа относительно имущества на правах наследства определяются статьей 36 Семейного кодекса РФ . После смерти понятие «совместной собственности» теряет свою актуальность. Появляется необходимость в выделении долей.

После смерти за супругой остается:

  • половина совместно нажитого имущества в действующем браке, если иное не было предусмотрено брачным договором при его наличии;
  • имущество, которое она унаследовала до или во время брака;
  • личная собственность, которая была у нее во владении до заключения брака.

Переживший жену супруг становится наследником I очереди . В этой же очереди также состоят родители умершей и ее дети. Поэтому при наличии 2-х и более наследоприемников имущество будет разделяться меду ними на равных основаниях.

Если жена оставила наследство и не включила в него мужа, он имеет право претендовать только на обязательную долю в наследственной массе. Это 50 % всего имущества.

Отношения между поколениями складываются по-разному. Дети от разных браков равны перед законом. Этот же принцип распространяется на институт наследования.

Не важно, в какой последовательности и в каком по счету браке были рождены дети, они являются наследниками первой очереди и на равных правах участвуют в распределении наследственной массы.

Самое главное условие - это указание в свидетельстве о рождении умершего родителя, обычно отца. Это также может быть ребенок, рожденный вне брака.

Лишаются прав на наследство дети, признанные недостойными наследниками:

  • препятствовали воли умершего;
  • если они покушались на жизнь наследодателя или других наследников;
  • пытались увеличить наследственную долю незаконным способом;
  • не ухаживали должным образом за родителем (ст. 87 СК).

Дети от первого брака получают наследство по принципу «обязательной доли».

При оформлении договора дарения при жизни в интересах детей, рожденных во втором браке, дети от первого брака уже не имеют возможности участвовать в распределении наследства касательно подаренного имущества.

Возвращаясь к нашим истокам и мудрости древних, принимая наследство, важно придерживаться принципа «Semel heres - semper heres». Дословно эта фраза переводится с латинского, как «Единожды наследник всегда наследник». Это значит, что от наследства нельзя отказываться, даже если это долги или имущество, которое вам не нужно.

В Законе предусмотрены разные варианты получения прав на наследство, поэтому всегда можно цивилизованно и законно решить любую проблему в рамках наследственного права.

Наследство умершего родственника редко бывает лишним, но невозможно достоверно узнать, являетесь ли вы наследником имущества, так как даже прямые родственники могут не иметь этого права. А что следует предпринять, если завещания не было вовсе? Рассмотрим, как происходит процесс наследования.

Правовая база

Наследство и все его особенности (порядок принятия, отказа, сроки и др.) регулируются 1110-1185 статьями ГК РФ. В этих статьях предоставляются следующие сведения:
  • общая информация;
  • сведения, связанные с завещанием;
  • сведения, связанные с законами о наследственном процессе;
  • информация, связанная с приобретением наследства;
  • отдельные виды имущества.
Законодательством РФ процесс наследства разделяется на 2 типа:
  • по завещанию;
  • по закону.
Законодательный срок, когда можно оформить право на вступление в процесс разделения наследства – 6 мес. Когда наследники преимущественной очереди отказываются от имущества, остальным наследникам выделяется лишь 3 месяца.

Наследство по завещанию

При наличии завещания наследниками становятся указанные наследодателем лица. Ими могут являться даже граждане, которые вовсе не состояли в родстве с завещателем, но были указаны в самом тексте завещания. Во всех остальных случаях, при отсутствии завещания, наследники определяются законом. Это касается родственников, состоящих в разной степени родства с усопшим.

Отдельно от волеизъявления завещателя существует такое понятия, как «обязательная доля». Ею считается некоторая часть наследства, которая предоставляется определённому лицу, независимо от любых других наследников (ст. 1241 ГК РФ). Ими могут являться несовершеннолетние либо нетрудоспособные граждане.


Завещания бывают:
  • Открытые. Во время составления этого вида завещания с ним знакомятся нотариус, свидетели (при наличии), а также его исполнитель.
  • Закрытые. Закрытое завещание оформляется наследодателем собственноручно. Оно передаётся в руки нотариуса в закрытом виде (например, в конверте), а его содержимое известно исключительно наследодателю. Открывается нотариусом в период 15 суток, начиная с момента, когда было получено свидетельство о смерти завещателя.
Чтобы вступить в наследование при наличии завещания любого типа, нужно предоставить удостоверяющие личность наследника документы. Документация включает в себя 3 раздела:

1. Документы, подтверждающие наследственное право:

  • паспорт наследника;
  • документация о родственной связи.
2. Документы, которые подтверждают факт гибели наследодателя:
  • свидетельство о гибели;
  • информация из домовой книги, подтверждающая проживание усопшего в определённом месте перед смертью.
3. Дополнительная документация. В эту группу относятся какие-либо документы и официальные бумаги, которые необходимы в некоторых отдельных случаях.

Как происходит наследование по завещанию, а также, с какими «подводными камнями» могут столкнуться наследники в этом случае, описано в данном видео.

Когда возникает законное право на наследство

Право на вступление в процесс наследования приходит, когда завещание:
  • было аннулировано;
  • не составлялось изначально;
  • охватывает определённую долю от имущества;
  • недействительно.
Также когда наследник:
  • не принял наследство;
  • реализовал своё право на обязательную часть в имуществе;
  • умер и т.д.
Во всех остальных ситуациях (не важно, законно или посредством завещания) право об участии в процессе наследования появляется сразу после кончины завещателя.

Очередность наследников

Согласно с законодательством, всего выделяют 8 очередей лиц, которые претендуют на какую-либо часть наследства. Главную очередь составляют близкие родственники, а все остальные очереди считаются дополнительными. Заинтересованные лица могут участвовать в процессе наследования, только если другие претенденты из предыдущих очередей утратили своё право на наследство:
  • Основными участниками главной очереди являются кровные родственники и близкие люди завещателя: супруг, дети и родители.
  • Следующую очередь составляют братья и сёстры, а также дедушки и бабушки (по отцу и по матери включительно).
  • При отсутствии претендентов из предыдущих очередей, новыми наследниками станут дяди и тёти завещателя.
  • Следующей очередью идут прадеды и прабабушки.
  • В этой очереди в процесс наследования могут вступить двоюродные внуки, а также двоюродные дедушки/бабушки.
  • Шестые в очереди – последние наследники, имеющие хоть какое-то родство с наследодателем. Ими являются правнуки, племянники, а также двоюродные дяди/тёти.
  • Предпоследнюю очередь составляют пасынки/падчерицы, отчим/мачеха.
  • Последними лицами, которые могут получить права наследия, являются недееспособные иждивенцы.
Когда претенденты теряют своё право на участие в процессе наследования, то их заменяют представители следующей очереди. Причинами могут быть:
  • отсутствие наследника на процессе в течение всего срока;
  • не имеет права на участие в процессе раздела имущества;
  • лишение права на наследство;
  • текущая очередь полностью отказалась от имущества.
Если отсутствуют абсолютно все имеющиеся наследники, то наследуемое имущество становится собственностью РФ (выморочное). Если имуществом выступает жилое помещение – определённого муниципального образования.

Если в таком помещении зарегистрированы и проживают иные граждане, оно включается в жилищный фонд города. Однако проживающие там граждане всё ещё могут пользоваться жилплощадью по существующему договору.

Наследственная трансмиссия

Если в течение процесса наследования умирает наследник, появляется возможность унаследовать его право на долю в имуществе. Имеется в виду, что если наследодатель умирает, а наследник не вступает в процесс раздела имущества, например, по причине собственной преждевременной смерти, то его право может перейти уже к его собственным наследникам. Такое возможно при любых видах завещания.

Право на обязательную часть в имуществе никогда не передаётся преемникам наследника. Подробная информация касательно этого присутствует в статье 1149 ГК РФ.


Наследственную трансмиссию часто путают с . Но это разные понятия.

Как заявить свои права на наследство

Чтобы заявить свои права на наследство, нужно пройти определённый комплекс мероприятий:
  • Написать нотариусу в свободной форме заявление о желании вступить в процесс разделения наследства.
  • Предоставить нотариусу указанные им документы с целью вступить в наследство.
  • Оплатить госпошлину нотариусу:

    Первые 2 очереди – 0.3% (не свыше 100 тыс. руб.);
    - прочие наследники – 0.6% (не свыше 1 млн. руб.).

  • Осуществить переход прав собственности. Это происходит спустя 6 мес. после начала наследственного процесса.

Наследники получают права на собственность сразу же после начала деления наследства. Однако всецело управлять полученной долей они смогут исключительно тогда, когда окончательно перейдут права на наследство (спустя 6 мес.).


Если в наследственной доле передаётся недвижимое имущество, для его регистрации необходимо направиться в отделение Росреестра для получения права собственности, после чего следует предъявить свидетельство о наследственном праве, а также подтверждающие личность документы.

Если через наследство было получено какое-либо транспортное средство, то, чтобы зарегистрировать его, нужно обратиться в МРЭО ГИБДД и поставить транспорт на учёт.

Права на наследство в нестандартных случаях

На практике бывают некоторые нестандартные случаи деления наследства/претендентства на него:

1. Имеет ли опекаемый право на наследство опекуна?

Опекаемый имеет права рассчитывать на определённую часть наследства, но лишь при условии того, что будет присутствовать в списке наследников как один из них. Однако его могут отнести к наследникам на законном основании, если ко дню гибели наследодателя был нетрудоспособным, а также проживал с ним совместно не менее 1 года (ч. 2, ст. 1148 ГК РФ).

2. Дети от первого брака или внебрачные и право на наследство.

С законодательной точки зрения дети являются главными претендентами на имущество после родителей. Причём неважно, когда они были рождены, даже если вне брака. Имеет значение лишь их нынешний статус, и кем они приходятся наследодателю. Это, кстати, касается и усыновлённых детей. Согласно законодательству, в условиях разделения наследства они приравниваются к кровным родственникам.

Чтобы внебрачные дети получили право на наследство, они должны доказать, что являются детьми усопшего (свидетельство о рождении, признание отцовства через суд и т.д.).

Однако если наследодатель оставил завещание, в котором не пожелал оставлять наследство определённым лицам, то такое положение дел можно исправить лишь через суд. Сделать это сложно, так как нужно доказать, что завещатель находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, в плохом самочувствии и т.д. на момент составления завещания.

3. Имеет ли право на получение наследства гражданский супруг ?

В законодательстве нет такого понятия, как «гражданский брак». В связи с этим получить право на наследство супруг может лишь тогда, когда остальные наследники не будут участвовать в наследственном процессе вовсе либо все они предоставят отказ от участия в процедуре наследования. А случается такое крайне редко, поэтому шансы на наследство в гражданском браке фактически нулевые.

С другой стороны, если наследодатель оформит завещание и укажет в нём гражданского супруга, то последний становится участником первой очереди в разделе имущества.

4. Есть ли право на наследство у бывшего супруга ?

Ответ будет однозначным: нет. Законодательно установлено, что после расторжения брака, супруг теряет все свои права на получение имущества без возможности восстановить таковые. Однако если он указан как наследник в составе завещания, то право на наследство сохраняется даже после окончания брака.

Исключением являются и не наследуются права:

  • на имя;
  • на защиту репутации.
При отсутствии лиц (наследников), занимающихся защитой данных прав, осуществление данного процесса производит специально уполномоченный орган РФ бессрочно.

Восстановление наследственного права через суд

По закону доступна возможность восстановить срок получения права посредством суда . Это допускается лишь тогда, когда пропуск осуществлялся по веским причинам:
  • наследник не знал о смерти завещателя;
  • либо знал, но думал, что у завещателя нет наследственного имущества;
  • наследником является недееспособное лицо;
  • наследник страдал тяжёлым заболеванием, которое не позволяло ему предпринимать действия по осуществлению его прав;
  • индивидуальные основания.
Чтобы восстановить своё право, необходимо подать заявление в орган судебной власти, после чего доказать наличие веских оснований, подтверждающих причину пропуска наследственного срока.

Помимо всего прочего, есть возможность вернуть наследственное право, избегая судебных разбирательств. Уже получившим свои права на наследство претендентам нужно выразить согласие на появление ещё одного претендента . А также о том, что он может получить долю наследства, а остальные наследники не высказывают претензии по этому поводу. В этих условиях данное лицо может вступить в наследование, минуя судебный процесс.

Однако для этого придётся вновь обратиться к нотариусу, чтобы кроме уже поданных документов, они оформили ещё и письменное согласие на наличие нового наследника в процессе разделения наследства.

При этой процедуре остальные наследники должны обязательно вернуть свои свидетельства о получении наследства. После того, как окончится новый срок, всем участвующим лицам выдадут обновлённые документы. В них будет указана новая доля для каждого из наследников.

Если у Вас остались вопросы по восстановлению права на наследство, Вы можете посмотреть представленное видео.

Лишение наследства

Первоочередным фактором для лишения прав на участие в наследственном процессе является объявление наследника . По закону чётко обозначены условия, при которых исключают из участия в наследственном процессе:

1. Лица, которые произвели умышленные преступные деяния по отношению к участникам наследственного процесса. В число таких злодеяний входят:

  • преступления, направленные против жизни и здоровья (убийство или его попытка, причинение тяжёлых телесных повреждений и т.д.);
  • принуждение к оформлению завещания, которое составляется в пользу интересов какого-либо конкретного лица;
  • угрозы и насилие по отношению к наследодателю, основная цель которых – вынудить его не составлять завещание в принципе.

Не важно, были ли достигнуты желаемые результаты в связи с указанными преступлениями. Если эти действия имели в себе преступный умысел, и факт их наличия подтверждён через суд, то наследники, их осуществившие, лишаются права наследства.


2. Наследники, уклонявшиеся от содержания наследодателя. Если желающие получить наследство лица пытались обманом и постоянно избегают содержания завещателя, а эта обязанность была назначена им судом, то они лишаются прав на наследство.

Оба данных пункта действуют также и на претендентов с обязательной частью в разделяемом имуществе.


Также лишить права на наследство может и сам наследодатель. Это делается путём составления завещания в пользу какого-либо конкретного наследника (или нескольких). Таким образом, все остальные лица лишаются наследства. Делать это наследодатель может без объяснения причин такого решения.

Помимо этого можно лишить наследства любого конкретного наследника, указав это в завещании. Тем не менее, даже сам завещатель не может забрать это право у тех, у кого есть законное право на обязательную долю в разделе имущества.

Процесс получения наследства – не из лёгких. Личное волеизъявление завещателя играет ключевую роль в данном вопросе, но если Вы были незаконно обделены наследством, хотя объективно заслуживаете большего, придётся серьёзно постараться, чтобы доказать свои права.

Похожие публикации