Основание отчуждения имущества примеры. Что такое отчуждение недвижимого имущества, виды отчуждения

  • 1.Понятие, сущность и виды неустойки.
  • 1.Поручительство: понятие, основание возникновения, обязанности поручителя, права поручителя, исполнившего обязательство.
  • Тема: прекращение обязательств
  • Раздел 4. Договорные обязательства по отчуждению имущества
  • Раздел 5. Договорные обязательства по передаче имущества в пользование
  • Раздел 6. Обязательства по выполнению работ
  • Раздел 7. Обязательства по оказанию фактических услуг
  • 2) Принципы наследственного права (ю.К. Толстой):
  • Часть 3 гк рф (принята 26.11.2001 г.).
  • 1) Субъекты наследования
  • 2.2. Открытие наследства
  • Раздел 12. Исключительные права
  • 1. Понятие интеллектуальной деятельности и ее результатов.
  • 2. Понятие исключительного права (интеллектуальной собственности)
  • 3.Функции гп по охране и использованию результатов ид.
  • 5. Законодательство России об исключительных правах
  • Ст.1232. Гос. Регистрация результатов ид и средств индивидуализации
  • 9) Ст.1233. Распоряжение исключительным правом
  • 9.1) Ст.1234 Договор об отчуждении ип
  • 10) Ст.1235. Лицензионный договор
  • 11) Ст.1239 Принудительная лицензия
  • 12) Ст.1241. Переход ип к другим лицам без договора
  • 13) Ст.1246 Гос. Регулирование отношений в сфере ис
  • 14) Ст.1247 Патентные поверенные
  • 15) Ст.1248 Споры, связанные с защитой ип
  • 1.1) Ст.1251. Защита личных неимущественных прав
  • 1.2) Ст.1252. Защита исключительных прав
  • Тема: Авторское право: понятие, принципы, объекты и субъекты
  • 1) Понятие, принципы и функции авторского права:
  • 4. Виды объектов ап (примерный перечень в законе):
  • 5. Субъекты ап:
  • Авторские права
  • 1) Неимущ. Ап:
  • Раздел 4. Договорные обязательства по отчуждению имущества

    ЛЕКЦИЯ 1. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Предметом курса «Гражданское право, часть вторая» являются все поименованные договоры, урегулированные законодателем в соответствующих договорных институтах, а также внедоговорные обязательства (обязательства из односторонних действий, натуральные и охранительные обязательства) . Как известно, все гражданско-правовые договоры, можно классифицировать по определенным основаниям. Одним из наиболее значимых является деление договорных обязательств в зависимости от их правовой цели , или направленности воли сторон. По этому основанию принято выделять: обязательства, направленные на передачу имущества в собственность; передачу имущества во временное пользование; на выполнение работ, возмездное оказание услуг (фактического, юридического и иного рода); о совместной деятельности. В дальнейшем при изучении отдельных видов обязательств мы будем придерживаться данной классификации, поскольку она позволяет выявить общие черты договоров одной группы, и их отличия друг от друга, а также дает общее представление о системе договорных обязательств. Кроме того, деление договоров в зависимости от правовой цели учитывалось законодателем при построении структуры ГК и правовой регламентации отношений, направленных на одну и ту же правовую цель.

    Начнем наше знакомство с договорными обязательствами с группы договоров, представляющих собой один из вариантов распоряжения имуществом – договоров об отчуждении собственником принадлежащих ему вещей. В эту группу договоров входят: купля-продажа, мена, дарение и рента . Заключая эти сделки, стороны преследуют одну и ту же правовую цель – переход права собственности к заинтересованной в этом стороне договора (приобретателю). Неизбежным следствием подобного распоряжения имуществом всегда является прекращение права собственности у отчуждателя – собственника. Наличие общей правовой цели дает возможность учитывать это при правовом регулировании: становится возможным применять некоторые нормы общего характера одного договорного института к другому (например, правила о купле-продаже могут применяться к отношениям из договора мены).

    Одним из договоров по отчуждению имущества выступает договор купли-продажи, который является одной из самых распространенных сделок в гражданском обороте. Поэтому не случайно, что в ГК РФ регламентация договорных правоотношений начинается именно с договора купли-продажи, а совокупность норм о заключении, исполнении и прекращении этого договора представляет собой один из наиболее традиционных институтов гражданского права. Правила о купле-продаже содержатся в главе 30 ГК и охватывают весьма широкий круг отношений по возмездной передаче имущества в собственность. Некоторые из этих отношений имеют несомненную специфику (энергоснабжение, продажа предприятия), что не могло не учитываться законодателем при разработке действующей кодификации (ГК действует с 1 января 1995г). Поэтому гл. 30 ГК имеет следующую структуру: предусмотрены общие положения о купле-продаже – нормы, имеющие универсальный характер и применяющиеся к отдельным разновидностям купли-продажи, если отсутствуют специальные нормы по данному вопросу (о существенных условиях, обязанностях сторон, последствиях их неисполнения). Затем в главе располагаются параграфы, нормы которых применяются к соответствующим разновидностям договора купли-продажи: розничной купли-продажи; поставки; контрактации; энергоснабжению; продаже недвижимости и продаже предприятия. Эти виды купли-продажи выделены с учетом различных критериев (объект правоотношения; цели приобретения товара; субъектный состав).

    Общее определение договора купли-продажи дается в ст. 454 ГК: по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороны (покупателю), а последний обязуется принять товар и уплатить определенную денежную сумму . Из определения договора следует, что обязательство купли-продажи является возмездным, причем встречное предоставление (цена) всегда имеет денежный характер и осуществляется на эквивалентных началах. Следует отметить, что этот договор носит взаимный характер : каждая из сторон одновременно выступает и в роли должника, и в роли кредитора, причем исполнение обязанности одной стороной обусловливает исполнение обязанности другой стороной (передача товара продавцом означает для покупателя необходимость произвести оплату). Такие взаимные обязательства иначе называют синаллагматическими. Другой отличительной чертой договора купли-продажи является момент вступления его в силу: обязательство возникает с достижения сторонами согласия по существенным условиям (п. 2 ст. 432). Иными словами, договор является консенсуальным , и передача имущества производится уже после заключения договора (не путать с моментом исполнения).

    Вопрос о форме договора купли-продажи законодателем специально не урегулирован, поэтому применяются правила о форме сделок и последствиях ее несоблюдения, предусмотренные в общей части ГК. Выбор формы зависит от стоимости товара, субъектного состава и момента исполнения сделки (ст. 159). Однако необходимо иметь в виду, что для некоторых разновидностей купли-продажи установлены более жесткие требования к форме и последствия несоблюдения требуемой формы (продажа недвижимости). Специфика любого договорного обязательства проявляется и в круге существенных условий, т.е. условий, которые необходимы для признания договора заключенным. Из анализа норм § 1 гл. 30 можно сделать вывод, что единственным существенным условием договора купли-продажи является условие о товаре: при заключении договора стороны должны согласовать наименование и количество товара (п. 3. ст. 455 ГК). Все остальные условия договора купли-продажи являются определимыми: срок исполнения продавцом обязанности передать товар устанавливается соглашением сторон, а если не установлен, то определяется исходя из правил ст. 314 ГК. Цена товара, как правило, определяется сторонами при заключении договора, но если все же условие о цене отсутствует, она может быть определена по правилам общей части ГК, к которым отсылает ст. 485 и которые предусмотрены п. 3 ст. 424: цена считается равной стоимости аналогичного товара при сравнимых обстоятельствах. Срок в обязательстве купли-продажи также не является объективно существенным условием, но может стать таковым в силу желания сторон или сущности обязательства (продажа сезонного товара).

    Элементы договора купли-продажи:

    Предметом договора (объект продажи) может быть любое имущество (вещи): движимое, недвижимое, определяемые родовыми признаками или индивидуально-определенные вещи, имущество, не изъятое и не ограниченное в обороте (при соблюдении определенных правил), имеющееся в на­личии у продавца в момент заключения договора. Объектом может быть также имущество, которое будет создано или приобретено про­давцом в будущем.

    Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. В общих положениях о купле-продаже не содержится каких-либо специальных требований к продавцу, следовательно, в качестве продавца может выступать любой субъект гражданского права: физические и юридические лица, а также публично-правовые образования (за исключением случаев приобретения ими товаров для удовлетворения государственных и муниципальных нужд). В отношении граждан – продавцов необходимо учитывать общие правила о дееспособности (возрастные ограничения), в отношении же юридических лиц – существующие различия в правоспособности коммерческих и некоммерческих организаций, и обусловленные этими различиями возможности по совершению сделок. Так, унитарные предприятия, не являясь собственниками закрепленного за ними имущества, обладают лишь специальной правоспособностью, в связи с чем возможность совершения сделок купли-продажи зависит от соответствия сделки целям уставной деятельности, а также от вида продаваемого имущества (продажа недвижимости требует предварительного согласия собственника-учредителя).

    Права и обязанности сторон

    Основной обязанностью продавца, как следует из определения договора купли-продажи, является обязанность по передаче товара . При этом если товар является главной вещью или технически сложной, сведения об основных свойствах или требованиях по эксплуатации которой содержатся в соответствующей документации, продавец обязан наряду с предусмотренным договором товаром передать принадлежности и необходимые документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

    Исполнение данной обязанности возможно несколькими способами, предусмотренными в ст. 458 ГК : доставка товара покупателю силами продавца (распространен при приобретении громоздких вещей у продавца, торгующего в розницу, встречается и в предпринимательской сфере). В этом случае товар считается переданным с момента его вручения покупателю или уполномоченному им лицу. Другой возможный вариант исполнения обязанности по передаче товара – его вывоз силами покупателя, или по выражению законодателя, предоставление товара в распоряжение покупателя (распространен в предпринимательской сфере). Однако продавец в этом случае должен подготовить товар к вывозу (упаковать, затарить) и сообщить покупателю о готовности товара к вывозу. Только при условии выполнения этих действий продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара.

    Наконец, если стороны при заключении конкретного договора не избрали ни первый, ни второй вариант, то передача товара осуществляется способом, предусмотренным в п.2 ст. 458 ГК: продавец должен воспользоваться услугами перевозчика или организации связи (выбор по умолчанию). Моментом исполнения обязанности по передаче вещи является день сдачи вещи первому перевозчику. Определение момента исполнения обязанности продавцом имеет важное практическое значение, т.к. с ним связывается переход риска случайной гибели, повреждения вещи. Следует учитывать, что в данном случае имеется исключение из общего правила о несении риска случайной гибели собственником вещи: ст. 223 ГК предусматривает, что право собственности на движимые вещи по договору переходит с момента передачи вещи, под которой понимается ее вручение, а также сдача перевозчику или организации связи для доставки приобретателю. Поэтому при избрании 3 варианта исполнения обязанности передать товар покупатель несет риск случайной гибели еще до того, как становится собственником вещи. Но поскольку правило о переходе риска, закреплено в диспозитивной норме ст. 459 ГК, стороны могут предусмотреть в договоре иной вариант, более отвечающий интересам покупателя (переход риска с момента получения товара или после его оплаты). Определять момент исполнения обязанности по передаче товара необходимо и для того, чтобы выяснить, соответствует ли товар установленным требованиям (количество, качество, ассортимент и т.п.).

    Неисполнение обязанности передать товар (не передача в срок или вещи, не предусмотренной договором купли-продажи) порождает право покупателя требовать реального исполнения в принудительном порядке (если товар является индивидуально-определенной вещью) и/или возмещения убытков либо отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке (ст. 463). Кроме того, для надлежащего исполнения обязанности продавца имеет значение не просто сам факт передачи товара, но и соответствие товара определенным требованиям, часть из которых носит общий характер и учитывается независимо от вида товара и условий договора (требования к количеству и качеству товара).

    Условие о количестве товара по договору купли-продажи (ст. 465 ГК РФ):

    Определяется сторонами в натуральном выражений (метpax, штуках, тоннах и иных единицах измерения) или в денежном выражении.

    Считается согласованным также в случае, когда договор не содержит его точного определения, однако устанавливает порядок определения количества товара, подлежащего пе­редаче. Продавец обязан передать покупателю товар в надлежа­щем количестве. Последствия ненадлежащего исполнения предусмотрены в ст. 466 ГК РФ.

    Условие о качестве товара по договору купли-продажи (ст. 469-477 ГК РФ):

    Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества.

      Качество товара должно соответствовать договору купли-продажи.

      Товар, переданный покупателю, должен соответствовать условию о качестве в момент передачи покупателю, а также в пределах разумного срока после передачи.

      Продавец вправе предоставить покупателю дополнитель­ную гарантию качества товара.

    По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным тре­бованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке.

    Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

    Недостатки вещи (товара) могут быть несущественными (обычными) и сущест­венными. Существ енные недостатки вещи (товара) по договору купли-продажи – неустранимые или устранимые, но проявляющиеся неоднократно, недостатки, исправление (устранение) которых влечет несо­размерные расходы. Если недостатки оказались существен­ными, то покупатель может потребовать:

      Замены вещи (товара) на другую такую же вещь (товар над­лежащего качества).

      Отказаться от договора купли-продажи и потребовать воз­вращение платы.

    Несущественные (обычные) недостатки по договору купли-продажи. При передаче про­давцом товара надлежащего качества с обычными недостат­ками покупатель может:

      Потребовать уменьшения цены вещи.

      Устранения (безвозмездного) недостатков продавцом в ра­зумный срок.

    Устранение недостатков покупателем, но за счет продавца.

    Условие об ассортименте по договору купли-продажи (ст. 467, 468 ГК РФ):

      Перечень товаров (ассортимент) определенного наимено­вания, различаемых по отдельным признакам (видам, мо­делям, размерам, цветам), с указанием количества подле­жащих передаче товаров каждого вида.

    Продавец обязан передать покупателю товар в надлежа­щем ассортименте.

      Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе пе­редать покупателю товары в ассортименте, исходя из по­требностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от испол­нения договора.

      При нарушении продавцом условия об ассортименте поку­патель вправе не принимать и не оплачивать товар, пере­данный с нарушением условия об ассортименте.

    Продавец обязан передать товар свободным от прав треть­ их лиц , кроме тех случаев, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами (ст.ст. 460-462 ГК).

    Обязанности покупателя: принять товар и уплатить определенную денежную сумму (цену ). Покупатель должен совершить действия, необходимые для получения товара, создать продавцу условия, достаточные для исполнения им обязанности по передаче товара. Какие именно действия нужно совершить покупателю, зависит от избранного сторонами способа передачи товара, требований нормативных актов, деловых обыкновений. Поскольку обязанность покупателя принять товар носит встречный характер по отношению к обязанности продавца последний в случае уклонения покупателя от принятия товара вправе требовать расторжения договора или принудительного принятия товара и возмещения убытков (п. 3 ст. 484).

      Покупатель по общему правилу, обязан оплатить приобретаемый товар непосредственно до или после его передачи. Однако в договоре может быть предусмотрена предварительная оплата товара или оплата в кредит (ст. ст. 486-488).

      Покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью, если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара.

    Неоплата покупателем вещи своевременно по договору купли- продажи дает право продавцу:

    Отказаться от исполнения договора купли-продажи и требовать возврата вещи.

    Потребовать оплаты вещи в судебном порядке и взыскания процентов за необоснованное пользование чужими денеж­ными средствами (ст. 395 ГК РФ).

    ЛЕКЦИЯ 2. РОЗНИЧНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА

    Договор розничной купли-продажи является одной из разновидностей купли-продажи, поэтому с одной стороны, обладает всеми общими чертами купли-продажи, а, с другой стороны, имеет свои отличительные черты, свою специфику. Отношения розничной купли-продажи предполагают удовлетворение потребностей населения в товарах широкого потребления, в его систематическом снабжении промышленными и продовольственными товарами. Следовательно, нормы о розничной купле-продаже направлены на регламентацию наиболее распространенного вида сделки, участниками которой ежедневно становятся миллиарды людей. В отличие от предпринимателя, закупающего товары, сырье для производства и других коммерческих целей и обладающего специальными знаниями, опытом, организационными (квалифицированные работники) и финансовыми ресурсами, обычный гражданин или некоммерческая организация не имеют соответствующих возможностей по выбору товара и защите своих интересов в случае их нарушения продавцом. Иными словами, продавец –предприниматель и покупатель, приобретающий товар для его потребления, обладают разными экономическими возможностями и находятся в заведомо неравных экономических условиях. В связи с этим законодатель стремится устранить это неравенство, «выровнять» положение сторон розничной купли-продажи за счет специальных по отношению к общим положениям о купле-продаже норм.

    Легальное определение содержится в ст. 492 ГК: по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, бытового, семейного или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью . Из этого определения можно вывести конститутивные признаки договора:

      Особый субъектный состав на стороне продавца. Продавцом выступает не любой субъект, а лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю в розницу, что предполагает наличие определенного места торговли, оборудованного для продажи в розницу (витрины с образцами товаров или непосредственно с товарами, продавцы-консультанты, определенный ассортимент, кассовый аппарат, вывеска, где указан владелец магазина, режим работы). Организационно-правовая форма не имеет значения, но в основном, это коммерческие организации в форме ООО и АО. Для торговли некоторыми видами товаров требуется получение разрешения (лицензии) (см. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г.). К покупателю закон не предъявляет дополнительных требований, поэтому им могут быть как физические, так и юридические лица. Однако участие на стороне покупателя гражданина учитывается при определении нормативной базы: наряду с ГК к этим отношениям применяются Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. в ред. от 25.10.2007г.

      Цели приобретения товара. Товар, продаваемый по договору розничной купли-продажи, предназначен для удовлетворения личных нужд граждан (обувь, одежда), бытовых (телевизор) нужд. В то же время законодатель не исключает возможность приобретения товара, предназначенного для удовлетворения иных нужд (сельскохозяйственная техника, используемая гражданином для выращивания урожая, офисная техника для деятельности юридического лица). Важно, что эти иные цели не предполагают использование для осуществления предпринимательской деятельности.

    Являясь разновидностью договора купли-продажи, розничная купля-продажа характеризуется как возмездный, взаимный и консенсуальный договор. Заключение договора розничной купли-продажи может осуществляться и с помощью автоматов – технических устройств, реагирующих на стандартную команду или последовательность команд . Автоматы выставляются в общественных местах (помещениях магазинов, офисов, площадях) и позволяют получить потребителю необходимый товар (кофе, бутерброд, газводу) без непосредственного обращения к продавцу (ст. 498). Договор в этом случае считается заключенным с момента совершения покупателем всех действий, необходимых для получения товара (перечень указывается на автомате, как и сведения о продавце, режиме работы).

    Розничная купля-продажа является публичным договором (п. 2. ст. 492 ГК). Необходимость установления данного правила объясняется стремлением законодателя устранить уже отмечавшееся экономическое неравенство контрагентов в отношениях розничной купли-продажи. Признание договора публичным означает, прежде всего, ограничение принципа свободы договора для продавца: он не вправе отказать в заключении договора любому обратившемся к нему лицу при наличии условий для этого. Продавец должен также заключать договоры со всеми покупателями на одинаковых условиях, в том числе, продавать товар по одной цене (ст. 426). Исключением из этого правила является продажа некоторых видов товара определенным категориям потребителей по льготной (меньшей) цене.

    Законом не установлены специальные требования к форме договора розничной купли-продажи, поэтому нормы ст.ст. 158-162 ГК (возможна устная и письменная форма). В то же время специфика розничной купли-продажи приводит к тому, что преобладающей является все же устная форма, т.к. в большинстве случаев момент совершения сделки и ее исполнения совпадают (оплата и передача вещи одновременно или с очень небольшим временным интервалом).

    Поскольку розничная купля-продажа является разновидностью договора купли-продажи, к ней в первую очередь применяются специальные номы соответствующего параграфа главы 30, а в части не урегулированной этими нормами – общие положения о купле-продаже. Кроме того, отношения с участием гражданина-потребителя подпадают под действие Закона «О защите прав потребителей». Нормы Закона являются специальными по отношению к правилам ГК и применяются, если ГК прямо отсылает к ним, не регулирует данные отношения или содержит иные правила и это допускается ГК (п.п. 1-2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7«О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» от 29.09.1994 в ред. от 11.05.2005). Кроме того, к данным отношениям применяются подзаконные нормативные акты, в частности «Правила продажи отдельных видов товаров», утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 в ред. от 27.03.2007 № 55; «Правила продажи товаров по образцам», утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 в ред. от 07.01.2000 № 918.

    Права и обязанности сторон розничной купли-продажи: как общие для всех отношений купли-продажи (передать товар для продавца, принять и оплатить его – для покупателя). Наряду с этим у сторон возникают дополнительные права и обязанности, характерные лишь для этой разновидности договора. Так, на продавца возлагается дополнительная обязанность: сообщить покупателю всю необходимую и достоверную информацию о товаре (ст. 495 ГК). Перечень доводимой до покупателя информации, порядок и способы ее сообщения устанавливается нормативно-правовыми актами и обычно предъявляемыми в розничной торговле требованиями. Основные правила, конкретизирующие информационную обязанность продавца, установлены в Законе «О защите прав потребителей», в ст. ст.8-12.

    Согласно ст. 502 ГК, 25 Закона «О защите прав потребителей» покупатель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар другого размера, фасона, габаритов, комплектации. Иными словами, покупатель может «передумать» и обменять уже приобретенный товар, но при определенных условиях: товар должен быть новым, сохранить все потребительские свойства и необходимо представить доказательства приобретения товара именно у этого продавца (чек, иной документ или свидетельские показания). Кроме того, данное право ограничено пресекательным сроком – 14 дней, не считая дня покупки. Возможность обмена может быть реализована в отношении не всех качественных товаров, т.к. при возврате некоторых товаров дальнейшая их реализация исключена или затруднена (нижнее белье, одноразовая посуда, лекарственные средства и др.). Товары такого рода включены в Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный (Приложение к Правилам продажи) в ред. от 06.02.2002г. Если же на момент обращения к продавцу в продаже отсутствуют аналогичные, но отличающиеся по каким-либо параметрам, товары, покупатель вправе вернуть товар и потребовать возврата уплаченной цены.

    Специфика розничной купли-продажи проявляется и в правовых последствиях передачи покупателю некачественного товара: в соответствии со ст. 503 ГК выбор одного из альтернативных требований, предусмотренных в ст. 475, не зависит от того, является ли недостаток существенным (за исключением технически сложных и дорогостоящих товаров). Следовательно, покупатель вправе сразу же потребовать замены товара на аналогичный либо отказаться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной денежной суммы, вернув некачественный товар продавцу. Причем последний не вправе производить перерасчет и удерживать из покупной цены сумму, на которую понизилась стоимость товара в результате его использования, потери товарного вида. В то же время покупатель наделяется правом требовать возмещения разницы между ценой товара на момент заключения договора и ценой на момент добровольного или принудительного удовлетворения его требования о расторжении договора (п. 4 ст. 504). Для выравнивания экономического положения продавца и покупателя в отношениях розничной купли-продажи установлено еще одно специальное правило: в случае неисполнения обязанности продавцом возмещение убытков или уплата неустойки не освобождают его от исполнения обязанности в натуре. То есть продавец, возместивший убытки или уплативший неустойку, должен также передать товар или удовлетворить иные требования покупателя, связанные с нарушением условий о качестве, ассортименте и т.п. (ст. 505).

    ЛЕКЦИЯ 3. ПОСТАВКА

    Прежде, чем товар окажется на прилавке розничного торговца, произведенный или изготовленный товар становится объектом одного или нескольких договоров, заключаемых между производителями и оптовыми продавцами. Такого рода отношения традиционно регулируются гражданским правом посредством договора поставки. В соответствии со ст. 506 ГК поставка определяется как договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный договором срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с семейным, личным, домашним или иным подобным использованием.

    Действующее гражданское законодательство рассматривает поставку как разновидность договора купли-продажи . Следовательно, необходимо выделить специфические признаки поставки, отличающие ее от других видов купли-продажи. Учитывая легальное определение договора, такими признаками являются:

      Особый субъектный состав . Продавцом в договоре поставки выступает юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по производству, закупке товаров для их продажи. То есть поставщиком могут быть как коммерческие организации, так и индивидуальные предприниматели. Для некоммерческих организаций участие в договоре поставки на стороне продавца нехарактерно, хотя и не исключено (если возможность осуществления ПД предусмотрено учредительными документами). Тем не менее, для некоммерческих организаций, систематически извлекающих прибыль за счет продажи производимых ими товаров, более приемлемой является создание коммерческих юридических лиц (пример с обществом слепых).

    Покупателем может являться любой субъект гражданского права, но поскольку законодатель определяет цели приобретения товара – использование, прежде всего, в предпринимательской деятельности, контрагентом поставщика в большинстве случаев выступает предприниматель. Таким образом, договор поставки как разновидность договора купли-продажи призван регламентировать предпринимательские отношения по возмездному отчуждению вещей, которые в то же время сохраняют все присущие отношениям купли-продажи черты (возмездность, консенсуальность, взаимность, переход права собственности).

    Поскольку договор поставки – разновидность купли-продажи, к этим отношениям в первую очередь применяются нормы соответствующего параграфа, и лишь в части, не урегулированной специальными правилами, нормы общих положений гл. 30 ГК. Кроме того, следует учитывать нормативные акты, касающиеся особенностей субъектов (унитарные предприятия) или объекта договора (лекарственные средства). Что касается формы договора , то специальных требований в параграфе «Поставка» не содержится, и следует исходить из общих правил о форме сделки, заключаемой между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – письменная (ст. 160 ГК).

    Участие в договоре поставки лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и потому нуждающихся в большей четкости и определенности на этапе заключения договора, нашло отражение при включении в ГК нормы о сроках рассмотрения оферты и акцепта, а также ответственности за необоснованное затягивание этапа переговоров (ст. 507 ГК).

    Существенным условием договора поставки является условие о товаре (наименование и количество) , что следует из признания поставки разновидностью договора купли-продажи. Срок (сроки) передачи товара могут быть определены, в том случае, когда в соглашении отсутствует соответствующее условие. При поставке партий товаров в течение срока действия договора (периодическая поставка) период поставки считается равным 1 месяцу (ст. 508 ГК), а при разовой поставке срок передачи товара поставщиком определяется в соответствии со ст. 314 ГК (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 18).

    Содержание договора поставки вполне совпадает с содержанием правоотношения купли-продажи, права и обязанности поставщика и покупателя в основном регулируются общими положениями гл. 30 ГК. В то же время некоторую специфику имеет исполнение обязанностей продавца и покупателя, что нашло отражение в параграфе о договоре поставки. Учитывая, что во многих случаях покупатель приобретает партию товара для его дальнейшей перепродажи или реализации через торговые точки (их может быть несколько), возможно при заключении договора указать, что поставка осуществляется не покупателю, а непосредственно получателям , минуя склад покупателя (так называемая транзитная поставка). В этом случае указания покупателя об отгрузке товара в пользу третьего лица (получателя) доводятся до продавца путем направления отгрузочной разнарядки (ст. 509). Содержание и сроки направления разнарядки предусматриваются в договоре поставки, а если срок не установлен, то она должна быть направлена поставщику не позднее 30 дней до наступления периода поставки. Поскольку обязанность покупателя о направлении разнарядки является встречной по отношению к обязанности поставщика по передаче товара, ее неисполнение дает право последнему отказаться от исполнения договора либо требовать от покупателя оплаты товара (п.3 ст. 509).

    Как уже отмечалось, в предпринимательских отношениях большое значение приобретают сроки исполнения обязательств. Поэтому общим правилом является исполнение обязательства в срок (конкретный период поставки). Следовательно, нарушением считается как просрочка поставки, так и досрочная отгрузка. Она возможна только с согласия покупателя, при этом принятые при досрочной поставке товары засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде (п. 3 ст. 508). Просрочка в поставке может влечь применение санкций: возмещение убытков, а также взыскание неустойки (если предусмотрена договором). При этом неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах срока действия договора, если иной порядок не установлен законом или договором (ст. 521 ГК). Покупатель вправе отказаться от товаров, поставка которых просрочена. Но если часть этих товаров все же была доставлена до того, как поставщик получил уведомление покупателя об отказе, последний должен принять и оплатить эти товары (п. 3 ст. 511).

    Законодатель уточняет, что обязанность поставщика передать товары может быть исполнена посредством их доставки (отгрузки) своим транспортом или с помощью перевозчика, а также путем вывоза со склада поставщика (выборка). Вид транспорта и условия доставки, в том числе, распределение расходов, определяется в договоре поставки. Если же в соглашении это условие отсутствует, выбор вида транспорта и условия доставки осуществляет продавец. Для решения вопроса о распределении транспортных расходов ВАС предлагает судам осуществлять толкование договора для выявления действительной воли сторон и учитывать для этого сложившуюся практику их взаимоотношений (п. 9 Постановления № 18). Однако не предлагает вариантов решения, если и толкование договора не поможет. Представляется, в этом случае суд должен руководствоваться обычаями делового оборота, а при их отсутствии - принципами разумности, добросовестности и справедливости (ст.ст. 5-6).

    В ГК содержатся правила, касающиеся ситуации недопоставки товара: у поставщика сохраняется обязанность восполнить недопоставку в следующих периодах, но в пределах срока действия договора (п. 1 ст. 511). Это правило отличается от общей нормы ст. 396 ГК об исполнении обязательств, т.к. реальное исполнение в данном случае ограничивается лишь сроком существования договорного обязательства. В то же время, если поставка производится нескольким получателям, и одному из них поставлено меньше товаров, а другому – больше, то поставленное сверх предусмотренного договором количества не засчитывается в покрытие недопоставки другим получателям. Но эта норма ст. 511 носит диспозитивный характер. На случай недопоставки сторонам желательно определить, в каком ассортименте будет производиться поставка недостающего количества товара. Но если в договоре ассортимент не определен, то применяется правило ст. 512 ГК: поставщик должен передать товар ассортименте, установленном для периода, когда произошла просрочка (пример с пальто).

    Несколько иначе, чем общими положениями о купле-продаже, определены последствия поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного товара: покупатель или получатель может требовать устранения недостатков, уменьшения покупной цены или доукомплектования товара, если поставщик, получив уведомление о допущенных нарушениях, без промедления не заменит некачественные или некомплектные товары или доукомплектует некомплектный товар (ст. 518-519). Но если покупатель является розничным торговцем, то он может сразу же заявлять требование о замене некомплектного товара, возвращенного ему потребителем (в автомобиле отсутствует запасное колесо). Вместо предъявления требований, предусмотренных ст.ст. 475, 480 ГК, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц и отнести свои необходимые и разумные расходы на поставщика (ст. 520).

    Более подробно по сравнению с общими положениями гл. 30 регламентированы действия покупателя, отказывающегося от товара в связи с тем или иным нарушением условий договора: он должен оставить товар у себя на ответственное хранение, т.е. обеспечить сохранность товара, а также незамедлительно уведомить поставщика о своем отказе (ст. 514). Если же покупатель выполнит только одно из этих действий, то поставщик не считается просрочившим поставку (п. 10 Постановления).

    Применительно к договору поставки обязанность покупателя принять товар получает конкретизацию: покупатель должен совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие товара (подготовить склад, узнать о времени прибытия вагона с товаром и т.п.), а также осмотреть товар в срок, предусмотренный в договоре или вытекающий из обычаев делового оборота, проверить количество и качество. Если доставка товара осуществлялась с помощью перевозчика, ему следует проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных документах (ст. 513). Порядок проверки качества некоторых товаров установлен в ГОСТах, технических регламентах. Ранее применялись такие нормативные акты, как Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и по количеству № П-6, П-7, принятые в 1965-66 гг. Однако в настоящее время они не действуют как нормативные акты, но могут стать частью договора при отсылке к соответствующим пунктам Инструкций при заключении договора поставки (п. 14 Постановления).

    Что касается обязанности покупателя по оплате товаров, то применяются общие нормы параграфа 1. Однако, учитывая, что сторонами договора выступают, как правило, предприниматели, расчеты за поставленные товары производятся посредством безналичных расчетов. Форма и порядок устанавливаются в соглашении, а если не установлены, то покупатель должен использовать такую форму, как платежные поручения. При необоснованном отказе покупателя от оплаты, поставщик вправе требовать реального исполнения в судебном порядке (ст. 516). Наконец, на покупателя возлагается дополнительная обязанность – возвратить многооборотную тару (бидоны, ящики, поддоны) в порядке и соки, установленные НПА или договором.

    Прекращение договора поставки возможно как по общим для большинства обязательств основаниям (истечение срока действия соглашения, невозможность исполнения, надлежащее исполнение, зачет однородных требований), так и специальных оснований, которые связаны с нарушением обязанностей одной из сторон. Так, в ст. 523 предусмотрены случаи, когда у стороны договора поставки возникает право одностороннего отказа от исполнения договора, т.е. во внесудебном порядке, путем направления уведомления нарушившему обязательство контрагенту. К таким нарушениям поставщика, имеющим существенных характер, относятся : поставка некачественных товаров с существенными недостатками; неоднократное нарушение сроков поставки. Нарушения покупателя, предоставляющее аналогичное право поставщику: неоднократное нарушение сроков оплаты и неоднократная невыборка товара. Однако это не все возможные нарушения, которые могут привести к расторжению договора. Некоторые из них также названы в параграфе о договоре поставки (непредоставление в срок отгрузочной разнарядки), некоторые можно обнаружить в общих положениях о купле-продаже (продажа товара с существенными недостатками, непередача вещи). Наконец, следует учитывать, что сами стороны в договоре могут определить те нарушения, которые будут являться в данном случае существенным нарушением договора и основанием для его досрочного расторжения. Во всех остальных случаях следует исходить из общего правила ст. 450 ГК, допускающей расторжение договора в одностороннем порядке при существенном нарушении договора, что необходимо доказать в суде.

    Специфика договора поставки вызвала появление специальной нормы о последствиях досрочного расторжения договора в связи с его нарушением: если в разумный срок потерпевшая сторона приобрела товар по более высокой, чем ранее, цене или продала по более низкой, то она может потребовать возмещение убытков в виде разницы цен (ст. 524). Эти убытки, называемые в науке «конкретные», представляют собой разновидность упущенной выгоды. Если сторона вообще не смогла приобрести или продать необходимый товар на рынке, где на этот товар имеется текущая цена, то она вправе потребовать возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре и текущей ценой (абстрактные убытки). Но и в этом случае истцу следует доказывать сам факт нарушения его права, наличие убытков, причинно-следственную связь, а также представить доказательства, что им предпринимались попытки заключить новую сделку взамен расторгнутой.

    ЛЕКЦИЯ 4. ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

    Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд – еще одна законодательно выделенная разновидность договора купли-продажи, регламентации которой посвящен специальный параграф в рамках гл. 30 ГК. любое государство имеет определенные задачи и должно осуществлять определенные функции для обеспечения своего существования и своей независимости (оборона, выполнение социальных программ, укрепление экономики и т.д.). Для эффективного осуществления этих функций государство нуждается в различных ресурсах (продовольственные товары, оружие, новые технологии, научные разработки). Наличие таких потребностей государства и муниципальных образований, а также особенности публично-правовых образований (ППО) как субъектов гражданского права учитывались законодателем при построении модели договора поставки: несмотря на несомненное сходство в сущности отношений по договору поставки и отношений по приобретению товаров для государственных или муниципальных нужд, они выступают как самостоятельные виды договора купли-продажи .

    Таким образом, отличительными признаками поставки для госнужд являются: участие в данных отношениях государства или муниципального образования в лице соответствующих органов исполнительной власти, и особые цели – приобретение товаров для государственных или муниципальных нужд . Понятие государственных (муниципальных) нужд раскрывается в ст. 525 ГК, ст. 3 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 в ред. от 08.11.2007 г. № 94-ФЗ. ГК указывает на 2 признака госнужд: потребности РФ или субъекта РФ и их обеспечение за счет средств бюджетов или внебюджетных источников финансирования. В Законе приводится более развернутое определение госнужд, включающее наряду с названными и такой признак, как характер потребности – потребности в товарах, работах, услугах, а также их связь с функциями соответствующего ППО. К функциям, осуществление которых требует заключение контрактов на поставки товаров, относятся: реализация федеральных, региональных или местных целевых программ; формирование государственного материального резерва; выполнение обязательств РФ по международным договорам; обеспечение необходимого уровня безопасности и обороноспособности страны.

    Являясь разновидностью договора купли-продажи, поставка товаров для госнужд регламентируется, прежде всего, нормами соответствующего параграфа гл. 30 ГК. Но, поскольку государство выполняет различные функции, специфика обязательств поставки находит свое выражение и в ряде федеральных законов. Так, отношения по поставке товаров в государственный материальный резерв регулируются ФЗ «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994г. в ред. от 02.02.2006г. № 79-ФЗ; отношения по поставке товаров для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности России – ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 27.12.1995г. в ред. от 01.12.2007г. № 213-ФЗ; сельскохозяйственной продукции – ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 02.12.1994г. в ред. от 02.02.2006г. № 53-ФЗ. Действует также ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994г. в ред. от 02.02.2006г., в котором установлены общие экономические и правовые принципы поставок для госнужд, порядок формирования и исполнения на контрактной основе заказов на поставку товаров для госнужд. Особенности размещения публичных заказов предусмотрены нормами ФЗ № 94-ФЗ. Эти нормативные акты применяются в части, неурегулированной параграфом 4 гл. 30 ГК. Поскольку финансирование государственных и муниципальных закупок производится за счет средств бюджетов соответствующего уровня, применяются нормы БК РФ (ст.ст.69-74).

    Учитывая очевидное сходство рассматриваемых отношений с поставкой в обычных предпринимательских целях, закон допускает субсидиарное применение норм параграфа о договоре поставке к обязательству по поставке товаров для госнужд. Следует также иметь в виду, что к этим правоотношениям применяются и некоторые подзаконные нормативные акты. Например, Постановление Правительства «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» от 04.11.2006г. в ред. от 05.10.2007г. № 642; ПП «Об утверждении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.. » от 27.12.2006г. № 807.

    В соответствии со ст. 526 ГК по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (в ред. ФЗ от 02.02.2006) . Из определения следует, что основанием для поставки товаров выступает государственный или муниципальный контракт, сторонами которого являются заказчик и поставщик. Но наряду с государственным контрактом может заключаться и договор поставки между поставщиком и покупателем. Такая структура договорных связей при поставке для госнужд называется сложной , так как включает два различных соглашения поставщика с разными субъектами. Если по условиям контракта товар должен передаваться непосредственно заказчику или указанному им лицу, то имеет место простая структура договорных связей , поставщик связан обязательством лишь с одним субъектом - госзаказчиком.

    Государственным или муниципальным заказчиком может выступать государственный орган, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения и иные получатели средств из федерального бюджета, а также бюджетные учреждения и иные получатели средств из региональных или муниципальных бюджетов, если они уполномочены госорганом субъекта РФ или муниципальным органом на размещение заказов (ст. 4 ФЗ № 94). Поставщиком при поставке товаров для государственных или муниципальных нужд может быть любой субъект – юридические лица любой организационно-правовой формы и любой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ст. 4 Закона). В качестве поставщиков могут выступать иностранные юрид. лица и иностранные граждане, т.к. Законом установлен национальный режим для поставок товаров, происходящих из иностранного государства (ст. 13). Однако при поставках товаров для обеспечения обороноспособности и безопасности РФ Правительство может устанавливать ограничения на участие нерезидентов. Кроме того, необходимо учитывать, что при размещении заказов к потенциальным поставщикам могут предъявляться определенные требования (ст. 11 Закона).

    Для заключения госконтракта и возникновения обязательства по поставке для госнужд необходимо определить, в каких товарах и в каком объеме существуют потребности у государства или муниципального образования в данном финансовом году. Иными словами, ППО должно сначала сформировать заказ на государственные или муниципальные закупки и затем приступать к поискам поставщика необходимого товара.

    Под размещением заказа на поставки товаров понимается действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд либо в предусмотренных законом случаях заключения с ними иных гражданско-правовых договоров (ст. 5 Закона). Какие именно действия будут совершаться при размещении госзаказа, зависит от того, какой способ размещения выбран, но в любом случае конечной целью размещения является определение поставщика и заключение с ним госконтракта на поставку товаров либо договора поставки . Возможность размещения заказа не на контрактной основе является исключением, предусмотренным п. 14 ст. 55 ГК. Способы размещения заказа (определения поставщика-стороны контракта) закреплены в ст. 10 Закона и могут быть условно объединены в 2 группы: с проведением торгов (конкурс, аукцион) и без их проведения (запрос котировок, на бирже, у единственного поставщика ). При этом проведение торгов, обеспечивающее выбор поставщика на состязательной основе, объявляется приоритетным способом размещения госзаказа. Выбор способа размещения заказа осуществляет заказчик, но с учетом императивных норм закона, устанавливающих критерии выбора.

    Под конкурсом Закон понимает вид торгов, в которых победителем признается поставщик, предложивший лучшие условия исполнения госконтракта и заявке которого присвоен первый номер (ст. 20). Конкурс может быть как открытым, когда число потенциальных участников не ограничено, и закрытым. Но проведение конкурса в закрытой форме допускается лишь в случае, когда размещается заказ на поставку товаров, сведения о которых составляют государственную тайну. Аукцион – такой вид торгов, при котором победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену поставки товаров. Проведение торгов в виде аукциона возможно, если предполагается поставка товаров, сравнение которых возможно только по цене, и в отношении которых существует функционирующий рынок. Согласно п. 4 ст. 10 Закона Правительство утверждает перечень товаров, приобретение которых возможно путем проведения аукциона (Постановление Правительства РФ от 15.05.2007г. № 609-р.).

    Размещение заказа путем запроса котировок – способ размещения, при котором информация о потребностях в товарах для госнужд сообщается неопределенному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта (ст. 42 Закона № 94-ФЗ).

    Размещение заказа у единственного поставщика означает, что заказчик предлагает заключить контракт или договор поставки только одному поставщику, без проведения торгов. Исчерпывающий перечень случаев, когда допускается размещение заказа у единственного поставщика, предусмотрен п.2. ст. 55 Закона № 94-ФЗ.

    Размещение заказа на товарных биржах возможно, если предметом поставки является биржевой товар, и цена контракта не менее 5 млн. рублей (ст.56).

    Заключение контракта осуществляется между госзаказчиком и поставщиком, признанным победителем торгов, запроса котировок или единственным поставщиком, принявшим предложение (оферту) на поставки товаров для государственных нужд. Согласно ст. 527 ГК заключение контракта является обязательным для заказчика с момента размещения заказа (выбора способа размещения и совершения действий по его размещению). Для поставщика заключение контракта является обязательным лишь в случаях, предусмотренных законом и при условии возмещения заказчиков всех убытков, возникающих в связи с исполнением заказа (п. 2 ст. 527). Но убытки не возмещаются, если победитель торгов или запроса котировок уклоняются от заключения контракта в случае заведомого занижения предлагаемой цены. Не возмещаются убытки и казенным предприятиям.

    ГК содержит правила о порядке заключения контракта (ст. 528), которые устанавливают последовательность действий сторон и сроки направления проекта контракта заказчиком и его рассмотрения и ответа поставщиком. Если в течение этого срока контракт не будет подписан и возвращен заказчику, поставщик признается уклонившимся от заключения контракта, что дает право заказчику не возвращать денежные средства, переданные в обеспечение заявки, а также обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика к заключению контракта и возмещении причиненных бездействием поставщика убытков, либо направить проект контракта участнику, заявке которого присвоен второй номер.

    Исполнение госконтракта несколько отличается в зависимости от структуры договорных связей. При простой структуре товар предается непосредственно госзаказчику или указанным им в отгрузочных разнарядках получателям. Если же сторонами избрана сложная структура договорных связей, в отношениях поставки для госнужд появляется третье лицо – покупатель , с которым поставщик обязан заключить договор поставки на согласованных в контракте условиях. Заключение договора обязательно лишь для поставщика, покупатель же может отказаться от его заключения. Последствия отказа предусмотрены ст. 530 ГК. Особенность этого варианта отношений поставки заключается в том, что обязанность по оплате несет покупатель, тогда как заказчик выступает поручителем по денежному обязательству покупателя. Поэтому закон предусматривает, что заказчик должен в течение 30 дней после получения уведомления поставщика сообщить ему сведений о новом покупателе; выдать отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров; либо принять и оплатить товары, т.е. исполнить обязанности вместо покупателя. Исполнение контракта может оказаться невыгодным для поставщика, поэтому законодатель устанавливает обязанность заказчика возместить убытки, вызванные исполнением контракта в течение 30 дней после передачи товара. Неисполнение этой обязанности дает поставщику право отказаться от исполнения контракта и требовать возмещения убытков, вызванных расторжением контракта (ст. 533). Что качается исполнения поставщиком своих обязанностей по договору поставки, то оно не имеет какой-либо специфики и регулируется нормами параграфа о поставке.

    За просрочку исполнения обязательства заказчиком Законом «О размещении заказов» предусмотрена такая мера ответственности, как законная неустойка . Согласно ст. 9 неустойка начисляется за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Для освобождения от ответственности за просрочку заказчик должен доказать наличие непреодолимой силы или вины контрагента. Что касается санкций за нарушение сроков поставки второй стороной контракта, то они должны быть установлены в контракте, закон предусматривает минимальный предел неустойки – 1/300 ставки рефинансирования. Штрафные санкции за неисполнение обязанностей поставщиком предусмотрены и в специальных законах (50 % за недопоставку сельскохозяйственной продукции). Основания освобождения от ответственности аналогичны основаниям, предусмотренным для заказчика (п. 10-11 ст. 9 Закона о размещении заказов).

    ЛЕКЦИЯ 5. КОНТРАКТАЦИЯ

    Контрактация является разновидностью договора купли-продажи. По данному договору производитель (продавец) обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйст­венную продукцию заготовителю (покупателю, контрактан­ту), закупающему ее с целью переработки или продажи, а по­следний обязуется принять, обеспечить вывоз и оплатить ее (ст. 535-538 ГК РФ) .

    Особенности договора контрактации:

      Сторонами договора являются производитель сельскохо­зяйственной продукции и ее заготовитель , т. е. лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству (выращиванию) сель­скохозяйственной продукции (производитель), ее переработке или продажи (заготовитель). \

      Предметом договора может выступать исключительно сель­скохозяйственная продукция в сыром виде или прошедшая первичную обработку или переработку, не приводящую к изменению первоначальных свойств. Как правило, это вещи, определенные родовыми признаками, которые будут произведены после заключения договора контрактации.

      Выращивание связано с различными стадиями (посев, обработка, сбор),

    которые не зависят от воли производителя сельскохозяйственной продукции (засуха, дожди). Количество, подлежащее передаче, сельскохозяйственной продукции не всегда может быть выражено точной цифрой.

      Несовпадение момента заключения и момента исполнения договора контрактации.

    Появление специальных норм о договоре контрактации связано с необходимостью защиты более слабой стороны договора - производители сельскохозяйственной продукции, так как его деятельность подвержена различным неблагоприятным природным явлениям Регулирование осуществляется норами соответствующего параграфа гл. 30 Гражданского кодекса, специальными нормативными актами (Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продук­ции, сырья и продовольствия для государственных нужд»), нормами о поставке в части, не урегулированной специальными правилами, а также общими положениями о купле-продаже.

    Особенности содержания и исполнения договора контрактации:

      заготовитель должен сам вывозить сельскохозяйственную продукцию, если иное не предусмотрено договором.

      Заготовитель не вправе отказаться от продукции, переданной в обуслов­ленный срок и соответствующей договору, если принятие осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте.

      Договором контрактации может быть предусмотрена обя­занность заготовителя возвратить производителю отходы от переработки сельскохозяйственной продукции.

      Риск случайной гибели продукции с момента ее принятия заготовителем по общему правилу переходит к последнему.

      Заготовитель становится собственником с момента приня­тия продукции, а значит, и несет бремя ее содержания, если иное не предусмотрено договором контрактации.

    Особенности ответственности участников договора контрактации:

      Производитель сельскохозяйственной продукции в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договор­ных обязательств несет перед заготовителем ответствен­ность лишь при наличии его вины.

      Заготовитель как предприниматель несет повышенную ответственность на началах риска (п. 3 ст. 401 ГК).

    ЛЕКЦИЯ 6. ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

    Договор энергоснабжения определен в ст. 539 ГК как договор, по которому ЭСО обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также обеспечивать предусмотренный договором режим ее потребления, безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии . Иными словами, договор энергоснабжения с позиции действующего законодательства является разновидностью договора купли-продажи, а энергия рассматривается в качестве особого товара , который может выступать предметом сделок по возмездному отчуждению.

    В физическом смысле энергия –это свойство материи, которой придано определенное состояние производить полезную работу, обеспечивать выполнение различных технологических операций, создавать необходимые условия для хозяйственной деятельности и удовлетворения основных потребностей человека . Таким образом, учитывая нематериальность энергии с точки зрения права э/энергию следует рассматривать в качестве особого объекта , отличного от вещей (противоположное мнение высказано И.В. Елисеевым). Из этой специфики энергии как объекта гражданского права вытекают следующие особенности, проявляющиеся в процессе исполнения обязательств энергоснабжения:

      О существовании э/энергии можно судить лишь по ее потреблению (пример с плитой);

      Количественные и качественные параметры энергии могут быть определены лишь при использовании специальных технических устройств (приборов учета);

      Невозможность применения обычных способов исполнения обязанностей по передаче и приемке: передача энергии потребителю производится исключительно через присоединенную сеть – специальные энергопринимающие устройства, подключенные к энергосетям продавца; В связи с этим законодатель говорит не о «передаче», а о «снабжении» энергией.

      Необходимость принятия специальных мер безопасности при подаче и использовании энергии;

      Невозможность накапливания, складирования: принятие э/энергии совпадает с моментом ее потребления.

      Длящийся характер отношений по снабжению энергией.

    В юридической литературе дискуссионным является вопрос о том, является ли предметом договора энергоснабжения лишь э/энергия, либо им охватывается также тепловая энергия и так называемые энергоресурсы, т.е. носители энергии (нефть, газ, вода). Решение этого вопроса зависит от того, что рассматривать в качестве квалифицирующего признака договора: особенности энергии как объекта гражданского права или способ исполнения обязательства по передаче – через присоединенную сеть. В первом случае предмет договора ограничивается исключительно энергией – электрической и тепловой, во втором – включает энергоресурсы при условии, что они передаются через присоединенную сеть (если в баллонах, то поставка). Представляется, что необходимо учитывать два этих признака в совокупности, т.к. энергия может быть аккумулирована в специальных носителях, которые не требует присоединения к технической инфраструктуре. Например, э/энергию получают из аккумулятора, газ может поставляться в баллонах, нефть – специальных емкостях (цистерны). Такие отношения, связанные с опосредованной передачей энергии, не требуют специального правового регулирования и охватываются нормами о поставке или общими положениями о купле-продаже.

    Что касается случаев, когда энергоносители передаются по сетям (газ по газопроводу), то буквальное толкование норм ст.ст. 539, 548 ГК приводит к выводу, что законодатель не включает их в предмет договора энергоснабжения. В этих случаях происходит поставка энергоресурсов посредством их транспортировки по трубопроводам. Таким образом, предмет договора охватывает действия сторон; объектом права абонента является э/энергия и тепловая, отношения по передаче которой регулируются специальными нормативными актами и в субсидиарном порядке – нормами § 6 гл.30 ГК. Отношения же по снабжению газом, нефтью, водой и др. регулируются субсидиарно правилами о договоре энергоснабжения, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами и не вытекает из существа обязательства. Так, в отношении передачи газа по трубопроводу в первую очередь применяются Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 в ред. от 18.12.2006 № 69-ФЗ, Правила поставки газа, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. № 162 в ред. от 07.12.2005г.

    Правовое регулирование отношений по энергоснабжению претерпело значительные изменения в связи с осуществляемой в настоящее время реформой в сфере электроэнергетики. За последние несколько лет было принято значительное число нормативных актов, что потребовало изменения иерархии норм об энергоснабжении и внесения изменений в ст. 539 ГК (ФЗ от 26.03.03). Таким образом, в первую очередь к договору энергоснабжения применяются правила специальных НПА, и, в части, неурегулированной этими актами, нормы соответствующего параграфа ГК, а в случае их недостаточности - общие положения о купле-продаже. Основные положения, относящиеся к договору энергоснабжения, содержатся в ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. в ред. от 18.12.2006г. № 35-ФЗ и «Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530; «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода»; Постановлением Правительства РФ от 12.07.1996 в ред. от 30.12.2003 № 793 «О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии».

    Стороны договора . Существенное изменение структуры договорных связей в отношениях по обращению э/энергии, появление новых субъектов делает актуальным вопрос о сторонах договора энергоснабжения. В ГК таковыми названы ЭСО и абонент (потребитель), но отсутствует расшифровка. ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию» определял ЭСО как хозяйствующего субъекта, осуществляющего продажу произведенной или купленной электрической (тепловой) энергии (ст. 1). В юридической литературе высказано мнение о признании ЭСО любого субъекта, производящего и (или) продающего э/энергию потребителю. Однако такое определение ЭСО слишком широкое, т.к. в настоящее время производством и продажей э/энергии могут заниматься различные субъекты как на оптовом, так и розничном рынках. Кроме того, следует учитывать, что договор энергоснабжения является публичным, то есть для ЭСО существует обязанность заключить договор с любым обратившимся лицом, чьи энергопринимающие устройства присоединены к сети.. Единственный участник оптовой и розничной торговли, для которого свобода договора ограничена законом – гарантирующий поставщик .

    Определение субъекта, который в настоящее время может быть признан ЭСО, вызывает трудности еще и потому, что в нормативно-правовых актах, регулирующих отношения по обращению э/энергии, отсутствует необходимая определенность. Так, Правила функционирования розничных рынков выделяют ЭСО в качестве самостоятельного субъекта наряду с энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками. Однако при определении порядка заключения договора энергоснабжения и его исполнения упоминается исключительно ГП. Учитывая особенности статуса данного участника правоотношений по снабжению э/энергией (обязательность заключения договора, контроль за его деятельностью, гарантии непрерывного снабжения потребителей энергией), следует сделать вывод, что в качестве ЭСО в отношениях по энергоснабжению может участвовать гарантирующий поставщик . Сбытовые организации могут выступать в качестве стороны договора энергоснабжения, если примут на себя такое обязательство добровольно (ст. 426 ГК).

    Другой стороной договора энергоснабжения – абонентом – могут выступать физические и юридические лица, приобретающие э/энергию для бытовых нужд или иного потребления (потребители), а также исполнители коммунальных услуг в целях исполнения своих договорных обязательств перед нанимателями или собственниками жилых помещений. ГК предусматривает возможность участия в отношениях по энергоснабжению еще одного участника – субабонента , получающего э/энергию от абонента на основании договора. Однако гражданское законодательство не определяет его правовое положение и вид договорных связей с абонентом, в связи с чем на практике возникают споры о понуждении абонента заключить договор на снабжение последнего э/энергией. Суды по-разному подходят к решению этих споров, в одних случаях приравнивая положение абонента к положению ЭСО в отношениях с субабонентом, а в других – отказывая в иске о понуждении. Несмотря на то, что абонент фактически выступает в роли ЭСО, снабжая получаемой э/энергией субабонента, признать его ЭСО юридически невозможно, т.к. он не владеет присоединенной сетью и не связан публичным договором энергоснабжения.

    Требования к форме договора энергоснабжения установлены Правилами функционирования розничных рынков: по общему правилу договор заключается в простой письменной форме путем направления гарантирующему поставщику заявки с приложением документов, подтверждающих выполнение необходимых для его заключения условий (п.п. 62-62 Правил). Исключение из правила о соблюдении письменной формы установлено для абонента – гражданина. Согласно п. 64 Правил отсутствие письменного договора энергоснабжения не влияет на решение вопроса о признании его заключенным. Доказательством договорных правоотношений с ГП служат документы об оплате за потребленную э/энергию, а моментом заключения договора признается начало периода, за который впервые была произведена оплата. При отсутствии письменного договора энергоснабжения ГП обязан по запросу абонента-гражданина направить ему в течение 5 дней бесплатно информацию об условиях, на которых осуществляется энергоснабжение. При этом могут использоваться условия Примерного договора энергоснабжения (см. Приложение к Правилам).

    Существенные условия договора энергоснабжения различаются в зависимости от того, кто выступает на стороне абонента – гражданин или организация. Поскольку ЭСО предоставляет абоненту возможность использовать энергию из ее сети в обусловленных договором пределах, при заключении договора с юрид. лицом существенным условием наряду с определением предмета является условие о количестве подаваемой электрической энергии , а его отсутствие влечет признание договора незаключенным. По этому пути идет и судебная практика (см. п.1 Информационного письма ВАС РФ от 17.08.1998 № 30). Это условие считается согласованным, если в договоре предусмотрено количество киловатт-часов э/энергии и величина присоединенной или заявленной мощности энергоустановки абонента. Наряду с условием о количестве в договоре с абонентом – юрид. лицом должно быть определен и режим потребления энергии , что следует из ст. 541 ГК. Срок не является существенным условием, и договор энергоснабжения может быть заключен как на определенный срок, так и без определения срока. Договор с участием гражданина считается по общему правилу заключенным на неопределенный срок. Учитывая важность беспрерывного снабжения э/энергией абонентов закон предусматривает правило о автоматической пролонгации срочного договора по умолчанию сторон (п. 2 ст. 540).

    Обязанности продавца по договору энергоснабжения:

      Основная обязанность - подача абоненту энергии в обусловленном договором количестве или необходимом для бытового потребления с соблюдением режима подачи и надлежащего качества с соблюдением принципа непрерывности и бесперебойности снабжения энергией.

      Дополнительные обязанности (в договоре с абонентом-гражданином)- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, приборов учета потребления энергии.

    Обязанности абонента по договору энергоснабжения:

      Обеспечение надлежащего технического состояния, безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов, оборудования, соблюдение установленного режим потребления энергии, оповещать энергоснабжающую организацию об авариях, пожарах и иных неисправности

      Оплачивать энергию за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.

    Абонент не вправе увеличивать либо уменьшать потребле­ние энергии в тот или иной период суток и т. п., нарушая установленные лимиты.

    Осуществление принципа непрерывности и бесперебойности выражается в установлении исчерпывающего перечня оснований перерыва в подаче, ограничения и прекращения подачи энергии (ст. 546 ГК), а также порядка ограничения и прекращения подачи (п. 175 Правил функционирования розничных рынков).

    Особенности ответственности в случае нарушения обязательств по договору энергоснабжения: обе стороны (энергоснабжающая организация и абонент) несут одинаковую ограниченную ответственность в виде возмещения причиненного неисполнением, ненадлежащим исполнением реального ущерба (ст. 547 ГК).

    ЛЕКЦИЯ 7. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

    Легальное определение такой разновидности договора купли-продажи, как продажа недвижимости, сформулировано в ст. 549: по договору продажи недвижимости продавец обязуется передать в собственность покупателю земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество . Из определения следует, что продажа недвижимости является одним из видов договора купли-продажи, т.к. предполагает отчуждение вещей взамен денежного эквивалента. Поэтому характеристики договора купли-продажи как возмездного, взаимного и консенсуального договора, вполне применимы и к продаже недвижимости.

    Необходимость установления специальных норм, регулирующих отчуждение недвижимых вещей, обусловлена, главным образом, спецификой объекта продажи. Как известно, правовой режим объектов недвижимости существенно отличается от правового режима движимых вещей и предполагает необходимость государственной регистрации прав на эти объекты, а также особые правила совершения сделок с ними. Правовое регулирование отношений по продаже недвижимости в рамках ГК строится по принципу «от частного к общему»: сначала применяются нормы соответствующего параграфа, и лишь при их недостаточности – общие положения о купле-продаже. Помимо ГК эти отношения регулируются и другими нормативно-правовыми актами: многие объекты недвижимости являются природными ресурсами, особенности оборота которых учитываются в Земельном кодексе (земельные участки), Федеральном законе «О недрах» (участки недр), «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Водном кодексе (водные объекты), Лесном кодексе (лесные участки), Воздушном кодексе (воздушные суда), КТМ (морские суда) и др. Существуют также особенности продажи недвижимого имущества в порядке исполнения судебных решений (Федеральный закон «Об исполнительном производстве»), в процессе приватизации (Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»). В части регистрации права собственности покупателя применяется Федеральный закон «О государственной регистрации прав» № 122-ФЗ в ред. от 30.06.2008г.

    Специальные нормы о продаже недвижимости предъявляют более строгие требования к форме договора по сравнению с общим положениями: в соответствии со ст. 550 ГК договор продажи недвижимости должен быть заключен в простой письменной форме путем подписания сторонами одного документа. Это означает, что такие возможные способы соблюдения письменной формы, как обмен письмами, применение телефонной, почтовой, электронной связи для передачи оферты и акцепта, в данном случае не применяются. В то же время законодатель не устанавливает необходимость нотариального удостоверения договора продажи недвижимости, поэтому нотариальная форма может применяться по усмотрению сторон. Последствия несоблюдения письменной формы также более жесткие по сравнению с общим правилом – недействительность сделки.

    Что касается государственной регистрации, то продажа большинства объектов недвижимости не требует регистрации сделки. Исключение установлено лишь в отношении жилых помещений и предприятий (ст. ст. 558, п.2, 560 ГК). Следовательно, если предполагается продажа, например, квартиры, договор считается заключенным с момента внесения записи в ЕГРП о сделке купли-продажи (п.3. ст.433). Порядок, основания регистрации договоров с недвижимыми вещами закреплены в законе «О государственной регистрации прав», Инструкции «О порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения», утв. Приказом МЮ № 233 в ред. от 24.12.2004г.

    Существенные условия . Как и при заключении договора купли-продажи в отношении других товаров, стороны должны согласовать условие о предмете. Однако применительно к продаже недвижимости закон содержит более жесткие требования: стороны должны не просто назвать объект недвижимости, подлежащий передаче (земельный участок, жилой дом), но и указать данные, позволяющие определенно установить его, в том числе, данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества (ст. 554). Любая недвижимая вещь всегда является индивидуально-определенной, а ее индивидуализация, выделение из ряда подобных объектов обеспечивается не только естественными признаками, но и привнесенными признаками, которые появляются в результате кадастрового и технического учета. Кадастровый и технический учет предполагает описание и индивидуализацию объекта недвижимости, в результате чего объект получает характеристики, позволяющие однозначно выделить его из числа других объектов недвижимости. Учет сопровождается присвоением недвижимой вещи кадастрового номера (ст.5 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). Этот кадастровый номер (условный номер в случае отсутствия кадастрового) наряду с другими данными указывается в ЕГРП и служит для определения объекта права покупателя по договору продажи недвижимости. В настоящее время предполагается создание и ведение единого реестра объектов недвижимости, в том числе, земельных участков. (Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости от 24.07.2007г. № 221-ФЗ»). В соответствии с п.6 ст. 12 Закона в подразделе 1 ЕГРП указываются следующие сведения об объекте недвижимости: адрес (местоположение); название (вид); площадь (по кадастровому паспорту или иному документу); назначение и иная необходимая информация. Следовательно, эти сведения должны быть отражены и в договоре продажи недвижимости. Они вносятся в договор на основании данных, содержащихся в кадастровом плане (для земельных участков), выписки из похозяйственной книги (для земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства), технического паспорта (здания, сооружения и помещения в них), декларации об объекте недвижимости (для объектов индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных ст. 25.3).

    Другим существенным условием, которое необходимо согласовать сторонам при продаже недвижимости, является цена продаваемого объекта . Отсутствие в договоре данного условия влечет признание договора незаключенным, а также отказ ФРС в регистрации договора продажи или перехода права собственности. Цена может определяться разными способами, в том числе путем указания стоимости за единицу площади или иного показателя ее размера. В таком случае общая цена будет равна стоимость за единицу × фактический размер продаваемого объекта. Следует также учитывать, что большинство недвижимых вещей имеют прочную связь с землей, в связи с чем действует общее правило: цена договора продажи недвижимости включает цену передаваемой с объектом части земельного участка или права на него (п. 2 ст. 555).

    Стороны договора продажи недвижимости – продавец и покупатель. В соответствующем параграфе не установлено особых требований к продавцу, следовательно, в таком качестве заключать договор продажи могут любые собственники недвижимого имущества – граждане и юридические лица. Возможно также заключение договора лицом, уполномоченным собственником на продажу. Так, в отношении федерального имущества, продаваемого в порядке приватизации, функции РФ по продаже в большинстве случаев осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (ст. 6 ФЗ «О приватизации»). В то же время помимо общих требований относительно дееспособности и правоспособности, предъявляемых к продавцу, необходимо помнить об ограничениях, действующих в отношении унитарных предприятий, учреждений, а также супругов. Для сделок по распоряжению недвижимостью и сделок, требующих нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, необходимо предварительно получить нотариально удостоверенное согласие второго супруга. Последствия несоблюдения этого требования – возможность признания договора продажи недействительным в течение 1 года по иску второго супруга (п.3. ст. 35 СК).

    В отношении покупателя закон не устанавливает каких-либо требований, поэтому приобретать недвижимость по договору купли-продажи могут все субъекты гражданского права с учетом общих правил о дееспособности и правоспособности.

    Обязанности продавца:

      продавец обязан передать объект сделки в собственность покупателя. Исполнение этой обязанности предполагает создание для покупателя условий беспрепятственного владения и пользования объектом недвижимости (вручение имущества) и подписания соответствующего документа о передаче (п. 1 ст. 556). Передаточный акт или другой подобный документ должен быть подписан обеими сторонами, поэтому уклонение любой из них от подписания рассматривается как нарушение соответствующей обязанности – по передаче или по принятию недвижимой вещи. При обнаружении недостатков в переданном объекте недвижимости покупатель вправе заявить требования, предусмотренные ст. 475 ГК, кроме требования о замене товара на аналогичный.

      Продавец должен обеспечить переход права собственности к покупателю. Выделение этой обязанности в качестве самостоятельной связано с тем, что в отличие от отчуждения движимых вещей, передача недвижимой вещи не делает покупателя собственником: для этого необходимо внесение записи в ЕГРП о прекращении права собственности у продавца и его возникновении у контрагента (п. 1 ст. 551). Для исполнения этой обязанности также необходимо содействие покупателя: согласно ст. 16 Закона о регистрации и Правилам ведения ЕГРП регистрация прав проводится на основании заявлений сторон договора или уполномоченного ими лица и представления необходимых документов (платежный документ об оплате госпошлины, правоустанавливающий документ, экземпляр договора и документы, в которых описывается предмет сделки). Следовательно, непредоставление данных документов в регистрирующий орган рассматривается как уклонение от регистрации перехода права собственности к покупателю. Последствия уклонения предусмотрены п. 3 ст. 551 ГК: вторая сторона вправе обратиться в суд с требованием о государственной регистрации. В этом случае основанием для внесения записей в ЕГРП наряду с другими документами является судебное решение.

    Обязанности покупателя:

    Права покупателя на земельный участок при продаже находящихся на нем строений :

      в случае продажи здания, сооружения собственником земельного участка, на котором они находятся, к покупателю переходит право собственности на земельный участок, занятый этой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом (ст. 552 ГК).

      Если продавец объекта недвижимости не обладает правом собственности на землю, покупатель приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и продавец (например, право аренды). Причем, по общему правилу, согласие собственника земли на продажу недвижимости не требуется (п. 2 ст. 552 ГК).

    ЛЕКЦИЯ 8. ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    особенности недвижимого имущества при его возмездном отчуждении предопределили появление в главе 30 ГК специальных правил. Однако они охватывают отношения купли-продажи всех объектов недвижимости, за исключением предприятия. Особенности заключения и исполнения договора купли-продажи этого объекта нашли отражение в отдельном параграфе главы 30. Легальное определение договора продажи предприятия содержится в ст. 559 ГК: продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе продавать другим лицам . В определении выражена особенность этой разновидности купли-продажи – объектом права покупателя выступает такой специфический объект, как предприятие. Необходимо учитывать, что в данном случае под предприятием понимается именно объект гражданского права, а не субъект – государственное или муниципальное предприятие. Это следует из правила ст. 559, которая в части предмета сделки отсылает к норме ст. 132 ГК, где предприятие рассматривается как имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Однако в законе отсутствуют какие-либо признаки предприятия, уточняющие, что же это за имущественный комплекс и чем он отличается от других имущественных комплексов. Законодатель лишь приводит примерный перечень составных элементов предприятия. Тем не менее, в юридической литературе входящие в состав предприятия элементы условно объединяют в следующие группы:

    - материальные элементы (объекты недвижимости – здания, сооружения, земельные участки, движимые вещи – оборудование, продукция, инвентарь);

    - нематериальные элементы (права требования и долги, возникшие в связи с деятельностью предприятия, а также исключительные права на средства индивидуализации предприятия, товаров и услуг). Что касается материальных элементов, то они входят в предприятие как необходимая основа для его дальнейшей деятельности (здание завода, в котором уже смонтировано и налажено производство молочной продукции). Но без нематериальных элементов приобретение предприятия для того, чтобы и дальше использовать его в предпринимательской деятельности, не имеет смысла. Поэтому применительно к продаже предприятия законодатель уточняет, что исключительные права на средства индивидуализации (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания) или полученное по лицензионному договору право использования этих средств индивидуализации также подлежат передаче покупателю при продаже предприятия.

    Как разновидность купли-продажи, договор продажи предприятия регламентируется специальными нормами соответствующего параграфа гл. 30 ГК. В субсидиарном порядке к этим отношениям могут применяться правила о продаже недвижимости (ст.ст. 549-558), а в случае их недостаточности – общие положения о купле-продаже. Наряду с ГК, существуют нормативные акты, учитывающие особенности продажи предприятий в процессе приватизации (Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»), а также в ходе конкурсного производства при банкротстве должника (Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).

    Стороны договора . Продавцом в обязательстве по продаже предприятия обычно выступает предприниматель, что следует из самой сущности предприятия как объекта, используемого в предпринимательской деятельности. В то же время не исключено, что собственником предприятия окажется обычный гражданин (предприятие перешло в порядке наследования), в том числе, не обладающий полной дееспособностью. При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия продавцом является уполномоченный орган власти соответствующего уровня (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом; Фонд имущества Кемеровской области «Кузбассфонд»). После перехода права собственности к покупателю деятельность УП невозможна и оно как юридическое лицо перестает существовать (ст. 27 Закона о приватизации). Покупателем предприятия, как правило, выступает предприниматель – коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. Но не исключено приобретение предприятия и обычными гражданами, некоммерческой организацией или публично-правовым образованием. В этом случае потребуется привлечение специалиста для управления предприятием (доверительного управляющего) или получение статуса ИП. В законе могут устанавливаться дополнительные требования к покупателю (при приватизации не могут быть УП, учреждения и юридического лица, доля участия публично-правового образования в уставном капитале которых более 25%).

    Признавая предприятие недвижимым имуществом, закон устанавливает более жесткие требования к форме договора продажи предприятия: согласно ст. 560 ГК он заключается в письменной форме путем составления и подписания сторонами одного документа. Несоблюдение формы влечет недействительность сделки. Однако заключение договора продажи предприятия не исчерпывается лишь составлением и подписанием соответствующего документа: стороны должны предпринять действия по выявлению и удостоверению состава предприятия и его оценке. Таким образом, на момент заключения сделки должны быть составлены и рассмотрены сторонами следующие документы: акт инвентаризации; бухгалтерский баланс; заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия; перечень долгов с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований (п.2 ст. 561 ГК). Эти документы являются частью договора, поэтому их отсутствие приравнивается к несоблюдению письменной формы и влечет ничтожность сделки (п. 2 ст. ст. 560). Помимо этого, законом установлено требование о государственной регистрации договора продажи предприятия, влияющее на определение момента возникновения прав и обязанностей сторон. Порядок регистрации договора продажи предприятия предусмотрен в ФЗ «О государственной регистрации», Правилах внесения записей о правах на предприятие как имущественный комплекс и сделок с ним в ЕГРП, утв. Приказом Минюста от 04.03.2005г. № 16.

    Обязанности продавца:

      Уведомить кредиторов предприятия в письменной форме о его продаже, т.е. о смене должника в соответствующем обязательстве (ст. 556 ГК). Кредитор, получивший соответствующее уведомление, может либо согласиться с переводом долга на покупателя, либо не согласиться и предъявить требования о досрочном исполнении или прекращении обязательства и возмещении возникших в связи с этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в части. Но если такой долг будет включен в состав предприятия и покупатель исполнит обязательство вместо продавца (выплатит кредит банку), кредитор не может отказаться от принятия исполнения (ст. 313). При этом продавец не выбывает из обязательства и несет солидарную ответственность вместе с покупателем предприятия (п. 4 ст. 562). Если же кредитор не был уведомлен о продаже предприятия, то аналогичные требования могут быть заявлены им в течение года с момента, когда он узнал или должен был узнать о продаже.

      выполнить все действия, необходимые для введения покупателя в сферу приобретенного бизнеса, т.е. передать предприятие, обеспечив покупателю возможность владеть и пользоваться имущественным комплексом; участвовать в подписании передаточного акта; заключить соглашения об отчуждении соответствующего исключительного права, входящего в состав предприятия или о предоставлении покупателю разрешения на использование результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации).

      Обеспечить переход права собственности на предприятие к покупателю. Право собственности на предприятие подлежит государственной регистрации регистрирующим органом, а при наличии в его составе объектов недвижимости в ЕГРП вносятся записи о праве собственности приобретателя по месту нахождения каждого объекта недвижимости (ст. 22 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

    Обязанности покупателя:

      Принять объект недвижимости, в том числе подписав передаточный акт;

      Оплатить предусмотренную договором цену.

    Права покупателя:

      До перехода права собственности распоряжаться входящими в состав предприятия вещами и правами в той мере, в какой это необходимо для осуществления предпринимательской деятельности.

    ЛЕКЦИЯ 9. МЕНА

    Определение договора мены закреплено в ст. 567 ГК: по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. На основе легального определения можно выделить признаки обязательства мены:

    Обязательство по передаче имущества в собственность; возмездный характер; встречное предоставление является эквивалентным; выражается в товарной форме. Первые три признака объединяют мену с другими обязательствами по передаче имущества в собственность, в частности. С договором купли-продажи. Это обстоятельство учитывает и законодатель при определении нормативной базы. Последний же признак – товарный характер предоставления – характерен именно для менового обязательства, выражает его специфику, отличие от других договоров, предполагающих возмездное отчуждение вещей. Таким образом, если сравнивать договор мены и договор купли-продажи, несмотря на наличие общих, родовых черт, они представляют собой самостоятельные типы договоров, разграничение которых проводится по форме оплаты за товар: деньги (купля-продажа) или товар (мена). Несмотря на очевидность данного различия, на практике квалификация соглашения, которое предполагает с одной стороны, расчеты за взаимные поставки товаров, а с другой стороны, взаимный зачет требований, в результате чего не происходит реальной оплаты в денежной форме. Однако если при этом стороны предполагают обязанность каждой стороны осуществлять оплату деньгами, такое обязательство является куплей-продажей, а зачет денежных обязательств не меняет его природу.

    Правовое регулирование договора мены осуществляется нормами главы 31 ГК, учитывающими специфику содержания и исполнения договора. Учитывая родовую общность мены и купли-продажи, закон допускает применение норм о купле-продаже в части, не противоречащей существу мены. Таким образом, в части исполнения сторонами обязанностей по передаче товаров применяются нормы гл. 30 о количестве, качестве и других требованиях к исполнению

    Предмет договора мены:

      Может быть всякое имущество, представляющееся физи­ческой вещью, независимо, будет ли эта вещь движима; или недвижимая.

      Вещи, не изъятые и не ограниченные в обороте.

    Стороны : любые субъекты гражданского права с учетом требований о дееспособности (физические лица) и правоспособности (юридические лица).

      Каждая из сторон обязана передать товар. Исполнение обязанности по передаче, в том числе требования к качеству, количеству, ассортименту и т.п., а также правовые последствия неисполнения, ненадлежащего исполнения регулируются соответствующими нормами о купле-продаже. Учитывая взаимный характер договора мены, закон иначе определяет момент перехода права собственности на обмениваемые товары: по общему правилу оно возникает у обеих сторон одновременно после исполнения каждой из них обязанности по передаче товара (ст. 570).

      Каждая из сторон должна передать товар, свободным от прав третьих лиц. Правовые последствия неисполнения этой обязанности предусмотрены в ст. ст. 571 ГК: потерпевшая сторона вправе потребовать не только возмещения убытков, но и возврата товара, переданного ей правонарушителю.

    ЛЕКЦИЯ 10. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ

    Согласно ст. 572 ГК дарением является договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право к себе или третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом . В отличие от других сделок по отчуждению имущества дарение является безвозмездной сделкой, т.е. не предполагает предоставление какого-либо эквивалента взамен полученного.

    Особенности договора дарения:

      Обещание что-либо подарить признается по договору да­рения лишь в случае, если соблюдены правила о форме до­говора дарения.

      Обещание дарения на случай смерти ничтожно.

      В случаях, если происходит встречная передача имущества по договору дарения, то это считается притворной сдел­кой.

      Предмет дарения должен быть определен конкретно.

      По договору дарения вещь может быть передана исключи­тельно дарителем-собственником. Передача дара осущест­вляется посредством его вручения, символической переда­чи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанав­ливающих документов.

    Предмет договора дарения охватывает не только действия дарителя по передаче имущества в собственность, но также действия по передаче имущественного права или освобождению от имущественной обязанности.

    Сторонами договора дарения являются даритель и одаряемый. В качестве дарителя могут выступать как граждане, так юридические лица и публично-правовые образования. Если дарителем является малолетний гражданин, то сам он не может быть дарителем, даже если сумма сделки небольшая, за исключением дарения за счет средств, предоставленных на эти цели законными представителями или другими лицами с их согласия (п.2 ст. 28 ГК). В то же время они могут быть одаряемыми, если предметом дара является движимая вещь. Учитывая, что в преобладающем большинстве случаев распоряжаются имуществом малолетнего или недееспособного его законные представители и тот факт, что в результате дарения имущественная сфера всегда уменьшается, законодатель запрещает законным представителям совершать дарение за счет имущества подопечного, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 5 МРОТ (ст. 575).

    Если дарителем является юридическое лицо, следует соотнести сделку с объемом его правоспособности. Кроме того, если даритель – коммерческая организация, то дарение возможно в отношении всех субъектов гражданского права кроме коммерческих организаций, что следует из прямого запрета (ст. 575). Установление этого правила обусловлено самой сущностью коммерческого юридического лица, создаваемого для извлечения прибыли. Если же дарителем является юридическое лицо - несобственник имущества (унитарное предприятие, учреждение), то дарение любого имущества и в любой форме требует получения предварительного согласия собственника-учредителя (ст. 576 ГК). То есть нормы о дарении являются специальными по отношению к нормам о праве хозяйственного ведения и оперативного управления и применяются в первую очередь. Однако ограничение не распространяется на дарение подарков небольшой стоимости (5 МРОТ).

    В отношении одаряемого, в качестве которого также могут выступать все субъекты гражданского права, применяются общие требования к объему право- и дееспособности. Но, наряду с этим, законодатель устанавливает запрет на получение подарков, стоимость которых превышает 5 МРОТ, для некоторых категорий граждан: государственных и муниципальных служащих в связи с выполнением ими служебных обязанностей или должностным положением, а также для работников воспитательных, лечебных учреждений, учреждений соцзащиты и других подобных учреждений, если дарителем является находящийся на лечении или содержании гражданин или его родственники.

    Форма договора дарения зависит от субъектного состава и момента передачи вещи одаряемому: если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо стоимость дара превышает 5 МРОТ, а также если передача дара происходит после заключения договора (обещание дарения) требуется письменная форма.

      Передать вещь или имущественное право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. Даритель вправе отказаться от исполнения этой обязанности при наличии одного из оснований, предусмотренных ст. 577 ГК:

    Если после заключения договора дарения (обещания даре­ния) семейное или имущественное положение дарителя либо его состояние здоровья изменились настолько, что да­рение приведет к существенному снижению уровня его жизни.

    При наличии явной неблагодарности одаряемого (если одаряемый покушается на жизнь дарителя или чле­нов его семьи или причинил ему телесные повреждения).

    Возможны случаи, когда договор дарение уже исполнен, и одаряемый стал собственником имущества дарителя или получил иную имущественную выгоду. Но если после этого он совершил покушение на жизнь дарителя или его близких родственников, либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения, тот может потребовать отмены дарения, т.е. возврата вещи, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Если же даритель в результате покушения умер, то требовать отмены дарения могут его наследники. Другие основания отмены дарения названы в ст. 578 ГК: если одаряемый по договору дарения так обращается с по­даренной вещью, что это грозит ее гибелью (или утратой). Причем эта вещь должна представлять для дарителя цен­ность (неимущественную, независимо от цены). По требованию интересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индиви­дуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). Договором дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарения в случае, если он переживет одаряемого (ст. 580).

    Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной в ещи:

      Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу

    одаряемого по договору дарения, подлежит возмещению дарителем.

    Вред подлежит возмещению только в том случае, если будет доказано, что эти недостатки возникли до передачи одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о недостатках, не предупредил о них одаряемого.

    Легально закрепленной разновидностью договора дарения является пожертвование , отличительные признаки которого описаны в ст. 582 ГК:

    - особый субъектный состав на стороне одаряемого. Им могут быть граждане, а также различные некоммерческие организации (фонды, социальные, учебные и другие учреждения, музеи, религиозные и общественные организации и ППО).

    - ограничение предмета лишь вещами и имущественными правами;

    - целевое назначение дара – в общеполезных целях, т.е. дар может принести пользу как обществу в целом, так и отдельным его группам (передача в дар нового медицинского оборудования поможет больным). Если имущество жертвуется юридическому лицу, то указывать конкретные цели использования имущества необязательно, они могут быть определены самой организацией с учетом целей ее деятельности, закрепленных в учредительных документах. Если же пожертвовано имущество гражданину (библиотека книг по юриспруденции), то обязательно указывать назначение (давать возможность пользоваться книгами студентам юрфака). В противном случае невозможно отличить этот договор от обычного дарения. Если в результате изменения обстоятельств становится невозможно использовать его по назначению (больницу закрыли), необходимо получения согласия жертвователя на использование имущества по другому назначению, а если его уже нет в живых или ликвидирован, новое назначение пожертвованного имущества определяется по решению суда. Использование имущества не в соответствии с указанным назначением или изменение назначения с нарушением установленных правил дает дарителю или его правопреемника право отменить дарение (п. 4 ст. 584).

    ЛЕКЦИЯ 11. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ

    договор ренты в настоящее время является самостоятельным гражданско-правовым договором, входящим в группу договоров о передаче имущества в собственность. Это подтверждает приведенное в ст. 583 ГК определение договора: по договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме . Несмотря на определенную общность с договорами купли-продажи и мены (целевая направленность, возмездность), рента обладает рядом самостоятельных черт, позволяющих отличить ее от смежных договоров.

      обязательство является односторонним – обязанность возникает лишь у плательщика ренты по предоставлению периодических рентных платежей (ренты).

      в отличие от купли-продажи и мены, договор ренты носит реальный характер, что следует из легального определения. Следовательно, договор считается заключенным лишь при условии передачи получателем какого-либо имущества под выплату ренты. Некоторые авторы ставят под сомнение реальный характер рентного обязательства, предметом которого выступают объекты недвижимости, т.к. законодатель установил дополнительное требование к такими догооврам – они подлежат государственной регистрации (ст. 584). Однако это требование не препятствует признанию ренты реальным договором, но юридический эффект сделки возникает лишь при условии выполнения двух требований: о передаче недвижимой вещи и о регистрации договора.

      рентное обязательство обладает признаками рисковой (алеаторной) сделки: заключая договор, стороны не могут точно знать, каков будет объем встречного предоставления за передаваемое под выплату ренты имущество. Иными словами, плательщик ренты может выплатить в виде рентных платежей больше, чем стоит полученное имущество либо меньше (если получатель умрет). Тогда как по договору ренты или мены встречное предоставление всегда является эквивалентом получаемого взамен товара.

      Рента предполагает установление длящихся отношений, предполагающих систематическое исполнение обязательства плательщиком в пользу получателя, что нехарактерно для купли-продажи или мены. Более того, в обязательстве пожизненного содержания с иждивением отношения сторон носят лично-доверительный характер, т.е учитываются и моральные нормы при определении надлежащего исполнения.

    Таким образом, договор ренты имеет сходство с договорами купли-продажи и мены, но отличается от них по моменту возникновения обязательства и характеру встречного предоставления. К отношениям из договора ренты применяются нормы соответствующей главы ГК, в рамках которой имеются правила, применимые ко всем рентным обязательствам (форме, существенных условиях) и специальные, учитывающие особенности того или иного вида ренты (постоянной ренты, когда обязанность выплачивать ренту не ограничена сроком или пожизненной ренты). В то же время закон допускает применение и норм о купле-продаже, если имущество передается под выплату ренты за плату (единовременный платеж при заключении договора) либо о дарении, если имущество передается бесплатно.

    К рентному договору в большинстве случаев прибегают лица, нуждающиеся в поддержании уровня жизни за счет получения определенного периодического дохода, как правило, социально незащищенные категории населения. Кроме того, договор предполагает длительный характер обязательства. Все это требует установления определенный гарантий для соблюдения прав и интересов получателя как более слабой стороны в договоре. В связи с этим закон требует соблюдения не просто письменной формы договора, а его нотариального удостоверения под угрозой ничтожности сделки. Реальный характер ренты также является гарантией соблюдения интересов получателя, который может передумать и отказаться от заключения договора до момента передачи имущества. Гарантии соблюдения прав получателей ренты выражаются и в круге существенных условий , которые необходимо согласовать сторонам при заключении договора ренты:

    Наименование имущества, подлежащего передаче под выплату ренты (если недвижимая вещь), то должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить этот объект.

    Размер рентных платежей (могут выплачиваться и не в денежной форме, но тогда обязательно указать денежный эквивалент).

    В случае передачи под выплату ренты движимого имущества необходимо определить в договоре способ обеспечения исполнения обязанности плательщиком по выплате ренты (поручительство, банковская гарантия, залог) либо установить обязанность плательщика застраховать риск ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства (п. 2 ст. 587).

    Если же под выплату ренты передается недвижимая вещь (квартира, жилой дом, земельный участок и др.), надлежащее исполнение плательщиком обязанностей обеспечивается за счет установления на этого имущества залогового права получателя ренты (п. 1 ст. 587). Залог в данном случае возникает в силу закона, поэтому внесение записи в ЕГРП об обременении имущества залогом осуществляется без подачи заявления, одновременно с регистрацией права собственности плательщика на объект недвижимости (ст. ФЗ «Об ипотеке»). При этом происходит обременение данного имущества правом получателя ренты, которое следует за недвижимым имуществом, и при смене собственника при его последующем отчуждении обязанность плательщика переходит к новому собственнику независимо от того, знал ли тот о наличии права получателя ренты (ст. 586 ГК).

    Сторонами договора ренты являются плательщик ренты (должник) и получатель ренты (кредитор). В качестве плательщика ренты могут выступать как граждане, так и юридические лица – закон не устанавливает каких-либо ограничений. Поэтому общим условием для заключения договора ренты в качестве плательщика является заинтересованность в приобретении имущества на праве собственности и фактическая возможность исполнять обязательство в течение жизни получателя ренты или другого срока. То есть лицо, заключающее договор ренты должно располагать достаточными средствами, что более вероятно для юридических лиц – коммерческих организаций. Возможно также участие в качестве плательщика ренты и муниципального образования.

    В отличие от плательщика закон ограничивает субъектный состав на второй стороне договора - получателем ренты могут выступать граждане и некоммерческие организации (в отношениях постоянной ренты). Участие гражданина в рентном обязательстве не связано с его возрастом, трудоспособностью, социальным положением, т.е. это может быть любое лицо, обладающее имуществом на праве собственности и заинтересованное в получении стабильного дохода в течение жизни или другого периода времени. Хотя, как правило, прибегают к рентному договору все же пожилые граждане, не имеющие родственников или утратившие с ними связь, нетрудоспособные люди, пенсионеры и другие лица, чей доход не соответствует уровню жизни. Для некоммерческих организаций заключение договора ренты в качестве получателя может быть исключено лишь в связи с целями их деятельности, отраженными в учредительных документах. Что касается коммерческих организаций, то они исключены из круга возможных получателей ренты в связи с тем, что основным источником увеличения их имущества должна быть прибыль от предпринимательской деятельности.

    Исходя из п. 2 ст. 583 ГК, можно констатировать, что рентное обязательство всегда существует либо в виде постоянной ренты либо в виде пожизненной ренты . Иными словами, в настоящее время законодательно признано существование нескольких разновидностей ренты, которые различаются по сроку существования рентного правоотношения, субъектному составу, форме рентных платежей и периодам их выплаты, основаниям прекращения обязательства.

    Договор постоянной ренты является бессрочной рентой. Может за­ключаться в пользу третьего лица. Права получателя ренты могут переходить по наследству. Приоритетной формой рентных платежей являются денежные суммы, которые оп­ределяются сторонами в договоре постоянной ренты. Денеж­ный эквивалент по договору постоянной ренты меняется пропорционально росту минимального размера оплаты тру­да. Выкупная цена постоянной ренты определяется догово­ром, если иное не предусмотрено договором постоянной ренты (ст. 589-595 ГК РФ).

    Плательщик

      Гражданин.

      Юридическое лицо или публично-правовое образование.

    Получатель по договору постоянной ренты:

      Граждане. Однако к гражданам, которые не могут быть на­следниками (ни по закону, ни по завещанию), не переходит и право получения ренты, но оно может быть передано при жизни получателем ренты.

      Некоммерческие организации, но только в том случае, если это не противоречит целям, задачам, закрепленным в их учредительных документах и специальному законода­тельству. При этом надо учесть, что не могут передаваться права тем некоммерческим организациям, которым запре­щено быть получателем ренты. В случаях, когда правопре­емником некоммерческой организации становится ком­мерческая организация, то права получателя ренты к ней не переходят.

    Предмет договора – любое движимое и недвижимое имущество, не изъятое из оборота.

      Денежная форма рентных платежей по общему правилу.

    Постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарного квартала и определяется сторонами в договоре воре постоянной ренты.

    Риск случайной гибели имущества по договору постоянной ренты

      Случайный риск лежит на его собственнике - плательщике постоянной ренты.

      Если имущество перешло по договору бесплатно, то при его случайной гибели плательщик продолжает платить ренту, а если за плату - плательщик может требовать прекращения или изменения договора постоянной ренты.

    Срок рентных платежей по договору постоянной ренты:

    По закону - 1 раз в 3 месяца (в конце месяца). Основания прекращения договора постоянной ренты:

      Переход прав получателя ренты к лицу, которое не может быть получателем ренты (например, государство).

      Выкуп постоянной ренты. Плательщик может в любое время потребовать выкупа постоянной ренты.

    Ограничение права плательщика по договору постоянной ренты - мо­жет быть установлено соглашением, что при жизни получателя она не подлежит выкупу в течение определенного срока, но не превышающего 30 лет с момента заключения договора.

    Условия выкупа ренты по договору постоянной ренты:

      Плательщик должен предупредить получателя в письменной форме не менее чем за 3 месяца до прекращения платежей.

      Плательщик не может прекратить договор, пока не выплатит всю выкупную сумму ренты.

    Получатель ренты по договору постоянной ренты может потребовать выкупа ренты в следующих случаях:

      Просрочка платежей ренты (более 1 года).

      Неплатежеспособность плательщика ренты.

      Если недвижимое имущество, переданное по договору постоянной ренты, стало общим или подлежит разделу между несколькими лицами.

      Нарушение обязательства плательщиком по обеспечению выплаты ренты по договору постоянной ренты.

      Иные случаи, предусмотренные договором постоянной ренты.

    Пожизненная рента является разновидностью договора ренты, отличающаяся сроком рентных платежей. Устанавливается на срок жизни одного или нескольких получателей, поэтому право на получение ренты не переходит в составе наследства. Получателями пожизненной ренты могут быть только граждане. Договор пожизненной ренты, заключенный в пользу лица, умершего к моменту заключения, считается ничтожным. Цена пожизненной ренты определяется договором, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты. Плательщик пожизненной ренты не освобождается от обязательства уплачивать ее на условиях, предусмотренных договором пожизненной ренты, при случайной гибели переданного под выплату пожизненной ренты имущества или случайном повреждении (ст. 596-600 ГК РФ).

    Получатель пожизненной ренты - только гражданин.

    Пла телыцик пожизненной ренты – любой субъект гражданского права.

    Предмет договора пожизненной ренты – любое движимое и недвижимое имущество, не изъятое из оборота.

      Только денежная форма оплаты рентных платежей.

      Размер ренты должен быть предусмотрен в договоре по­жизненной ренты, что является существенным условием. Размер ренты должен быть не менее минимального разме­ра оплаты труда, установленного государством, с возможностью последующей индексации при увеличении минимального размера оплаты труда (ст. 598 ГК).

    Выплачивается по окончании каждого календарного месяца, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты.

    Риск случайной гибели по договору пожизненной ренты:

    Лежит на плательщике. Случайная гибель имущества не освобождает плательщика от исполнения договора.

    Срок договора пожизненной ренты:

      Период жизни получателя.

    Прекращение договора пожизненной ренты:

    Плательщик не вправе требовать выкупа пожизненной ренты, а получатель может требовать его только при суще­ственном нарушении договора пожизненной ренты пла­тельщиком (ст. 599).

      Получатель может потребовать расторжения договора по­жизненной ренты и выплаты убытков при существенном нарушении договора, а также возврата не­движимости, если имущество под выплату ренты передавалось безвозмездно.

      В случае смерти получателя ренты.

    Договор пожизненного содержания с иждивением является разновидностью пожизненной ренты. К данному договору применяются специальные нормы (ст.ст. 601-605 ГК), а в части, не урегулированной - общие правила о пожизненной ренте. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель передает в собственность плательщика недвижимое имущество, а плательщик обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением.

    Получатель по договору пожизненного содержания с иждивением -исключительно граждане.

    Плательщик ренты по договору пожизненного содержания – любые субъекты гражданского права.

    Предмет договора пожизненного содержания с иждивением:

    Только недвижимое имущество (жилой дом, квартира, иные объекты недвижимости).

    Особенности использовании и распоряжения имуществом, переданным для обеспечения пожизненного содержания с иждивением:

      Плательщик по договору пожизненного содержания с иждивением может распоряжаться недвижимостью лишь с согласия получателя.

      Плательщик должен поддерживать имущество в надлежащем состоянии (чтобы его стоимость не снижалась).

      Рента по договору пожизненного содержания с иждивением выплачивается на период жизни ее получателя и право на ее получение не переходи по наследству (ст. 604 ГК).

    Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

    Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

    Размещено на http://www.allbest.ru/

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

    УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

    КУРСОВАЯ РАБОТА

    По теме: Договоры об отчуждении имущества: понятие, особенности, классификация

    Выполнил:

    Коветская И.В.

    Проверил:

    Помогайбо К.В.

    Новосибирск 2010

    • Введение
    • Глава 1. Общие положения
    • Глава 2. Особенности отдельных видов договоров об отчуждении имущества
      • 2.1 Договор купли-продажи
      • 2.2 Договор дарения
      • 2.3 Договор мены
    • Заключение
    • Список использованных источников

    Введение

    Договоры купли - продажи, мены, дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением, призванные регулировать столь различные и далекие друг от друга отношения, объединяет одно обстоятельство: их основная направленность на передачу имущества. Именно передача имущества (пусть и на самых разных условиях) составляет основной элемент предмета обязательств, возникающих из этих договоров.

    Актуальность темы настоящей курсовой работы обусловлена большой значимостью договоров об отчуждении имущества в гражданском праве, как одной из составляющих развития рыночной экономики и правового государства. Ежедневно в своей жизни мы становимся участниками отношений, регулируемых гражданским правом, порой даже не подозревая об этом.

    Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в сфере отчуждения имущества в Российской Федерации.

    Предметом исследования курсовой работы являются теоретические положения, высказанные различными учеными и правоведами по вопросам регулирования правоотношений в сфере договоров об отчуждении имущества, а также нормативно-правовая база, регулирующая отношения между участниками по данным видам договоров.

    Целью курсовой работы является рассмотрение договоров об отчуждении имущества, их классификация, выделение особенностей таких договоров, выяснить почему законодатель выделяет отдельные виды договоров и для чего, какова их практическая сфера применения.

    Для достижения своей цели, мне необходимо рассмотреть следующие вопросы: понятие отчуждения имущества, правовое регулирование договоров об отчуждении имущества, а так же рассмотреть особенности отдельных видов договоров (купли-продажи, дарения, мены, ренты).

    В своей работе я использую теоретический метод исследования (изучение и анализ правовой литературы и документов, НПА, монографий, источников и судебной практики), сравнительный метод (сопоставление различных критериев и оснований).

    Курсовая работа состоит из двух глав, в первой рассматривается правовое регулирование и классификацию договоров об отчуждении имущества. Вторая глава содержит особенности отдельных договоров об отчуждении имущества.

    Глава 1. Общие положения

    1.1 Правовое регулирование договоров по отчуждению имущества

    имущество договор отчуждение мена

    Отчуждение - передача имущества в собственность другого лица; один из способов осуществления собственником правомочия распоряжения принадлежащим ему имуществом. Различается отчуждение возмездное (купля-продажа) и безвозмездное (дарение). Осуществляется главным образом по воле собственника на основе договора, заключаемого им с приобретателем имущества. Отчуждение государственного недвижимого имущества организации или, наоборот, отчуждение недвижимого имущества организации в собственность государству в установленных законом случаях имеет своей основой плановый акт. В предусмотренных законом случаях отчуждение осуществляется помимо воли собственника (т. е. в принудительном порядке): например, отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего гражданину, в собственность государства путем конфискации (безвозмездно) или путем реквизиции, т. е. возмездно, с выплатой стоимости имущества (ГК РФ ст. 149); путем безвозмездного изъятия бесхозяйственно-содержимого дома (ГК РФ ст. 141); путем принудительной продажи недвижимого имущества должника в целях присужденного с него по суду взыскания долга.

    Договоры купли - продажи, мены, дарения, аренды, ренты и пожизненного содержания с иждивением, найма жилого помещения, безвозмездного пользования, призванные регулировать столь различные и далекие друг от друга отношения, объединяет одно обстоятельство: их основная направленность на передачу имущества. Именно передача имущества (пусть и на самых разных условиях) составляет основной элемент предмета обязательств, возникающих из этих договоров.

    Передача имущества представляет собой одну из форм распоряжения имуществом. Поэтому вторая общая черта названных договоров состоит в том, что лицо, передающее имущество, должно обладать необходимым правомочием по его распоряжению, т.е. является, как правило, собственником этого имущества либо субъектом иного ограниченного вещного права.

    Лицо, принимающее имущество, становится либо его собственником (купля - продажа, мена, дарение, рента), либо законным владельцем указанного имущества (аренда, жилищный наем, ссуда). В последнем случае лицо, хотя и не является собственником, но владеет имуществом по основанию, предусмотренному соответствующим договором, и получает, как и собственник, вещно - правовую защиту. Данное обстоятельство также может быть признано общей чертой договоров на передачу имущества.

    Основным источником правового регулирования договоров об отчуждении имущества является ГК.

    Отношения, связанных с куплей - продажей прежде всего гл. 30 (ст. 454 - 566).

    Наряду с ГК источниками правового регулирования отношений по купле - продаже являются также иные федеральные законы. В ряде случаев ГК сам указывает, какие федеральные законы подлежат применению к соответствующим правоотношениям. Например, к отношениям по договору розничной купли - продажи с участием покупателя - гражданина, не урегулированным ГК, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 492 ГК). Прежде всего имеется в виду Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в редакции от 9 января 1996 г.) . К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются законы о поставке товаров для государственных нужд, в том числе Закон Российской Федерации "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (в редакции от 19 июня 1995 г.) .

    В некоторых случаях, предусмотренных ГК, допускается регулирование отношений по купле - продаже указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (правовыми актами)

    Глава 31 ГК посвящена мене.

    Существуют специальные правила, регламентирующие обязательства, возникающие из договора мены, учитывает ту или иную особенность данного договора и свидетельствует, помимо всего прочего, о самостоятельном характере договора мены. Речь идет о следующих специальных правилах.

    В случаях, когда в договоре мены отсутствуют условия о цене обмениваемых товаров, а также о распределении между сторонами расходов, связанных с исполнением обязательств, следует исходить из предположения, что предметом договора является обмен равноценными товарами. Расходы же на передачу товаров, их принятие и иные действия, связанные с исполнением договора, должны в каждом конкретном случае возлагаться на ту сторону, которая несет соответствующие обязанности согласно договору (п. 1 ст. 568 ГК).

    Вместе с тем, если из текста договора вытекает, что его предметом является обмен неравноценными товарами, на сторону, обязанную в соответствии с договором передать товар, цена которого ниже, чем цена товара, предлагаемого в обмен, возлагается дополнительная обязанность по оплате разницы в ценах на указанные товары. Оплата разницы в ценах должна быть произведена непосредственно до или после передачи товара, имеющего более низкую цену.

    Специальное правило по сравнению с нормами, регулирующими договор купли - продажи, и с общими положениями о гражданско - правовом договоре, как уже отмечалось, предусмотрено ГК применительно к договору мены в отношении момента перехода права собственности на обмениваемые товары. Суть этого правила состоит в том, что если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами (ст. 570 ГК).

    Некоторыми особенностями отличается также и регулирование отношений, связанных с применением ответственности за изъятие (эвикцию) товара, полученного по договору мены (ст. 571 ГК). Как известно, по договору купли - продажи продавец обязан передать покупателю товар свободным от каких-либо прав третьих лиц за исключением случая, когда сам покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Данное положение в полной мере относится и к договору мены. Вместе с тем при нарушении указанной обязанности стороной по договору мены она должна не только возместить своему контрагенту убытки, как это имеет место по договору купли - продажи, но и возвратить контрагенту полученный от него в обмен товар. Следовательно, если товаром является вещь с индивидуально - определенными признаками, она в подобных случаях может быть истребована обратно от другой стороны.

    Рента и пожизненное содержание с иждивением регулоруется главой 33 ГК.

    С учетом внутренней классификации разновидностей договора ренты к каждой из них должны применяться нормы о его соответствующем виде (подвиде), а при их недостаточности - "Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением" (§ 1 гл. 33 ГК).

    Помимо этого, отношения, связанные с передачей имущества под выплату ренты, с учетом прямых указаний, содержащихся в п. 2 ст. 585 ГК, регулируются правилами о купле - продаже - при возмездной передаче имущества в собственность плательщику ренты либо о дарении - если передача такого имущества совершалась безвозмездно. И теми и другими нормами руководствуются, когда иное не установлено правилами о договоре ренты вообще, отдельных ее видов (подвидов) в частности, а равно не противоречит существу самого договора ренты. Так, из норм о купле - продаже могут быть указаны в числе подлежащих применению те, в которых предусмотрены момент перехода риска случайной гибели передаваемого имущества (ст. 459 ГК), обязанность передать вещь свободной от прав третьих лиц (ст. 460 ГК), обязанности сторон при предъявлении третьим лицом иска об изъятии у покупателя переданной ему вещи (ст. 462 ГК).

    Договору дарения посвящена гл.32 ГК, которая содержит ряд специальных правил, предназначенных для регулирования договора обещания дарения и договора пожертвования. Выделение данных видов договора дарения не является результатом строгой научной классификации на основе какого-либо единого критерия, а скорее объясняется наличием применительно к каждому из них определенного набора квалифицирующих признаков, отражающих особенности данных видов договоров дарения, которые требуют специального регулирования.

    Среди субсидиарно применяемых норм о дарении могут быть выделены, в частности, ст. 580 ГК (о последствиях причинения вреда, вызванного недостатком подаренной вещи) и п. 2 ст. 576 (о передаче в дар имущества, находящегося в общей совместной собственности).

    Договору пожертвования посвящены нормы ст. ст. 572 - 582 главы 32 ГК и Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Ряд специальных норм о пожертвовании закреплен в Федеральных законах "О референдуме" от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ и "О политических партиях" от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ.

    1.2 Классификация договоров об отчуждении имущества

    Классификация договоров об отчуждении имущества позволяет решать ряд важных задач. При этом деление договоров имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их потребностям. Создается возможность на научной основе систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность нормативных актов.

    Разграничение договоров может проводиться по самым различным основаниям, избираемым в зависимости от преследуемых целей.

    Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них распространяется и деление сделок на различные виды. Так, общее для всех сделок учение об их делении на консенсуальные и реальные в равной мере применимо и к договорам.

    Рассмотрим сначала договоры которые могут быть как реальными, так и концессуальными.

    В литературе, основанной на ГК, уже обозначились три точки зрения. Придерживающиеся одной из них считают договор ренты реальным, в то время как, по мнению других, это договор консенсуальный, а третьих - в зависимости от объекта либо реальный (при отчуждении движимого имущества), либо консенсуальный (при отчуждении недвижимого имущества) . В период действия ГК 1964 г., естественно, круг сторонников всех этих точек зрения применительно к договору пожизненного содержания с иждивением был значительно шире, равно как и тех аргументов, которые ими приводились.

    Известно, что в конечном счете деление договоров на реальные и консенсуальные основано на различии той роли, которую играет связанная с договором передача вещи (имущества). При реальном договоре передача - необходимый элемент его заключения, а потому: нет передачи - нет и договора. В отличие от этого консенсуальным считается договор, заключенный еще до передачи вещи, вследствие чего собственно передача составляет элемент содержания (исполнения) договора.

    Имея в виду указанный критерий, применительно к пожизненному содержанию с иждивением (а теперь - к ренте) следует признать, что легальное определение реального договора в части, относящейся к платежам ренты, должно было содержать формулу "передает в собственность", а консенсуального - "обязуется передать в собственность".

    Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным договором (обещание дарения). Договор дарения, заключаемый путем передачи дарителем имущества одаряемому, отличается от консенсуального договора обещания дарения не только по моменту его заключения, но и тем, что он вообще не порождает обязательств сторон, и поэтому не может быть отнесен также и к реальным договорам.

    Тогда как договоры купли-продажи, мены являются конценсуальными,

    по консенсуальному договору для возникновения обязательства достаточно достижения между сторонами соглашения (консенсуса) относительно условий.

    Следующее основание деление сделок на возмездные и безвозмездные.

    К числу возмездных относится договор ренты. Это проявляется в необходимости предоставления плательщиком ренты ее получателю рентных платежей (ренты, рентного дохода) взамен имущества, полученного в собственность. Договор купли-продажи является возмездным, поскольку покупатель обязан уплатить за товар определенную цену. Договор мены подразумевает условие о том, что каждая сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей.

    К безвозмездным относится договор дарения, по которому даритель не получает никакого встречного предоставления со стороны одаряемого.

    От договора дарения договор ренты отличается тем, что лицо, произведшее отчуждение имущества в собственность другого, вправе требовать предоставления встречного удовлетворения - рентного дохода. От договоров купли-продажи и мены договор ренты отличается характером встречного удовлетворения, предоставляемого получателю ренты за отчуждаемое им имущество. По договору купли-продажи покупатель выплачивает за товар (в том числе проданный с рассрочкой платежа) определенную цену. Аналогично по договору мены взаимное отчуждение товара сторонами осуществляется за определенное, заранее оцененное возмещение. По договору же ренты объем причитающихся получателю рентных платежей является неопределенным, ибо обязательство по выплате ренты действует либо бессрочно (постоянная рента), либо на срок жизни получателя (пожизненная рента).

    Все договоры направленные на отчуждение имущества будут взаимными, поскольку они предполагают наличие взаимных прав и обязанностей у обеих сторон.

    Дарение - это всегда двусторонняя сделка, т.е. для ее совершения необходима согласованная воля обеих участвующих в сделке сторон. Это означает, что для заключения договора дарения не достаточно желания одного лица передать в качестве дара вещь или имущественное право другому лицу. Одаряемый также совершенно определенно должен выразить свое согласие на принятие дара.

    Содержащееся в законе определение договора мены показывает, что он является взаимным (двусторонным) . По договору мены его участники взаимно обязуются передать друг другу в собственность определенные вещи (товары), при этом одна сторона, приобретая вещь в собственность вместо уплаты покупной цены (в деньгах) передает другой стороне иную вещь. Следовательно, каждая из сторон данного договора одновременно является продавцом в отношении передаваемого товара и покупателем в отношении получаемого (в качестве цены выступает соответствующий товар).

    Договоры ренты - это двусторонние договоры, сторонами которых выступают плательщик ренты и получатель ренты. Рента - это сделка, по которой одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

    Из определения купли продажи следует взаимность договора. Купля-продажа - это двусторонняя сделка, при которой одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

    Глава 2. Особенности отдельных видов договоров об отчуждении имущества

    2.1 Договор купли-продажи

    Договор купли - продажи является одним из типов договоров, регулирующих обязательства по передаче имущества. Этим объясняется широкое применение договора купли - продажи в имущественном обороте. Не случайно положения, определяющие отношения, связанные с куплей - продажей, открывают разд. IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК), посвященный отдельным видам гражданско - правовых обязательств (гл. 30). По существу структура гл. 30 ГК, круг решаемых в ней вопросов, расположение ее норм и даже их язык во многом определяли методологические подходы к регулированию и всех иных гражданско - правовых договоров (аренды, займа, подряда, перевозки и др.).

    Рассматриваемый договор является сложным по свой структуре, охватывающий большой спектр разнообразных правоотношений, что выражается в наличии многочисленных отдельных видов указанного договора, в отношении которого обеспечивается особая регламентация с помощью специальных правил в рамках общего регулирования соответствующего самостоятельного типа договора.

    Так договор купли - продажи имеет семь различных своих видов, а именно договоры: розничной купли - продажи, поставки, поставки товаров для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия.

    Цель договора купли - продажи состоит в перенесении права собственности на вещь, служащую товаром, на покупателя. По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом (ст. 223 ГК).

    Договор купли - продажи является родовым понятием по отношению к некоторым другим договорам (отдельные виды договора купли - продажи), суть которых заключается в том, что одно лицо обязуется передать в собственность другого лица какое-либо имущество, а последнее обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

    Выделение названных видов договора купли - продажи служит прежде всего целям наиболее простого и оптимального правового регулирования сходных правоотношений. Сходство соответствующих правоотношений позволило законодателю установить правило, согласно которому к указанным договорам подлежат субсидиарному применению общие положения ГК, регулирующие договор купли - продажи (п. 5 ст. 454). Такой подход избавил законодателя от необходимости всякий раз воспроизводить в ГК одни и те же нормы, регулирующие большую часть условий этих договоров, что было бы неизбежно в случае придания им наряду с договором купли - продажи самостоятельного характера. Рассматривая названные договоры в качестве отдельных видов договора купли - продажи, ГК мог ограничиться лишь указанием на их квалифицирующие признаки и установлением применительно к этим договорам некоторых подлежащих приоритетному применению специальных правил, учитывающих специфику регулируемых правоотношений.

    Какой-либо единый критерий для разграничения отдельных видов договора купли - продажи отсутствует. Глава 30 ГК, регламентирующая договор купли - продажи и его отдельные виды, строится по другому принципу: в отношении отдельных видов договора купли - продажи определяется набор характерных особенностей (квалифицирующих признаков), выделяющих соответствующий договор в отдельный вид купли - продажи при сохранении с последним отношений рода и вида.

    Главная проблема, с которой сталкиваются суды, связана с приобретением имущества от неуправомоченного отчуждателя встречается достаточно часто, по этому поводу есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ пленума ВАС РФ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ, 25 пункт которого предусматривает право собственника обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения лица, приобретшего это имущество.

    Практика разрешения подобных дел вызывает много споров. О.Ю. Скворцов прямо говорит об изъянах в конструировании правил о виндикации, которые "приводят к тому, что легитимируется безосновательное приобретение права собственности либо приобретение права собственности на юридически порочных фактах, каковыми являются недействительные сделки". В практике разрешения споров между собственником и добросовестным приобретателем нередки случаи применения реституции и возвращения имущества собственнику в обход ограничений, установленных ст. 302 ГК РФ, и не смотря на то, что собственник не был участником сделки по отчуждению имущества, а это не допустимо.

    В анализируемой ситуации обе стороны защищают свое право собственности. Вторая сторона имела право собственности, но утратило фактическое владение, первая сторона добросовестно приобрела право собственности по сделке и вполне логично и законно считала себя собственником, пока не объявился другой собственник. А так как не может быть двух собственников одной вещи, то необходимо определиться, какую из сторон нужно защищать, а какой отказать в защите.

    Приведу пример из судебной практики.

    Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) удовлетворен судом, в связи с тем, что договор купли-продажи недвижимости составлен с нарушением требований закона.

    ОАО "СФ" обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Вовненко И. Ф. об истребовании недвижимости - нежилых помещений.

    Истец мотивировал свой иск тем фактом, что в договоре купли-продажи, заключенным с ответчиком указан лишь адрес нежилых помещений без указания на размер и расположения в составе другого имущества, и на основании этого договор считается незаключенным. При этом государственная регистрация права собственности за ИП Вовненко И. Ф. была произведена.

    Суд, рассмотрев все материалы дела, согласился с доводами ОАО "СФ", т. к. закон устанавливает правило, что договор считается заключенным, если его стороны согласовали его условия по всем существенным условиям. В договоре купли-продажи недвижимости условие об объекте недвижимости является существенным и нечеткое указание на его признаки и расположение означает его ничтожность.

    На основании вышеизложенных фактов суд, в порядке ст. 302 Гражданского Кодекса РФ, удовлетворил иск ОАО "СФ" об истребовании у ИП Вовненко И. Ф. недвижимости.

    Договор купли-продажи - самостоятельный институт гражданско-правовых отношений в системе национальной экономической деятельности. Сегодня купля-продажа - это самый распространенный договор гражданского оборота. Перемещение материальных благ в товарной форме, составляющее основу любого обязательства, в договоре купли-продажи выступает в наиболее чистом виде, является его непосредственным содержанием. Особое значение этого института в современном праве обусловлено большой гибкостью, широтой сферы его применения, ведь по существу купля-продажа - наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена.

    Большинство проблем, возникающих в судебной практике по делам о приобретении имущества от неуправомоченного отчуждателя, вызваны расширительным толкованием ст. 168 ГК РФ. В содержание этой статьи пытаются "втиснуть" все сделки с любыми пороками их элементов. Такое толкование обусловлено скорее всего правосознанием наших судебных и адвокатских работников, воспитывавшихся еще во времена господства принципа "дозволено только то, что прямо разрешено законом". Представляется, что в частноправовых отношениях должен безоговорочно господствовать обратный принцип: "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Действие указанного принципа должно проявляться, конечно же, и в том, что говорить о ничтожности сделки по ст. 168 ГК РФ можно будет лишь после того, как будет отыскана конкретная норма, запрещающая какое-либо из условий сделки.

    2.2 Договор дарения

    В современном гражданском законодательстве содержится следующее легальное определение договора дарения: договором дарения признается такой договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п.1 ст. 572 ГК).

    В системе гражданско-правовых договоров договор дарения выделяется в отдельный тип договорных обязательств, благодаря наличию некоторых характерных признаков, позволяющих квалифицировать его в данном качестве. В числе таких признаков называют следующие особые черты договора дарения:

    1) безвозмездность;

    2) увеличение имущества одаряемого, увеличение имущества одаряемого должно происходить за счет уменьшения имущества дарителя;

    3) наличие у дарителя, передающего одаряемому имущество либо освобождающего его от обязательств, намерения одарить последнего, т.е. увеличить имущество одаряемого за счет собственного имущества;

    4) согласие одаряемого на получение дара.

    Можно отметить, что среди названных характерных признаков договора дарения основным признаком является признак безвозмездности этого договора. Остальные признаки представляют собой необходимые и, в известном смысле, самостоятельные черты договора дарения. Данное суждение традиционно для цивилистики, в том числе и для отечественной гражданско-правовой доктрины.

    Гражданское законодательство допускает заключение договора дарения по модели как реального, так и консенсуального договора (обещание дарения). Договор дарения, заключаемый путем передачи дарителем имущества одаряемому, отличается от консенсуального договора (обещания дарения) не только по моменту его заключения, но и тем, что он вообще не порождает обязательств сторон, и поэтому не может быть отнесен также и к реальным договорам. По своей правовой природе такой договор дарения представляет собой "договор-сделку", т.е. юридический факт, служащий основанием прекращения права собственности дарителя и возникновения права собственности у одаряемого на подаренное имущество. Пожалуй, единственная причина, по которой данный юридический факт признается не только основанием (способом) перехода права собственности, но и договором, состоит в необходимости для дарителя получить согласие одаряемого на передачу ему соответствующего дара. Все остальные качества гражданско-правового договора (договора-правоотношения и договора-документа) в данном случае не имеют места.

    Договор дарения имеет сложный предмет, состоящий из действий дарителя: передача дара, освобождение от обязанности, - которые называют объектом первого рода или юридическим объектом, а также самого имущества (вещи, права, обязанности), которое обычно именуется объектом второго рода или материальным (применительно к вещи) объектом.

    В качестве дарителя и одаряемого по договору дарения могут выступать любые лица, признаваемые субъектами гражданского права: граждане (физические лица), организации (юридические лица), а также государство (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации) и муниципальные образования. Особенность договора дарения применительно к его субъектному составу состоит в том, что в отношении некоторых субъектов гражданского права законодательством установлены запрещения и ограничения на участие в отношениях, связанных с дарением.

    К примеру, законодателем запрещено дарение между коммерческими организациями, что совершенно оправданно. Запрещение такого дарения было установлено исходя из того, что безвозмездные имущественные отношения между организациями, само существование которых порождено целью извлечения прибыли, как правило, ненормальны и могут использоваться в ущерб интересам их кредиторов и государства.

    Предъявляемые требования к форме договора дарения зависят от вида договора дарения и от объекта дарения.

    В отношении содержания договора можно сказать, что договор обещания дарения порождает одностороннее обязательство дарителя передать объект дарения одаряемому и корреспондирующее данному обязательству право одаряемого требовать от дарителя передачи дара. Особенностью договора дарения является то, что в изъятие из общего положения о недопустимости одностороннего прекращения гражданско-правового обязательства, за исключением случаев, установленных законом (ст. 310 ГК), стороны договора дарения наделены широкими правами по одностороннему прекращению обязательства, вытекающего из договора дарения.

    Что касается договора дарения, совершаемого путем передачи подаренного имущества одаряемому, то договорная природа такого дарения выражается лишь в том, что передача одаряемому подаренного имущества требует согласия последнего на принятие дара.

    Еще одной специфической особенностью договора дарения, отличающей его от всех прочих гражданско-правовых договоров, является предоставленная дарителю и его наследникам возможность отмены дарения.

    Ключевым вопросом является вопрос о необходимости (или отсутствии таковой) принятия дарения или согласия одаряемого на безвозмездное приобретение имущества. Причем данный вопрос, имеет решающее значение применительно, только к дарению, совершаемому не на основе предварительного соглашения сторон, а путем непосредственной передачи дара одаряемому.

    Дарение в тех случаях, когда оно совершается в форме дарственного обязательства, т.е. безвозмездной выдаче дарителем письменного обязательства об отчуждении своего имущества в пользу одаряемого, не может быть действительным без принятия или согласия одаряемого потому, что дарственное обязательство, как и договоры вообще, основываются всегда на соглашении сторон. Принятие дара или согласия одаряемого является обязательным условием действительности всякого договора дарения, поскольку такое требование вытекает из сущности самого дарения.

    При этом, дарение составляет исключение из свойственных человеку действий, направленных преимущественно к приобретению, а не к безвозмездному отчуждению имущества, поэтому дарение не совершается без особых побуждений, которые могут быть вполне бескорыстными (благодарность, любовь и т.п.), либо могут быть направлены на достижение разных выгод и даже безнравственных целей (средство подкупа, соблазна и т.п.).

    Но главное состоит в том, что между дарителем и одаряемым должны существовать известные чисто личные отношения нравственного свойства, которые обыкновенно продолжаются и после совершения дарения, независимо от юридических последствий, возникающих из этой сделки.

    В некоторых случаях дарение ограничено или запрещено законом. Статья 575 ГК различает обычные подарки, стоимость которых не превышает 5 МРОТ, и более дорогие. Подарки, стоимость которых более 5 МРОТ, не допускаются: 1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; 2) работникам лечебных, воспитательных и иных социальных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 3) государственным служащим и служащим муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 4) между коммерческими организациями.

    Вопрос о запрете подарков государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей решен в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" . Согласно ст. 17 Закона государственный служащий не вправе получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей. Следовательно, запрет распространяется и на обычные подарки. Государственные служащие вправе принимать подарки, не связанные с исполнением ими своих должностных обязанностей.

    Договор дарения согласно действующему гражданскому праву в России не содержит такого понятия, как расторжение договора дарения. Вместо него существует понятие "отмена дарения ", когда даритель вправе отменить дарение в определенных случаях или признание договора дарения недействительным. Однако, термин " расторжение договора дарения " довольно часто употребляется в юридической практике.

    Отличительной чертой договора дарения является его добровольность; закон не предусматривает возможности обязать лицо заключить такой договор.

    Рассмотрим пример из судебной практики.

    Определением Алексеевского районного суда утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым Н. отказывается от иска, а М. обязуется подарить квартиру N 16 в доме 94 по ул. Маяковского в г. Алексеевка, принадлежащую ему на праве собственности.

    Отменяя определение, президиум указал следующее.

    При утверждении мирового соглашения суд исходил из того и считал установленным, что достигнутое мировое соглашение не противоречит действующему законодательству.

    Из текста мирового соглашения усматривается, что Н. отказывается от своих требований к М. и администрации Алексеевского района, а М., в свою очередь, обязуется подарить истице спорную квартиру.

    Согласно ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона безвозмездно передает в собственность или обязуется передать другой стороне вещь в собственность либо имущественное право к себе или к третьему лицу.

    Из указанных положений усматривается, что отличительной чертой договора дарения является его добровольность, в связи с чем обязать заключить М. подобный договор не представляется возможным.

    Статьей 39 ГПК РФ предусмотрено, что суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

    При таких обстоятельствах указание в мировом соглашении на обязанность М. заключить договор дарения квартиры противоречит положениям Гражданского кодекса РФ о дарении.

    Предмет договора дарения является единственным существенным условием этого договора. Действующее законодательство не выделяет различные виды договора дарения в зависимости от его предмета. В частности, не получило на уровне Гражданского кодекса РФ специального регулирования в рамках отдельного параграфа или хотя бы отдельной статьи в рамках главы, регулирующей дарение недвижимого имущества.

    Согласно п.3 ст. 575 запрещено дарение госслужащим и служащим муниципального образования в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но указанные лица могут получать в дар обычные подарки стоимостью не более пяти МРОТ. Эта гражданско-правовая норма не согласуется с законодательством. Если одаряемый - должностное лицо перечисленных органов, то получение имущества или имущественных выгод квалифицируется как получение взятки или коммерческий подкуп, независимо от размера взятки (подкупа), а соответствующая сделка является недействительной. Во избежание разногласий между гражданским и уголовным законодательством следовало бы внести изменения в п.3 ст.575, а именно, дарение должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, запрещается, независимо от вида и стоимости подарка.

    2.3 Договор мены

    Во всех имевших место в мире последних кодификациях гражданского права (в том числе в развитых правопорядках) применительно к договору мены просматриваются совершенно четкие тенденции, направленные: во-первых, на подтверждение договора мены наряду с договором купли - продажи; во-вторых, на расширение круга специальных правил, предназначенных для регулирования договора мены и исключающих тем самым действие соответствующих норм, регламентирующих договор купли - продажи.

    Наличие в ГК специальных правил, относящихся исключительно к договору мены (пусть и немногочисленных), свидетельствует о том, что отношение законодателя к этому договору как к самостоятельному типу гражданско - правовых договорных обязательств является не только данью многовековой цивилистической традиции, но и результатом понимания места договора мены в системе договорного регулирования гражданско - правовых отношений, а также стремлением детальной регламентации указанных правоотношений с учетом всех присущих им особенностей.

    Самостоятельный характер договора мены в семье гражданско - правовых договоров предполагает выделение определенных, присущих этому договору признаков, отличающих его от всех иных типов договорных обязательств, в том числе и от наиболее близкого к договору мены договора купли - продажи. В этом смысле могут быть названы следующие основные признаки договора мены.

    Во-первых, договор мены относится к числу договоров, направленных на передачу имущества (к этой же категории относятся и договоры купли - продажи, дарения, займа, ренты, ссуды, аренды и некоторые другие), и тем самым он отличается от договоров на выполнение работ (например, подряд и некоторые другие), на оказание услуг (комиссия, поручение, агентирование, транспортно - экспедиционное обслуживание и некоторые другие) и от учредительских договоров (например, простое товарищество).

    Во-вторых, по договору мены обмениваемое имущество передается в собственность (а в соответствующих случаях - в хозяйственное ведение или оперативное управление) контрагента. Данный признак позволяет отграничить договор мены от тех договоров на передачу имущества, по которым имущество передается во владение и пользование либо только в пользование контрагента (аренда, ссуда).

    В-третьих, от других возмездных договоров, по которым, как и по договору мены, имущество также передается в собственность контрагента (купля - продажа, заем), договор мены отличается характером встречного предоставления.

    По договору займа сторона, получившая денежную сумму или определенное количество имущества, определяемого родовыми признаками, должна возвратить займодавцу такую же денежную сумму либо соответствующее количество имущества. Встречным предоставлением со стороны покупателя по договору купли - продажи товара является уплата его цены (т.е. определенной денежной суммы, составляющей стоимость товара).

    Что касается договора мены, то его стороны один товар обменивают на другой. По договору мены в принципе исключаются как возврат имущества, аналогичного полученному, так и оплата его стоимости, как это имеет место соответственно при договоре займа и при договоре купли - продажи. Данный признак (обмен товаров) представляет собой особенность предмета договора мены и является бесспорным критерием для выделения его в самостоятельный тип гражданско - правовых договорных обязательств.

    Практика арбитражных судов не относит к договору мены двусторонние сделки, предусматривающие обмен товаров на эквивалентные по стоимости услуги, а также соглашение, по которому произведена передача товара в обмен на уступку права требования имущества от третьего лица.

    Поэтому правила гл. 31 ГК применимы к обмену жилыми помещениями, принадлежащими сторонам на праве собственности. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма, является взаимной передачей обязательственных прав и обязанностей, а не меной, имеет значительные особенности и определяется нормами Жилищного кодекса (ст. 72, 73).

    Обменные коммерческие операции именуются также бартером (бартерными сделками). Однако этот термин принято использовать в отношении внешнеторговых обменных сделок, предметом которых могут выступать также работы, услуги и объекты интеллектуальной собственности.

    Судебная практика свидетельствует о том, что, несмотря на кажущуюся простоту конструкции договора мены, при рассмотрении вытекающих из него споров часто возникают трудноразрешимые проблемы. Ответы на многие вопросы, связанные с этим институтом, дает Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены (информационное письмо ВАС РФ от 24.09.2002 N 69).

    Открытым остается вопрос о возможности кредитора в случае принудительного отобрания вещи у должника требовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения. Исходя из общих правил ст. 393 и 15 ГК РФ кредитор, видимо, не должен быть лишен такого права.

    ООО обратилось в арбитражный суд с иском к АО о взыскании неустойки за невыполнение условий договора мены, взыскании убытков, вызванных недопоставкой товара, и обязании последнего исполнить обязательство в натуре.

    Согласно заключенному договору мены ООО поставило АО дизельное топливо, а последнее обязано было поставить пшеницу в согласованном количестве. АО в установленный договором мены срок поставило пшеницу в меньшем объеме. Арбитражный суд исковые требования удовлетворил полностью, взыскав с ответчика неустойку, убытки и обязав АО поставить ООО недопоставленное количество пшеницы. Ответчик обжаловал решение суда в части обязания поставить пшеницу, мотивируя свои доводы тем, что он уже понес ответственность за нарушение условий договора в виде взыскания неустойки и возмещения убытков.

    Решение суда оставлено без изменения на том основании, что ответчик свои договорные обязательства не выполнил при наличии у него возможности в поставке пшеницы истцу в полном объеме. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав применен с целью понудить должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства. Согласно ст. 396 ГК РФ уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. Поскольку ответчик обязательство по договору мены выполнил не в полном объеме, требование истца об исполнении обязательства в натуре обоснованно удовлетворено арбитражным судом.

    Пункт 1 ст. 396 ГК РФ презюмирует сохранение необходимости при ненадлежащем исполнении исполнить обязательство в натуре, несмотря на уплату неустойки и возмещение убытков. В отличие от этого при неисполнении действует обратная презумпция: в пользу того, что возмещение убытков и уплата неустойки за нарушение освобождают должника от обязательства в натуре (п. 2 ст. 396 ГК РФ).

    Интересен вопрос о соотношении понятий "неисполнение обязательства" и "ненадлежащее исполнение обязательства", которые легально в законодательстве не определены. Дополнительным критерием, являющимся необходимым условием удовлетворения требования о принудительной передаче, которое предъявлено истцом, являются доказательства фактического наличия у ответчика товара.

    ТОО обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о понуждении к исполнению обязательства в натуре - передаче в собственность истца семян горчицы в количестве 548,1 т. Решением суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, данные исковые требования были удовлетворены. Президиум ВАС РФ отменил состоявшиеся по делу судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав в том числе на следующие обстоятельства. Суд первой инстанции вынес решение о понуждении АО исполнить обязательство по передаче ТОО семян горчицы в объеме 548,1 т на основе неполно исследованных материалов дела. Суд не исследовал вопроса о наличии у продавца реальной возможности исполнить указанное обязательство. Между тем это имело существенное значение для принятия обоснованного решения. При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные пробелы.

    Необходимость выяснения фактической возможности ответчика исполнить обязательство в натуре вполне закономерна - если у ответчика в реальности нет данного товара в достаточном количестве, то решение суда окажется неисполнимым. Проблема, возникающая в конкретном процессе, лежит, на наш взгляд, в доказательственной сфере, а именно: на какую сторону суд должен возложить бремя доказывания наличия товара, подлежащего передаче.

    Очевидно, что возложение бремени доказывания указанного обстоятельства на истца служило бы во многом непреодолимым препятствием для предъявления иска. В связи с этим целесообразно было бы закрепить в законе обязанность ответчика представлять доказательства отсутствия у него данного товара. Непредставление таких доказательств должно привести к невозможности для ответчика ссылаться на фактическое отсутствие товара как основание для неприменения ответственности за неисполнение решения суда. В отсутствие данных норм истец может использовать правовой механизм, предусмотренный ст. 66 АПК РФ.

    2.4 Рента и пожизненное содержание с иждивением

    Из всех признаков, указанных в приведенном ГК легальном определении ренты, наибольшее значение имеет несомненно ее цель: предоставление в собственность имущества в обмен на периодически выплачиваемую денежную сумму, предназначенную для обеспечения содержания.

    С.А. Хохлов усматривал самостоятельность соответствующего договора в том, что в отличие от купли - продажи он предполагал иное встречное удовлетворение. Развивая эту мысль, В.С. Ем справедливо подчеркивает, что "по договору купли - продажи покупатель выплачивает за товар (в том числе проданный с рассрочкой платежа) В современном гражданском законодательстве содержится следующее легальное определение договора дарения: договором дарения признается такой договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п.1 ст. 572 ГК).

    Аналогично по договору мены взаимное отчуждение товара сторонами осуществляется за определенное, заранее оцененное возмещение. По договору же ренты объем причитающихся получателю платежей является неопределенным, ибо обязательство по выплате ренты действует либо бессрочно (постоянная рента), либо на срок жизни получателя (пожизненная рента)" . Весьма точно выразил особенность этого договора М.И. Бару. Он усматривал различие между договорами купли - продажи и пожизненного содержания с иждивением в том, на что был направлен каждый из указанных договоров. Для одного из них это было получение имущества в собственность, а для другого - материальная помощь стороне ее контрагентом. Именно по указанной причине можно было обратить внимание на то, что договор купли - продажи завершается переходом права собственности, а договор пожизненного содержания этим только начинается.

    Договору ренты присущ ряд правовых особенностей, которые отражают существо и назначение данного договора, прежде всего необходимость его правовой устойчивости и предоставления получателю ренты - гражданину надежной правовой защиты.

    Во-первых, договор ренты должен быть заключен в нотариальной форме (ст. 584 ГК), что способствует четкости и ясности его условий.

    Во-вторых, в нем обязательно наличие условия об обеспечительных мерах. В отношении передаваемого под выплату ренты недвижимого имущества предусмотрен законный залог в пользу получателя ренты, а при передаче движимого имущества в договор должно включаться условие об обеспечении или страховании ответственности плательщика ренты (ст. 587 ГК).

    В дополнение к этим правилам ст. 586 ГК вводит обременение рентой недвижимого имущества, переданного под выплату ренты. В случае отчуждения такого имущества обязательства плательщика переходят на приобретателя имущества. При этом лицо, передавшее обремененную рентой недвижимость в собственность другого лица, не выбывает из рентных отношений, а несет субсидиарную ответственность по требованиям получателя ренты (п. 2 ст. 586 ГК).

    Наконец, в-третьих, получатель вправе выкупить ренту (т.е. досрочно прекратить действие договора), если это в его интересах или плательщик ренты нарушает свои обязательства, причем выкупить ренту на благоприятных для ее получателя условиях (ст. 593, 594 ГК).

    В юридических публикациях отмечается такая особенность договора ренты, как его рисковый (алеаторный) характер, поскольку объем причитающихся получателю ренты платежей является неопределенным, как и сроки их выплаты (бессрочность или пожизненность). Однако алеаторность договора ренты существенно отличается от таких типично рисковых договоров, как игры и пари (гл. 58 ГК), когда результат совершаемых сделок только предполагается и маловероятен.

    На первый взгляд похожие договоры Ренты и Пожизненного содержания с иждивением имеют принципиальные отличия. Результатом такого отличия являются частые обращение стороной в суд с требованиями о расторжении договора, возврата полученной в собственность квартиры, а так же претензий о неисполнении взятых на себя обязательств из договора.

    ...

    Подобные документы

      Понятие, элементы договора купли-продажи. Классификация договоров купли-продажи. Характеристика некоторых видов договоров купли-продажи. Особенности договоров розничной купли-продажи, поставки товаров для государственных нужд, купли-продажи предприятий.

      дипломная работа , добавлен 01.12.2014

      Понятие договоры ренты, договор пожизненного содержания с иждивением. Договоры аренды и проката. Договоры найма жилого помещения. Особенности договоров аренды и найма с участием публично-правовых образований. Наем жилого помещения как вид аренды.

      курсовая работа , добавлен 16.11.2008

      Особенности и отличия договоров мены, ренты и дарения. Законодательное регулирование договора. Субъекты и предмет договора. Обмен товаров по договору. Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Отмена дарения. Ограничения дарения. Пожертвования.

      реферат , добавлен 24.02.2009

      Нормативно-правовое регулирование договора купли-продажи земельных участков. Понятие и содержание договоров купли-продажи земельных участков. Практики рассмотрения споров о признании договоров аренды, купли-продажи земельного участка недействительными.

      реферат , добавлен 27.11.2014

      Понятие и общая характеристика договора ренты, возможность отчуждения имущества в обмен на предоставление собственнику денежного содержания. Особенности договоров постоянной и пожизненной ренты. Особенности договора пожизненного содержания с иждивением.

      курсовая работа , добавлен 24.05.2017

      Юридическая сущность и место договора пожизненного содержания с иждивением среди договоров ренты. Права, обязанности, ответственность сторон договора. Проблемы и пути совершенствования договорной конструкции пожизненного содержания с иждивением.

      курсовая работа , добавлен 23.11.2015

      Общие положения о купле-продаже. Предмет и формы договора купли-продажи. Содержание. Особенности договоров розничной купли-продажи. Элементы договора. Виды договоров розничной купли-продажи. Осуществление защиты по договору купли-продажи.

      дипломная работа , добавлен 02.11.2003

      Международно-правовое регулирование отношений купли-продажи. Понятие международной купли-продажи товаров как наиболее распространенной юридической формы внешнеторговой сделки. Особенности условий и основные виды договоров купли-продажи, их значение.

      контрольная работа , добавлен 14.02.2011

      Перечень объектов, относимых к недвижимости согласно закону. Особенности правового режима сделок с недвижимостью. Содержание договора купли-продажи недвижимого имущества, договора мены и дарения. Аренда и договор безвозмездного пользования имуществом.

      дипломная работа , добавлен 10.08.2011

      Общее понятие недвижимого имущества. Понятие, существенные условия, форма, субъекты и содержание договора купли–продажи недвижимости. Государственная регистрация и ее значение. Правовые особенности различных видов договоров купли-продажи недвижимости.

    Отчуждением имущества называют передачу каких-либо вещей другому лицу, которое становится их собственником. Отчуждению подлежат только вещи и права. Невозможно передать в собственность какие-либо услуги (работы) и объекты интеллектуальной собственности, а также внеэкономические отношения, не предполагающие отчуждения изначально. При этом передаваться могут как личные имущественные, так и неимущественные права, например, право на владение недвижимостью либо право попечительства. Заключение сделки осуществляется в простой письменной или устной форме, в зависимости от ценности передаваемых в распоряжение другого лица вещей.

    К отчуждению относятся такие виды сделок как купля-продажа, мена, дарение, пожертвование и некоторые другие, исчерпывающий список которых содержится в Гражданском Кодексе Российской Федерации.

    Отчуждением не могут являться отказ от права, предоставление вещей или объектов интеллектуальной собственности во временное пользование, а также предоставление к отчуждению будущих возможностей (заключение предварительного договора об отчуждении имущества).

    Заключение договора на отчуждение имущества

    Договор отчуждения по такой сделке как купля-продажа обязательно предусматривает указание цены отчуждаемой вещи. При отсутствии данного согласованного в письменной форме условия договор о купле-продаже считается не заключенным. Кроме того, законодательство предусматривает возможность владельца имущества сохранять часть свои прав на него даже после отчуждения.

    Отчуждение имущества часто сопровождается сторон при заключении сделки. Для того чтобы процесс соответствовал законодательству и не вызывал споров, стороны могут воспользоваться услугами нотариуса. Нотариус удостоверяет сделку с движимым и недвижимым имуществом, проверяет отсутствие арестов на него, наложенных следственными органами или судом, поскольку состоящее под арестом имущество не может являться объектом отчуждения. Например, сведения о наличии либо отсутствии арестов на недвижимое имущество содержится в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписку из которого по требованию нотариуса предоставляет учреждение юстиции, осуществляющее государственную регистрацию прав на данное имущество.

    Отчуждение недвижимого имущества гражданами демократического общества в условиях развитого рынка должно всегда происходить в правовых рамках. Так, передачу прав собственности регулируют Гражданский и Семейный кодексы Российской Федерации.

    Что такое отчуждение имущества?

    Гражданское право определяет это понятие как передачу имущества, которое принадлежит одному гражданину, в собственность другому. Существует два способа распоряжения имуществом - возмездная передача права на собственность (к примеру,

    продажа) и безвозмездная (дарение). Оформляется отчуждение имущества по воле владельца, чаще всего с помощью договора, который заключается с одной стороны собственником, с другой - приобретателем имущества. Иногда закон предусматривает случаи отчуждения помимо воли владельца, в принудительном порядке, путем конфискации (без выплаты стоимости) или реквизиции (с возмещением стоимости имущества). Кроме того, возможна принудительная продажа имущества должника для взыскания долга по решению суда. Результат произведенных работ (например, на созданную по договору подряда вещь либо возведенное сооружение) осуществляется по договору подряда. Это относится к вещам, зданиям, созданными подрядчиками. Отчуждение имущества не происходит по договорам ссуды и аренды, ведь в этом случае право собственности не переходит, а остается за владельцем. Имущество же передается исключительно во временное владение. При оказании услуг также отчуждения не происходит.

    Виды сделок по передаче прав собственности

    Сделки, предусматривающие отчуждение имущества, бывают как односторонними, так и двусторонними или многосторонними. Все зависит от числа участвующих в них сторон. Итак, существует три вида сделок.

    1. Многосторонние - сделки, в которых представлены интересы трех и более сторон. Могут быть совершены только тогда, когда действия всех сторон не противоречат друг другу, и только тогда, когда они направлены только на достижение одних целей. Классический пример: стороны договариваются о совместной деятельности, цель которой - возвращение хозяйственного объекта. Если у объекта насчитывается не одно здание и земельный участок, то к договору прилагается перечень недвижимого имущества. В некоторых сделках у каждой стороны могут быть разные виды участия.
    Похожие публикации