Кто имеет право наследования. Если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего? Обязательное право на получение наследства имеют

Наследство умершего родственника редко бывает лишним, но невозможно достоверно узнать, являетесь ли вы наследником имущества, так как даже прямые родственники могут не иметь этого права. А что следует предпринять, если завещания не было вовсе? Рассмотрим, как происходит процесс наследования.

Правовая база

Наследство и все его особенности (порядок принятия, отказа, сроки и др.) регулируются 1110-1185 статьями ГК РФ. В этих статьях предоставляются следующие сведения:
  • общая информация;
  • сведения, связанные с завещанием;
  • сведения, связанные с законами о наследственном процессе;
  • информация, связанная с приобретением наследства;
  • отдельные виды имущества.
Законодательством РФ процесс наследства разделяется на 2 типа:
  • по завещанию;
  • по закону.
Законодательный срок, когда можно оформить право на вступление в процесс разделения наследства – 6 мес. Когда наследники преимущественной очереди отказываются от имущества, остальным наследникам выделяется лишь 3 месяца.

Наследство по завещанию

При наличии завещания наследниками становятся указанные наследодателем лица. Ими могут являться даже граждане, которые вовсе не состояли в родстве с завещателем, но были указаны в самом тексте завещания. Во всех остальных случаях, при отсутствии завещания, наследники определяются законом. Это касается родственников, состоящих в разной степени родства с усопшим.

Отдельно от волеизъявления завещателя существует такое понятия, как «обязательная доля». Ею считается некоторая часть наследства, которая предоставляется определённому лицу, независимо от любых других наследников (ст. 1241 ГК РФ). Ими могут являться несовершеннолетние либо нетрудоспособные граждане.


Завещания бывают:
  • Открытые. Во время составления этого вида завещания с ним знакомятся нотариус, свидетели (при наличии), а также его исполнитель.
  • Закрытые. Закрытое завещание оформляется наследодателем собственноручно. Оно передаётся в руки нотариуса в закрытом виде (например, в конверте), а его содержимое известно исключительно наследодателю. Открывается нотариусом в период 15 суток, начиная с момента, когда было получено свидетельство о смерти завещателя.
Чтобы вступить в наследование при наличии завещания любого типа, нужно предоставить удостоверяющие личность наследника документы. Документация включает в себя 3 раздела:

1. Документы, подтверждающие наследственное право:

  • паспорт наследника;
  • документация о родственной связи.
2. Документы, которые подтверждают факт гибели наследодателя:
  • свидетельство о гибели;
  • информация из домовой книги, подтверждающая проживание усопшего в определённом месте перед смертью.
3. Дополнительная документация. В эту группу относятся какие-либо документы и официальные бумаги, которые необходимы в некоторых отдельных случаях.

Как происходит наследование по завещанию, а также, с какими «подводными камнями» могут столкнуться наследники в этом случае, описано в данном видео.

Когда возникает законное право на наследство

Право на вступление в процесс наследования приходит, когда завещание:
  • было аннулировано;
  • не составлялось изначально;
  • охватывает определённую долю от имущества;
  • недействительно.
Также когда наследник:
  • не принял наследство;
  • реализовал своё право на обязательную часть в имуществе;
  • умер и т.д.
Во всех остальных ситуациях (не важно, законно или посредством завещания) право об участии в процессе наследования появляется сразу после кончины завещателя.

Очередность наследников

Согласно с законодательством, всего выделяют 8 очередей лиц, которые претендуют на какую-либо часть наследства. Главную очередь составляют близкие родственники, а все остальные очереди считаются дополнительными. Заинтересованные лица могут участвовать в процессе наследования, только если другие претенденты из предыдущих очередей утратили своё право на наследство:
  • Основными участниками главной очереди являются кровные родственники и близкие люди завещателя: супруг, дети и родители.
  • Следующую очередь составляют братья и сёстры, а также дедушки и бабушки (по отцу и по матери включительно).
  • При отсутствии претендентов из предыдущих очередей, новыми наследниками станут дяди и тёти завещателя.
  • Следующей очередью идут прадеды и прабабушки.
  • В этой очереди в процесс наследования могут вступить двоюродные внуки, а также двоюродные дедушки/бабушки.
  • Шестые в очереди – последние наследники, имеющие хоть какое-то родство с наследодателем. Ими являются правнуки, племянники, а также двоюродные дяди/тёти.
  • Предпоследнюю очередь составляют пасынки/падчерицы, отчим/мачеха.
  • Последними лицами, которые могут получить права наследия, являются недееспособные иждивенцы.
Когда претенденты теряют своё право на участие в процессе наследования, то их заменяют представители следующей очереди. Причинами могут быть:
  • отсутствие наследника на процессе в течение всего срока;
  • не имеет права на участие в процессе раздела имущества;
  • лишение права на наследство;
  • текущая очередь полностью отказалась от имущества.
Если отсутствуют абсолютно все имеющиеся наследники, то наследуемое имущество становится собственностью РФ (выморочное). Если имуществом выступает жилое помещение – определённого муниципального образования.

Если в таком помещении зарегистрированы и проживают иные граждане, оно включается в жилищный фонд города. Однако проживающие там граждане всё ещё могут пользоваться жилплощадью по существующему договору.

Наследственная трансмиссия

Если в течение процесса наследования умирает наследник, появляется возможность унаследовать его право на долю в имуществе. Имеется в виду, что если наследодатель умирает, а наследник не вступает в процесс раздела имущества, например, по причине собственной преждевременной смерти, то его право может перейти уже к его собственным наследникам. Такое возможно при любых видах завещания.

Право на обязательную часть в имуществе никогда не передаётся преемникам наследника. Подробная информация касательно этого присутствует в статье 1149 ГК РФ.


Наследственную трансмиссию часто путают с . Но это разные понятия.

Как заявить свои права на наследство

Чтобы заявить свои права на наследство, нужно пройти определённый комплекс мероприятий:
  • Написать нотариусу в свободной форме заявление о желании вступить в процесс разделения наследства.
  • Предоставить нотариусу указанные им документы с целью вступить в наследство.
  • Оплатить госпошлину нотариусу:

    Первые 2 очереди – 0.3% (не свыше 100 тыс. руб.);
    - прочие наследники – 0.6% (не свыше 1 млн. руб.).

  • Осуществить переход прав собственности. Это происходит спустя 6 мес. после начала наследственного процесса.

Наследники получают права на собственность сразу же после начала деления наследства. Однако всецело управлять полученной долей они смогут исключительно тогда, когда окончательно перейдут права на наследство (спустя 6 мес.).


Если в наследственной доле передаётся недвижимое имущество, для его регистрации необходимо направиться в отделение Росреестра для получения права собственности, после чего следует предъявить свидетельство о наследственном праве, а также подтверждающие личность документы.

Если через наследство было получено какое-либо транспортное средство, то, чтобы зарегистрировать его, нужно обратиться в МРЭО ГИБДД и поставить транспорт на учёт.

Права на наследство в нестандартных случаях

На практике бывают некоторые нестандартные случаи деления наследства/претендентства на него:

1. Имеет ли опекаемый право на наследство опекуна?

Опекаемый имеет права рассчитывать на определённую часть наследства, но лишь при условии того, что будет присутствовать в списке наследников как один из них. Однако его могут отнести к наследникам на законном основании, если ко дню гибели наследодателя был нетрудоспособным, а также проживал с ним совместно не менее 1 года (ч. 2, ст. 1148 ГК РФ).

2. Дети от первого брака или внебрачные и право на наследство.

С законодательной точки зрения дети являются главными претендентами на имущество после родителей. Причём неважно, когда они были рождены, даже если вне брака. Имеет значение лишь их нынешний статус, и кем они приходятся наследодателю. Это, кстати, касается и усыновлённых детей. Согласно законодательству, в условиях разделения наследства они приравниваются к кровным родственникам.

Чтобы внебрачные дети получили право на наследство, они должны доказать, что являются детьми усопшего (свидетельство о рождении, признание отцовства через суд и т.д.).

Однако если наследодатель оставил завещание, в котором не пожелал оставлять наследство определённым лицам, то такое положение дел можно исправить лишь через суд. Сделать это сложно, так как нужно доказать, что завещатель находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, в плохом самочувствии и т.д. на момент составления завещания.

3. Имеет ли право на получение наследства гражданский супруг ?

В законодательстве нет такого понятия, как «гражданский брак». В связи с этим получить право на наследство супруг может лишь тогда, когда остальные наследники не будут участвовать в наследственном процессе вовсе либо все они предоставят отказ от участия в процедуре наследования. А случается такое крайне редко, поэтому шансы на наследство в гражданском браке фактически нулевые.

С другой стороны, если наследодатель оформит завещание и укажет в нём гражданского супруга, то последний становится участником первой очереди в разделе имущества.

4. Есть ли право на наследство у бывшего супруга ?

Ответ будет однозначным: нет. Законодательно установлено, что после расторжения брака, супруг теряет все свои права на получение имущества без возможности восстановить таковые. Однако если он указан как наследник в составе завещания, то право на наследство сохраняется даже после окончания брака.

Исключением являются и не наследуются права:

  • на имя;
  • на защиту репутации.
При отсутствии лиц (наследников), занимающихся защитой данных прав, осуществление данного процесса производит специально уполномоченный орган РФ бессрочно.

Восстановление наследственного права через суд

По закону доступна возможность восстановить срок получения права посредством суда . Это допускается лишь тогда, когда пропуск осуществлялся по веским причинам:
  • наследник не знал о смерти завещателя;
  • либо знал, но думал, что у завещателя нет наследственного имущества;
  • наследником является недееспособное лицо;
  • наследник страдал тяжёлым заболеванием, которое не позволяло ему предпринимать действия по осуществлению его прав;
  • индивидуальные основания.
Чтобы восстановить своё право, необходимо подать заявление в орган судебной власти, после чего доказать наличие веских оснований, подтверждающих причину пропуска наследственного срока.

Помимо всего прочего, есть возможность вернуть наследственное право, избегая судебных разбирательств. Уже получившим свои права на наследство претендентам нужно выразить согласие на появление ещё одного претендента . А также о том, что он может получить долю наследства, а остальные наследники не высказывают претензии по этому поводу. В этих условиях данное лицо может вступить в наследование, минуя судебный процесс.

Однако для этого придётся вновь обратиться к нотариусу, чтобы кроме уже поданных документов, они оформили ещё и письменное согласие на наличие нового наследника в процессе разделения наследства.

При этой процедуре остальные наследники должны обязательно вернуть свои свидетельства о получении наследства. После того, как окончится новый срок, всем участвующим лицам выдадут обновлённые документы. В них будет указана новая доля для каждого из наследников.

Если у Вас остались вопросы по восстановлению права на наследство, Вы можете посмотреть представленное видео.

Лишение наследства

Первоочередным фактором для лишения прав на участие в наследственном процессе является объявление наследника . По закону чётко обозначены условия, при которых исключают из участия в наследственном процессе:

1. Лица, которые произвели умышленные преступные деяния по отношению к участникам наследственного процесса. В число таких злодеяний входят:

  • преступления, направленные против жизни и здоровья (убийство или его попытка, причинение тяжёлых телесных повреждений и т.д.);
  • принуждение к оформлению завещания, которое составляется в пользу интересов какого-либо конкретного лица;
  • угрозы и насилие по отношению к наследодателю, основная цель которых – вынудить его не составлять завещание в принципе.

Не важно, были ли достигнуты желаемые результаты в связи с указанными преступлениями. Если эти действия имели в себе преступный умысел, и факт их наличия подтверждён через суд, то наследники, их осуществившие, лишаются права наследства.


2. Наследники, уклонявшиеся от содержания наследодателя. Если желающие получить наследство лица пытались обманом и постоянно избегают содержания завещателя, а эта обязанность была назначена им судом, то они лишаются прав на наследство.

Оба данных пункта действуют также и на претендентов с обязательной частью в разделяемом имуществе.


Также лишить права на наследство может и сам наследодатель. Это делается путём составления завещания в пользу какого-либо конкретного наследника (или нескольких). Таким образом, все остальные лица лишаются наследства. Делать это наследодатель может без объяснения причин такого решения.

Помимо этого можно лишить наследства любого конкретного наследника, указав это в завещании. Тем не менее, даже сам завещатель не может забрать это право у тех, у кого есть законное право на обязательную долю в разделе имущества.

Процесс получения наследства – не из лёгких. Личное волеизъявление завещателя играет ключевую роль в данном вопросе, но если Вы были незаконно обделены наследством, хотя объективно заслуживаете большего, придётся серьёзно постараться, чтобы доказать свои права.


Как получить наследство, если нет завещания? – к сожалению, этот вопрос никогда не теряет актуальности. Люди уходят из жизни, оставляя нажитое за прожитые годы имущество – дома, квартиры, машины, сбережения, личные вещи. И если перед смертью владелец имущества не успел или не захотел составить завещание, оно будет делиться согласно с законом.

В этой статье мы подробно рассмотрим, каков порядок получения наследства, если нет завещания. Кто может рассчитывать на имущество умершего? Что делать, куда обращаться, какие документы собирать, сколько платить?

Предмет наследования

Прежде чем обсуждать порядок получения наследства, нужно определить, что оно вообще собой представляет. Согласно определению, содержащемуся в Гражданском кодексе, в состав наследства входит все имущество, принадлежавшее умершему на момент открытия наследства. Это может быть:

  • Недвижимость;
  • Транспортные средства;
  • Вещи;
  • Денежные средства;
  • Ценные бумаги;
  • Имущественные права;
  • Обязательства.

Наследники по закону. Очередность

Желающих обзавестись имуществом умершего может оказаться немало. Одни приходятся ему близкими родственниками, другие проживали неподалеку, третьи покупали лекарства и помогали по дому. Кто из них имеет больше прав на наследство?

Хорошо, если владелец имущества решает этот вопрос сам – составляет завещание. Но если такого документа нет, приходится опираться на закон. Закон определяет, в каком порядке наследственное имущество будет распределяться между претендентами.

Основной принцип наследования по закону – принцип очередности. Закон определяет 7 очередей наследников в зависимости от близости родственной связи. Чем ближе родственная связь с наследодателем – тем больше шансов стать наследником.

Очередность наследников выглядит следующим образом:

  1. Жены, мужья, дочери, сыновья, матери, отцы;
  2. Бабушки, дедушки, сестры, братья;
  3. Тети, дяди;
  4. Прабабушки, прадедушки;
  5. Двоюродные бабушки, дедушки, двоюродные внуки, внучки;
  6. Двоюродные правнуки, двоюродные племянники, двоюродные тети, дяди;
  7. Падчерицы, пасынки, мачехи, отчимы.

Итак, как мы видим, первоочередными претендентами на наследство являются самые близкие родственники – жена или муж (брак с которыми официально зарегистрирован и не расторгнут на момент открытия наследства), мать и отец (не лишенные родительских прав по отношению к наследодателю), а также дети (родные и усыновленные, рожденные в браке или вне брака, а также зачатые, но еще не рожденные на момент открытия наследства).

Наследники первой очереди могут принять наследство. Тогда представители остальных очередей претендовать на него уже не могут. Но если первоочередных наследников нет, если они отказались или были лишены наследства, право наследования переходит к представителям второй очереди. Они тоже, в свою очередь, могут принять наследство или отказаться от принятия. В случае отсутствия, отказа или лишения наследственных прав представителей второй очереди, к наследованию призываются представители третьей очереди. И так далее.

Итак, переход права наследования от одной очереди к другой происходит на основании:

  • Смерти;
  • Лишения наследства решением суда;
  • Отказа от наследства.

Между представителями одной очереди наследство делится поровну. Например, если у умершего мужчины была жена и две дочери, каждая наследница получит по 1/3 наследства.

Порядок получения наследства

Ведение наследственных дел в нашей стране возложено на нотариусов. В тех случаях, когда происходит наследование по закону, эту функцию выполняют государственные нотариусы той территории (района, города), где проживал умерший.

Что же касается наследников, то им потребуется выполнить ряд последовательных и обязательных действий, без которых невозможно получение наследства:

  1. Обратиться в государственную нотариальную контору (в какую – зависит от последнего места проживания наследодателя либо от места нахождения его имущества);
  2. Подать заявление о принятии наследства ;

Обратите внимание! Если у наследника нет возможности лично посетить нотариальную контору для подачи заявления (например, по причине болезни, удаленного проживания, семейных обстоятельств), он может отправить по почте собственноручно написанное, подписанное и удостоверенное нотариусом заявление или передать его через представителя по доверенности.

  1. Подать необходимые документы , полный перечень которых мы рассмотрим ниже;
  2. Оплатить госпошлину , о порядке расчета которой тоже будет сказано ниже;
  3. Получить Свидетельство о наследстве .

Подача письменного заявления о принятии наследства – это только один из способов принять наследство. Вторым способом является фактическое принятие наследства, то есть завладение, использование, управление, обслуживание, оплата по счетам, охрана наследственного имущества. Эти действия, как и подача письменного заявления, свидетельствуют о принятии наследства, но не избавляют наследника от необходимости обращаться в нотариальную контору, подавать документы, оплачивать госпошлину, получать свидетельство.

Документы для получения наследства без завещания

Получение наследства невозможно без предоставления нотариусу предусмотренного законом пакета документов.

Для простоты понимания можно разделить все требующиеся документы на такие группы:

  1. Об открытии наследства – свидетельство о смерти или решение суда о признании умершим наследодателя;
  2. О месте открытия наследства – справка из ЖЭКа о последнем месте жительства, выписка из местного отделения УВМ о снятии с учета по последнему месту регистрации;
  3. О родственной связи – свидетельство о браке, рождении, усыновлении;
  4. Правоустанавливающие документы на имущество наследодателя – договора купли-продажи, обмена, дарения, банковского вклада, свидетельства о наследстве;
  5. О регистрации права собственности – свидетельство о регистрации или новый образец выписки из ЕГРН, технический паспорт транспортного средства;
  6. О стоимости имущества – акт рыночной оценки, кадастровые или инвентаризационные документы с указанием стоимости имущества;
  7. Дополнительные – в зависимости от обстоятельств могут потребоваться такие документы, как пенсионное удостоверение, справка об инвалидности.

Поскольку наследственное дело ведется под строгим руководством нотариуса, о необходимости подачи тех или иных документов наследник будет обязательно уведомлен.

Сколько платить?

Получателям наследства не придется «делиться» с государством – налог на наследство давно отменен. Но это не значит, что процедура наследования будет совершенно бесплатной. Основные расходы, которые придется понести наследникам – госпошлина за ведение наследственного дела и выдачу Свидетельства о наследстве.

Так сколько же составляет госпошлина? Однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что сумма госпошлины зависит от нескольких факторов:

  • родственная связь между наследодателем и получателями наследства;
  • стоимость имущества.

Так, самые близкие родственники умершего (представители I и II очереди – жена или муж, мать и отец, дочери и сыновья, сестры и братья) оплачивают только 0,3% от стоимости наследства, причем размер госпошлины не будет превышать 100 тысяч рублей. Остальные родственники оплачивают 0,6%, в этом случае размер госпошлины ограничен 1 миллионом рублей.

Чтобы рассчитать сумму госпошлины нужно знать стоимость наследственного имущества. Именно для этого требуется предоставить нотариусу оценочный документ с указанием кадастровой, инвентаризационной или рыночной стоимости.

Если наследует не один, а несколько наследников одной очереди, госпошлина распределяется между ними пропорционально их долям (которые как правило, равны, но иногда могут и отличаться).

Некоторые наследники освобождаются от обязанности платить госпошлину (например, несовершеннолетние и недееспособные) или могут воспользоваться льготами (например, инвалиды I и II группы – оплате подлежит только половина суммы).

Сколько времени длится получение наследства?

Многие слышали о том, что для получения наследства закон выделил 6-месячный срок. Кажется, что все просто. Но на самом деле в связи с этим возникает больше всего заблуждений и ошибок, ценой которых иногда становится потерянное наследство.

Что же нужно знать о сроке получения наследства?

Начало срока

Основанием для открытия наследства является смерть наследодателя, время и дата которой зафиксирована в свидетельстве о смерти. Поскольку смерть может наступить в любое время суток, отсчет 6-месячного срока начинается на следующий день после смерти.

Если нет достоверных сведений о дате и времени смерти человека, точкой отсчета будет служить дата вступления в законную силу судебного решения о признании умершим . Решение суда вступает в силу через 30 дней после принятия.

Если наследник не относится к преимущественной очереди, он может претендовать на наследство, например, в случае отказа от наследства представителя преимущественной очереди. Поэтому для него началом 6-месячного будет дата отказа от наследства . А иногда право на получение наследства переходит к нему после завершения первоначального 6-месячного срока , если на протяжении него никто из представителей преимущественной очереди за наследством не пришел. Но в его распоряжении будет не 6, а только 3 месяца.

Сокращение и продление срока

О сокращении срока упоминалось выше. Всего 3 месяца для получения наследства дается наследникам следующей очереди, если ни один наследник предыдущей очереди не пришел за наследством в течение первоначального 6-месячного срока.

Продление 6-месячного срока может иметь место в том случае, если среди наследников есть зачатый, но еще не родившийся ребенок — до момента его рождения.

Пропуск и восстановление пропущенного срока

Если на протяжении отведенного полугодичного срока никто из представителей преимущественной очереди не обратится за наследством, такая возможность представится представителям следующей очереди.

Но бывает так, что наследники не обращаются за наследством по уважительным причинам. Например, из-за тяжелой болезни или зарубежной командировки, а также из-за незнания о смерти родственника. В этих случаях наследник может продлить пропущенный срок чтобы все-таки воспользоваться своим наследственным правом. Для этого ему придется обратиться в суд с иском, указав уважительные причины пропуска и документальные доказательства этих причин.

Обратите внимание! Для подачи такого иска у наследника есть всего полгода с момента окончания пропущенного срока.

Истечение срока и получение свидетельства

Регистрация унаследованного имущества

Считается, что наследственное имущество принадлежит наследникам не с момента получения свидетельства, а еще с момента открытия наследства. Но не всегда это означает возможность пользоваться и распоряжаться этим имуществом.

Если речь идет о движимом имуществе (мебели, одежде, книгах, инструментах, технике и так далее), то стать его полноправным владельцем наследник действительно может сразу.

Но есть другие виды имущества, которые подлежат регистрации, учету и контролю со стороны государства.

Например, завершением процедуры наследования недвижимости является регистрация права собственности в органах Росреестра. То же касается и транспортного средства – его нужно зарегистрировать в органах ГИБДД. Подробнее об этом читайте в статьях « » или « ».

Кроме того, есть особые требования закона относительно имущества, ограниченного в обороте. Хотя оно наследуется на общих основаниях, потребуется получить специальное разрешение в органах ВД, прежде чем можно будет хранить и использовать его. Преимущественно, это касается оружия.

Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!

Имущественные права мужа и жены регламентируются Семейным и Гражданским кодексом РФ. В соответствии с законодательством, супруги являются совладельцами собственности, совместно нажитой ими в браке, но вправе требовать ее раздела в случае прекращения официальных супружеских отношений. При этом причины завершения брака значения не имеют - независимо от того был союз расторгнут или один из супругов умер, общий принцип и правила раздела актуальности не теряют.

В случае развода

При расторжении брака уже практически бывшие супруги затевают раздел материальных активов, приобретенных каждым из них за время официального супружества. В расчет берется все, что муж и жена приобрели возмездно, заработали собственным трудом или получили в связи со своим социальным статусом:

  • доходы от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности;
  • пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения нанесенного ущерба и т. п.;
  • движимое, недвижимое имущество, паи, вклады и денежные счета, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретенные за общие средства супругов.

Совместной собственность, купленная в браке, признается, даже если она была оформлена и оплачена только мужем или женой. Но это не означает, что все материальные блага, полученные супругами, принадлежат исключительно им двоим. Закон предусматривает наличие у каждого из них личного имущества, защищенного от притязаний даже самых близких членов семьи.

В состав личного имущества входит все, что муж или жена получили по наследству или в дар. Материальные объекты и права, принятые в собственность по таким основаниям, не подлежат разделу и в случае развода остаются во владении наследополучателя или одаряемого.

Таким образом, жена при расторжении брака не вправе претендовать на блага, унаследованные мужем, и наоборот.

Но здесь возможны и исключения. Например, тогда, когда супруга вложила в наследственное имущество гораздо больше, чем его правообладатель, и в результате его стоимость значительно возросла.

Подобное может наблюдаться при наследовании обветшалого здания или жилплощади, впоследствии улучшенного за счет общих семейных средств или личных доходов супруга. К примеру, если унаследованное мужем помещение было реконструировано за счет средств, полученных женой в дар, по наследству или заработанных еще до вступления в брак, она на полном основании вправе требовать признания этого помещения совместным и рассчитывать на получение его половины.

При этом средства, потраченные на наследственное имущество, не обязательно должны быть личными - существенные затраты из общего бюджета также могут стать основанием для перехода наследства из индивидуальной собственности преемника в состав совместно нажитых активов.

Чтобы оформить половину от унаследованного мужем имущества, понадобится:

  1. Собрать доказательства улучшения объекта за счет личных или общих семейных средств.
  2. Попытаться договориться с супругом о разделе наследственного объекта и при его положительной реакции заключить договор, удостоверив его у нотариуса.
  3. Если достигнуть соглашения не удалось, обратиться в суд за в принудительном порядке (свои требования подтвердить заблаговременно собранными доказательствами).
  4. На основании удовлетворительного судебного решения закрепить права на имущество в органе государственной регистрации.

При включении унаследованного имущества в состав общей супружеской собственности важно учитывать тот факт, что отсутствие прямых материальных вложений со стороны одного из супругов - еще не основание для лишения его прав на половину улучшенного объекта. Вклад жены или мужа может быть косвенным, то есть направленным на выполнение общеполезной задачи (воспитание общего ребенка, ведение хозяйства и т. п.).

Иными словами, жена, ухаживающая за ребенком до трех лет или больше (при наличии у него проблем со здоровьем), вправе предъявить требования на получение половины унаследованной мужем квартиры, которую они совместными усилиями, пусть и за счет денежных средств, внесенных супругом, значительно усовершенствовали.

После смерти супруга

Право на получение половины совместно нажитых активов возникает и в случае смерти супруга. Принцип раздела здесь такой же, как и при разводе за исключением того, что ответчиками по требованиям вдовы или вдовца становятся наследники покойного.

Единственный вариант получить часть унаследованной собственности покойного супруга - доказать свое участие в совершенствовании объекта (как в случае расторжения брака). Если вдове это удастся, она выделяет из наследственной массы принадлежащее себе имущество и переоформляет его на свое имя.

Для она должна будет обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего (именно он уполномочен на ведение наследственного дела). Если кто-то из наследников или заинтересованных лиц уже посещал нотариуса и заявлял об открытии наследственного делопроизводства, вдове нужно подать заявление о выделении супружеской доли тому же специалисту.

Это необходимо для того, чтобы имущество, зарегистрированное на ныне покойного, но по праву принадлежащее его выжившей супруге, не было оформлено наследниками.

По закону даже без обращения вдовы половина совместно нажитой собственности не может быть включена в наследственную массу. Но по факту нотариус может не знать об имущественных правах жены наследодателя. Исходя из информации, предоставленной преемниками, он выдает им свидетельство о праве на наследство, включающее в себя общее имущество супругов в полном объеме.

Такое свидетельство является неправомерным и может быть оспорено вдовой или вдовцом в суде, после чего процесс распределения наследства осуществляется заново, но уже с учетом законных интересов супруги.

Для включения унаследованного объекта в состав супружеского имущества вдове необходимо заключить с преемниками покойного соглашение. Если они на это идти не желают, ей придется отстаивать свои права через суд, а уже потом на основании судебного акта у того же нотариуса оформлять свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов.

При этом важно помнить о том, что раздел совместно нажитого имущества производится не только в одностороннем порядке. О выделе вправе заявить и наследополучатели покойного, если общая собственность была зарегистрирована на его супругу. В таком случае правомочия наследников и вдовы идентичны. Они так же могут претендовать на половину материальных благ, приобретенных ею в браке, кроме унаследованных (если только им не удастся доказать наличие существенного вклада, внесенного ныне покойным в наследство жены).

На правах наследополучателя

У вдовствующих супругов кроме прав на совместно нажитые материальные ценности могут быть и наследственные права. Согласно ст. 1150 ГК РФ, они друг друга не исключают, и жена после выделения супружеской доли может заявить о принятии наследства, если будет иметь на это достаточные основания.

Основания для наследования имущества супруга:

  1. По закону - если покойный не оставил завещания и жена не была объявлена недостойной наследницей, она призывается к принятию наследственной собственности наравне с его родителями и всеми официально признанными детьми.
  2. По завещанию - наследодатель указал свою жену в завещании и передал ей права на получение наследства, его отдельной части или конкретного объекта.
  3. В качестве правообладателя обязательной доли - если супруга была лишена наследства или по завещанию получает меньше половины от того, что было положено ей по закону (актуально только для нетрудоспособных наследников).

В состав наследства входит движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права и обязанности, зарегистрированные на наследодателя. Происхождение материальных благ при этом значения не имеет - по наследству будет передана купленная, унаследованная и подаренная собственность умершего.

Чтобы оформить ее, вдове необходимо:

  1. Подать нотариусу по последнему месту жительства покойного и выдаче правоустанавливающего свидетельства. Важно сделать это в течение полугода со дня смерти наследодателя, в противном случае право наследования будет утеряно.
  2. Собрать пакет обязательных документов* и присоединить их к наследственному делу.
  3. Оплатить госпошлину (0,3 % от оценочной стоимости наследства) и услуги правового и технического характера.
  4. По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя прийти за получением свидетельства о праве на наследство (можно попросить направить документ по почте).

* - базовый пакет необходимых бумаг:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о снятии умершего с регистрационного учета по последнему месту проживания;
  • завещание или свидетельство о браке (в зависимости от того, на каком основании супруга призывается к наследованию);
  • документальное подтверждение отсутствия трудоспособности - паспорт, медицинское заключение или другой документ, свидетельствующий о неспособности вдовы собственным трудом зарабатывать себе на жизнь (если жена оформляет обязательную долю наследства);
  • акт о проведении оценочной стоимости имущества с указанием полученного значения;
  • документы, подтверждающие право собственности умершего на объект наследования.

Заявление о принятии наследства следует подавать после выделения супружеской доли. Так можно избежать ошибок в определении состава наследственной массы и значительно упростить процесс наследования.

По договору

Имущественные правоотношения между супругами могут быть совершенно иными при наличии брачного договора. Этот документ вступает в силу с момента подписания и удостоверения нотариусом или со дня государственной регистрации брака, если соглашение было заключено ранее.

Предметом брачного контракта обычно становится изменение законного режима совместной собственности супругов. По обоюдному согласию для приобретенного в браке имущества может быть установлена:

  1. Раздельная собственность. Все материальные блага, полученные супругами за время действия договора, переходят в разряд личной собственности каждого из них, не зависимо от вложений и основания получения. Раздел в этом случае не производится, так как все имущество принадлежит только тому, кто его оформил на себя.
  2. Долевая. В договоре указывается процентное или долевое соотношение материальных активов, положенных каждому из супругов после прекращения брака. Здесь также могут содержаться дополнительные указания по поводу включения наследственного имущества в состав общей супружеской собственности.
  3. Совместная. Данный режим очень напоминает установленный законом, за исключением возможности супругов самим регулировать его отдельные положения, например, делить наследство в случае развода или, наоборот, исключать его из совместных активов при любых обстоятельствах, даже при существенном улучшении имущества.

Важно помнить, что законную силу брачный контракт приобретает только в случае заключения полностью дееспособными и адекватными супругами и только после нотариального удостоверения.

Примеры из практики

Подробнее имущественные правомочия супругов можно рассмотреть по реальным ситуациям из юридической практики.

Имеет ли право жена на наследство мужа от его родителей

После смерти отца Епифанов С. получил в наследство автомобиль. Транспортное средство было оформлено им до вступления в брак с Киринеевой Е. После, уже в период супружества он унаследовал земельный участок с коттеджем от матери.

При разводе его жена - Епифанова С. (урожденная Киринеева) - выразила требования по поводу выдела своей доли из общего супружеского имущества. Среди прочего, она рассчитывала на получение половины автомобиля и загородного коттеджа, унаследованного супругом от родителей.

Но ее притязания оказались неправомерными, так как наследственное имущество, независимо от того, досталось оно в период брака или до него, относится к личной собственности наследополучателя.

Имеет ли право муж на наследство жены, полученное в браке

После смерти супруги Пименов Н. обратился к нотариусу за выделением супружеской доли. Его требования были направлены на получение половины дома, унаследованного покойной в период брака (по составленному ею завещанию он был лишен наследства).

Нотариус разъяснил вдовцу о невозможности удовлетворения его просьбы и аргументировал свой ответ ст. 256 из ГК РФ, согласно которой материальные блага, хоть и полученные в наследство во время официально зарегистрированного супружества, в состав совместной собственности мужа и жены не входят.

Но заявитель с этим не согласился и обратился за помощью к юристам. Он разъяснил им, что унаследованная супругой жилплощадь находилась в крайне плачевном состоянии и ко дню в несколько раз возросла в цене за счет его усилий и материальных вложений (у ныне покойной были проблемы со здоровьем, и она нигде не работала).

По совету специалистов он собрал доказательства (справку об инвентаризационной стоимости жилплощади, фотоснимки квартиры, заключение лечащего врача покойной, показания свидетелей, отчет о проведении оценочной стоимости жилья на момент смерти владелицы и др.) и обратился с ними в суд за признанием унаследованного дома общей супружеской собственностью.

Суд требования заявителя удовлетворил, и на основании полученного решения Пименов Н. оформил у нотариуса свидетельство о праве на супружескую долю, в которую на общих основаниях была включена и половина дома.

Имеет ли право супруга на квартиру, полученную по наследству

После смерти Мельникова С. к наследованию по завещанию были призваны его сыновья. После подачи заявления о принятии наследства они заявили о выделе супружеской доли покойного отца из совместно нажитого с его вдовой имущества. По их мнению, в состав семейных активов должна быть включена квартира, оформленная на вдову, но полученная умершим по наследству.

Нотариус разъяснил им, что прав на данную жилплощадь они не имеют: унаследованная квартира позже перешла в собственность его супруги по договору дарения, а подаренное имущество к совместной супружеской собственности не относится.

Имеет ли право муж на квартиру жены, полученную по наследству

При разводе супруги Никитины разделили все полученное ими в браке имущество поровну, включая квартиру, которую Никитина Е. унаследовала от сестры. Такие условия были установлены в брачном контракте, оформленном парой после государственной регистрации отношений.

Но, обратившись к юристам, Никитина Е. своевременно приостановила раздел собственности. Она внимательно проанализировала период действия договора и выяснила, что наследственная жилплощадь была оформлена ею раньше нотариального удостоверения брачного контракта. Это означает следующее:

  • переход права собственности и раздел квартиры данным договором не регулируется;
  • унаследованный объект недвижимости остается в безраздельной собственности Никитиной Е. в соответствии со ст. 256 ГК РФ.

В результате квартира из состава совместно нажитого имущества была исключена.

Юридическая практика знает множество примеров раздела наследственной собственности и немалая доля споров возникает между супругами при разводе или, в случае смерти одного из них, между вдовой (вдовцом) и преемниками умершего. Их исход может стать непредсказуемым, особенно, если участники раздела не обладают достаточным пониманием особенностей сложившейся ситуации.

Проконсультироваться у них можно в удобное время и в наиболее подходящем формате - достаточно набрать указанный номер телефона или подать электронную заявку через сервис портала.


Хотя в гражданском законодательстве РФ давно предусмотрено наследование по завещанию, наши соотечественники редко оставляют письменные распоряжения о разделе своего имущества после смерти. Подавляющее большинство наследственных дел ведется без завещания – имущество делится между родственниками умершего в предусмотренном законом порядке. Впрочем, в этом есть свои преимущества. Наследование по закону проще, понятнее и привычнее российским гражданам, чем западные завещания.

Кто же имеет право на наследство по закону? Если нет завещания, наследство распределяется согласно статьям 1142-1145, 1148 Гражданского кодекса РФ. В этой статье мы подробно рассмотрим содержание этих статей и выясним, какие родственники (и даже не родственники!) могут претендовать на наследство.

Очередность наследования

Редко бывает так, что у умершего человека совсем нет родных людей. Как правило, у всех есть внуки-внучки, братья- сестры, племянники-племянницы, дяди-тети. К сожалению, даже если в последние годы жизни человек был совершенно одинок, после смерти у него обнаруживается много родственников…

Так как же делить наследство между многочисленными родственниками умершего? Ведь их действительно может быть много. Дело в том, что все они разделены на группы – по степени близости родственных связей. Эти группы называются очередями наследников. Самые близкие – первые в очереди, менее близкие – следующие.

В законе предусмотрено 7 очередей наследников:

  1. жена/муж, мать/отец, дочери/сыновья;
  2. бабушки/дедушки, сестры/братья;
  3. тети/дяди;
  4. прабабушки/прадедушки;
  5. двоюродные бабушки/дедушки, двоюродные внучки/внуки;
  6. двоюродные тети/дяди, двоюродные племянницы/племянники;
  7. мачеха/отчим, падчерицы/пасынки.

В некоторых случаях наследниками могут быть лица, не являющиеся родственниками умершего — иждивенцы, которых условно относят к VIII очереди.

Переход права наследования между очередями

Итак, первыми к наследованию призываются самые родные люди умершего –

  • жена/муж (с которым умерший пребывал в законном браке);
  • дети (родные и усыновленные, рожденные в браке и внебрачные);
  • родители (родные и усыновившие, не лишенные родительских прав).

Но не всегда жена/муж, дети, родители, хотят или могут стать наследниками. Существуют причины, которые этому препятствуют. При наличии одной из нижеперечисленных причин, право наследования переходит от первой очереди – ко второй. И так далее.

  • нет ни одного представителя очереди (например, дети не рождались, родители умерли, брак с женой/мужем расторгнут);
  • ни один представитель очереди не имеет права на наследство (например, родители были лишены родительских прав);
  • все представители очереди лишены права на наследство — по решению суда (например, дети, которые злостно уклонялись от выполнения обязанности содержать родителя);
  • все представители очереди лишены права на наследство – по завещанию;
  • ни один представитель очереди не принял наследство ;
  • все представители очереди отказались от наследства .

Итак, представители следующей очереди могут принять наследство только в том случае, если его не принял ни один представитель предыдущей очереди!

Если наследство не было принято ни одной из семи очередей наследников, оно называется выморочным и переходит в собственность государства или муниципалитета.

Раздел наследства между представителями одной очереди

Если в одной очереди несколько наследников, наследство делится между ними поровну.

Например, если наследники первой очереди – жена, сын, отец, то каждому из них достанется по 1/3 наследственного имущества.

Если очередь представлена только одним наследником, он унаследует все. Причем, не имеет значения сколько желающих есть в следующих очередях.

Например, если у умершего есть жена (представитель первой очереди), то она станет единственной наследницей, даже если несколько братьев и сестер (представители второй очереди) тоже не отказались бы от наследства.

Особенности наследования по закону

Рассмотрим некоторые особенности, касающиеся порядка наследования по закону некоторыми родственниками.

  1. Дети, которые были усыновлены, приравниваются к родным детям и имеют право наследования наравне с ними. Это же касается и родителей, которые усыновили детей – они имеют право наследования наравне с родными родителями;
  2. Так называетмый «гражданский брак», представляющий собой совместное проживание без регистрации отношений, не дает права наследования;
  3. Нетрудоспособные родственники (инвалиды I, II, III, пенсионеры, несовершеннолетние), которые пребывали на содержании умершего не менее года до его смерти (иждивенцы), имеют право получить часть наследства, независимо от того, представителями какой очереди они являются;
  4. Если на иждивении умершего находились нетрудоспособные лица, не являющиеся его родственниками, они могут получить часть наследства, но при условии, что проживали совместно с умершим не менее года до его смерти;

Кто может быть лишен наследства?

Рассмотрим, в каких случаях наследники могут лишиться права наследования по закону.

  1. Родители, которые были лишены родительских прав, лишаются и права наследования после смерти детей. При этом у детей сохраняется право наследования после смерти родителей, которые были лишены родительских прав;
  2. Наследники, которые противились воле наследодателя относительно порядка раздела наследственного имущества, что установлено судом;
  3. Наследники, которые намеревались увеличить свою долю в наследстве или получить право на наследство, что установлено судом;
  4. Наследники, которые не выполняли свою обязанность содержать умершего, хотя такая обязанность была возложена на них законом.

Подробнее об основаниях и порядке лишения наследства можно почитать в статье «

Наследование по закону осуществляется – законодателем предусмотрены 8 очередей наследников, каждая из которых наследует только, если отсутствуют представители предыдущей очереди или по каким-либо причинам они не призваны к наследованию. Указанные очереди формируются по степеням родства, определяемым по числу рождений, разделяющих родственников. Примечательно, что нетрудоспособные наследники первой очереди, а также нетрудоспособные иждивенцы, имеют право на обязательную долю наследства , независимо от содержания завещания. Общий срок для реализации права на наследство составляет 6 месяцев с момента его открытия, однако, в зависимости от основания наследования, предусмотрены и другие специальные сроки. При их попуске, предусмотрены согласительный и судебный порядки их восстановления . В срок, предусмотренный для принятия наследства , преемник может письменно отказаться от него, в том числе, в пользу другого наследника . Подобный отказ может быть обусловлен чем угодно, в том числе и нежеланием уплаты нотариального тарифа, а также уплаты специфических налогов – земельного, транспортного и налога на имущество физ. лиц.

Очередность наследства по закону

Отечественное законодательство предусматривает два порядка вступления в права наследования – по завещанию и по закону . И если наследование по завещанию предполагает переход имущественных прав в соответствии с волей завещателя, то наследование по закону – исключительно волю самого закона . Отметим, что получение наследственного имущества по закону допускается лишь в случае, когда завещание отсутствует, оно признано судом недействительным или оно распространяется не на всю наследственную массу.

К сведению

Рассмотрим предусмотренные законодательством очереди наследования:

  • Наследники первой очереди. К ним, согласно ст. 1142 ГК, законодатель относит супругов, детей и родителей умершего наследодателя. Кроме того, согласно ст. 1147 ГК, усыновители и усыновленные, приравнены к родственникам по происхождению, т.е. они наследуют как дети и родители в рамках первой очереди. Более того, наследником первой очереди будет считаться ребенок, зачатый наследодателем до момента открытия наследства, однако, родившийся после этого (п. 1 ст. 1116 ГК). Внуки наследодателя наследуют в рамках первой очереди по праву представления.
  • Наследники второй очереди . Согласно ст. 1143 ГК, представителями указанной очереди являются родные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка с обеих сторон. Родные и неполнородные племянники наследодателя получают наследство в порядке представления (п. 2 ст. 1143 ГК).
  • Наследники третьей очереди. Согласно ст. 1144 ГК, ими считаются родные или неполнородные братья или сестры родителей умершего, т.е. его дядя или тетя. Что примечательно, по праву представления в рамках данной очереди наследуют двоюродные брат и сестра наследодателя.
  • Наследники последующих очередей . Согласно ст. 1145 ГК, они призываются в случаях, когда отсутствуют правопреемники предыдущих очередей высшей степени родства. К последующим очередям следует относить:
    • к четвертой очереди – прабабушки и прадедушки;
    • к пятой очереди – двоюродные внуки, внучки, бабушки, дедушки;
    • к шестой очереди – двоюродные племянники, дяди и тети;
    • к седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;
    • к восьмой очереди – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, при условии отсутствия всех предыдущих очередей.

Срок вступления в наследство по закону

Внимание

Согласно п. 1 ст. 1154 ГК, большинство наследников должно вступить в наследство в течение 6 месяцев с момента, когда указанная наследственная масса будет открыта. Положения ст. 1114 ГК определяют 3 возможных момента открытия наследства – день смерти наследодателя, день вступления в силу решения суда, объявляющего его умершим и день предполагаемой гибели гражданина, установленный судом.

Однако, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, срок для вступления в наследство начинает течь с момента вступления в силу решения, определяющего такой день (п. 1 ст. 1154 ГК). Другие специальные сроки для вступления в права наследования предполагают:

  • Специальный шестимесячный срок для лиц, наследственные права которых возникли у них вследствие отказа других правопреемников от получения наследства (ст. 1157 , ст. 1158 ГК) или их отстранения от наследования, как недостойных для того (ст. 1117 ГК). Течение указанного срока начинается с момента возникновения указанного права.
  • Специальный трехмесячный срок для лиц, право наследования которых возникло у них вследствие непринятия наследства другими наследниками (п. 3 ст. 1154 ГК). Течение предусмотренного для них трехмесячного срока начинается с момента истечения общего срока (6 месяцев).
  • Специальный шестимесячный срок для новорожденных наследников, родившихся после смерти наследодателя, но зачатых при его жизни . Исходя из положений ст. 1116 ГК, течение установленного для них специального срока начинается с момента возникновения наследственных прав, а следовательно, с момента их рождения.
  • Специальный срок для лиц, получающих наследство в порядке трансмиссии . Согласно ст. 1156 ГК, они имеют право на вступление в наследство в течение срока, предусмотренного для основного правопреемника, от которого им перешли все права. Если такой оставшийся срок составляет менее трех месяцев, то он удлиняется до трех месяцев.

Согласно ст. 1155 ГК, в случае пропуска указанных выше сроков, они могут быть восстановлены как в судебном , так и в согласительном порядке. Так, согласительная форма предполагает наличие письменного согласия на восстановление срока от всех других наследников, уже вступивших в наследство. Судебный порядок будет актуален в случае наличия уважительных причин пропуска, а также в случае обращения в суд, до истечения полугодичного срока с момента отпадения указанных причин.

Обязательная доля в наследстве по закону

Положениями ст. 1149 ГК, законодатель определил круг лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве , независимо от наличия завещания и его содержания. К таким лицам отнесены наследники первой очереди – родители, дети и супруги (ст. 1142 ГК), имеющие статус нетрудоспособности, а также нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК). Круг таких лиц является исчерпывающим и какому-либо расширению не подлежит.

Минимальный объем обязательной доли, на которую могут претендовать вышеуказанные правопреемники, составляет половину доли , на которую они могли бы рассчитывать при вступлении в свои права по закону, при отсутствии завещания.

Возможность получения обязательной доли не зависит от согласия на то других наследников, независимо от их очереди и родства. Наследники, обладающие правом на обязательную долю, реализуют свои права с учетом некоторых особенностей, в частности:

  • Право на получение обязательной доли удовлетворяется, прежде всего, из той части наследственной массы, на которую не распространяется завещание (п. 2 ст. 1149 ГК), даже если такое удовлетворение уменьшает объем прав других наследников, претендующих на данную часть по закону. Если такой части недостаточно для выделения обязательной доли, она удовлетворяется за счет имущества, на которое распространяется завещание, уменьшая тем самым объем получаемой наследниками по завещанию наследственной массы.
  • Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, объем обязательной доли учитывает и в том числе то, что указанный наследник получает по каждому из оснований для правопреемства. Так, стоимость всех полученных, например, по завещанию вещей и имущественных прав, стоимость завещательного отказа и всего прочего, будет входить в обязательную долю.
  • Законодателем предусмотрены 2 основания, по которым наследник, претендующий на обязательную долю, может быть ее лишен. Так, преемник может быть отстранен от наследования или лишен права на его получение в случаях, когда он будет признан недостойным (п. 4 ст. 1117 ГК).
  • Кроме того, с учетом имущественного состояния обязательного наследника, согласно п. 4 ст. 1149 ГК, суд может уменьшить объем полагающейся ему доли или вовсе отказать в ее присуждении в случае, если она распространяется на имущество, которое завещано другому наследнику, использующему его для проживания или как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, инструменты).

Порядок вступления в наследство по закону

Процедура вступления в права наследования предполагает совершение потенциальным наследником по закону ряда действий, направленных на приобретение определенного объема наследственной массы , ранее принадлежащей умершему наследодателю. По общему правилу, с момента смерти наследодателя (или вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим), у его правопреемника есть шесть месяцев для проведения всех таких действий.

Фактическое принятие наследства не требует последующего обращения к нотариусу, если принятое имущество не требует последующей государственной регистрации. Поэтому более целесообразно рассмотреть пошаговый порядок вступления в наследство, предполагающий обращение к нотариусу . Указанный порядок состоит из следующих этапов:

  • Определение наличия завещания и наследников предшествующих очередей . Напомним, что наследование по закону допускается лишь при отсутствии завещания или распространении его не на всю наследственную массу. При таком положении дел, а также при отсутствии наследников предшествующих очередей, потенциальный правопреемник обладает возможностью для получения имущества умершего.
  • Определение места открытия наследства . Осуществляется по правилам, установленным ст. 1115 ГК. Имеет важнейшее значение, поскольку именно по этому месту осуществляется обращение к нотариусу (п. 1 ст. 1153 ГК). Оно определяется по последнему месту проживания или месту нахождения имущества или самой ценной его части.
  • Сбор необходимых документов . При обращении к нотариусу, для удостоверения наследственных прав ему потребуется перечень документов, связанных с данными правами. В него, в том числе, входят документы, подтверждающие наличие родства, свидетельство о смерти, справка с места жительства и т.п.
  • Подача заявления и необходимых документов нотариусу . Как уже говорилось, нотариальное оформление наследства может осуществляться лишь тем нотариусом, который осуществляет свою профессиональную деятельность по нотариальному округу по месту открытия наследства.
  • Получение свидетельства о праве на наследство . Данное свидетельство выдается указанным нотариусом, а при его отсутствии в населенном пункте – уполномоченным на то должностным лицом. После получения свидетельства, правопреемник считается вступившим в наследство.

Отказ от наследства по закону

Положениями ст. 1157 ГК, законодатель определил дополнительное правомочие потенциальных наследников по закону – возможность отказа от получения наследства . Примечательно, что такой отказ может быть совершен правопреемником как в отношении любого другого наследника по завещанию или закону, независимо от очереди (п. 1 ст. 1158 ГК), так и без указания лица , в пользу которого совершен такой отказ.

Исходя из этого, возможны разные подходы правоприменительной практики, которые могут необоснованно исключать некоторых лиц из круга наследников по закону, ввиду чего, данное положение признано несоответствующим Конституции РФ, а следовательно, в этой части утратило силу.

Отказ от наследства является выражением воли потенциального правопреемника, направленным на нежелание приобретать на себя все полагающиеся ему наследственные права и обязанности исходя из чего, его следует считать односторонней сделкой . Указанная процедура предполагает соблюдение массы особенностей, среди которых:

  • Как направленный, так и обычный отказы от наследства, совершаются в письменной форме , и подаются нотариусу, который ведет наследственное дело по месту открытия наследства. Отказ, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, может быть совершен в течение срока, предусмотренного для принятия наследства, в том числе и после такого принятия.
  • В случае, когда имеет место фактическое овладение наследственным имуществом, отказ от наследства в судебном порядке допустим также и по истечении предусмотренного для того срока, однако лишь при условии, если причины пропуска срока для отказа будут признаны уважительными.
  • Согласно п. 2 ст. 1158 ГК, недопустим отказ от наследства, совершенный с оговорками или под отлагательными и отменительными условиями . Более того, согласно п. 3 ст. 1157 ГК, отказ не может быть впоследствии взят обратно или каким-либо образом изменен. Отказ от наследства носит безоговорочный и безвозвратный характер – наследство не может быть вновь принято правопреемником после отказа от него.
  • В целях охраны законных интересов недееспособных, ограниченных в дееспособности и несовершеннолетних, отказ от наследства от их лица, должен быть предварительно согласован с органами опеки и попечительства . Кроме того, недопустим отказ от обязательной доли в наследстве (п. 1 ст. 1158 ГК) или от части, причитающейся правопреемнику доли (п. 3 ст. 1158 ГК).

Налоги на наследство по закону

Как известно, имущественные блага, получаемые наследниками в порядке правопреемства, следует считать доходом. В общем порядке, доход, полученный физическими лицами, подлежит налогообложению 13% НДФЛ от его рыночной стоимости. Однако, согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, доход, полученный физ. лицами в порядке наследования, освобождается от обложения вышеуказанным налогом.

Информация

В то же время законодателем предусмотрены некоторые исключения. Так, все вознаграждения, авторов научных и литературных произведений, промышленных образцов, изобретений и открытий, полученные их преемниками в порядке наследования, облагаются 13% НДФЛ .

Кроме того, наследование по закону также сопряжено и с другими расходами , самые внушительные среди которых, это:

  • Расходы на уплату нотариального тарифа , который уплачивается при получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство. Согласно ст. 333.24 НК, его размер исчисляется из стоимости наследственного имущества и зависит от степени родства наследника к наследодателю. Так, близкие родственники должны будут уплатить 0,3% от стоимости, но не более 100 тыс. рублей. Все другие наследники уплачивают 0,6% от стоимости, но не более 1 млн. рублей.
  • Расходы на уплату налога на имущество физ. лиц (ст. 399 НК), который должен будет уплачиваться ежегодно теми наследниками, которые получили недвижимое имущество . Согласно ст. 406 НК, размер указанного налога составляет от 0,1 до 2% от кадастровой или инвентаризационной стоимости недвижимости, в зависимости от ее вида и стоимости.
  • Расходы на уплату земельного налога (ст. 387 НК), который должен будет уплачиваться ежегодно наследниками, получившими земельные участки. Ставка налога определяется каждым муниципальным образованием отдельно, однако не может превышать, установленных ст. 394 НК максимумов в 0,3% от кадастровой стоимости для сельскохозяйственных земель, земель занятых жилищным фондом и земель для личного подсобного хозяйства, а также в 1,5% для всех остальных земель.
  • Расходы на уплату ежегодного транспортного налога (ст. 356 ГК), уплачиваемого наследниками, получившими в наследство любой из видов авто и мототранспорта, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, самолеты, снегоходы, гидроциклы и т.д. Налоговая ставка исчисляется в рублях, в зависимости от вида транспорта и исходя из мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой вместимости средства, количества регистровых тонн и т.д. (ст. 361 НК).
Похожие публикации