К наследованию по закону не могут призываться. Кто может призываться к наследованию

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1116 Гражданского Кодекса РФ

1. Статья 1116 посвящена наследникам - лицам, которые могут призываться к наследованию. В отличие от наследодателя, которым может быть только гражданин, наследники - любые лица: а) физические (гл. 3 ГК); б) юридические (гл. 4 ГК); в) Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования (гл. 5 ГК); г) иные субъекты (иностранные государства и международные организации - п. 2 ст. 1116). Наследников определяет наследодатель в завещании, а при отсутствии завещания и в других предусмотренных законом случаях - закон. Основные и наиболее многочисленные наследники - граждане, они могут наследовать по завещанию и (или) по закону независимо от их дееспособности, включая несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных. Дееспособность (т.е. сделко- и деликтоспособность) гражданина не влияет на возможность быть наследником (правопреемником умершего), но имеет значение при решении вопросов, связанных с наследованием (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ГК). К наследованию могут призываться две категории граждан в зависимости от их наличия (физического существования) на момент открытия наследства: а) лица, находящиеся в живых в день открытия наследства ("существующие наследники"); б) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства ("будущие наследники"). Данное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 требует следующего комментария.

(1) Прежде всего правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 имеет в виду всяких наследников и одинаково касается наследников как по завещанию, так и по закону (ср. со ст. 530 ГК 1964 г., дифференцировавшей круг наследников по закону и по завещанию). Поэтому теперь не только по завещанию, но и по закону могут наследовать всякие зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти лица (т.е. не только его дети, как было прежде, но и иные родственники), что свидетельствует о расширении круга наследников по закону (ср. с ч. 2 ст. 530, ч. 2 ст. 532 ГК 1964 г.). Впрочем, наследовать по завещанию могут любые граждане, как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону; наследники по завещанию имеют право на указанное в завещании имущество, в том числе право на определенные завещателем доли в завещанном имуществе, а при их неопределенности - право на равные доли (п. 1 ст. 1121, ст. 1122 ГК). Наследовать по закону могут только те граждане, которые принадлежат к той или иной очереди законных наследников, и только в порядке очередности призвания их к наследованию (ст. ст. 1142 - 1145, 1148 ГК). Наследование законными наследниками каждой последующей очереди возможно только в случае и при условии отсутствия наследников предшествующих очередей (т.е. каждая предыдущая очередь полностью исключает все последующие очереди); наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением представляющих наследников, которые наследуют поровну долю представляемого - умершего наследника по закону (ст. 1141, п. 1 ст. 1146 ГК).

(2) "Существующие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть живыми в день открытия наследства, следовательно, если гражданин умер раньше открытия наследства (т.е. раньше наследодателя), сам он не может наследовать данное имущество; если же он умер одновременно или по крайней мере в один день (сутки) с наследодателем, он также не может наследовать после него в силу специального правила п. 2 ст. 1114 ГК (подробнее об этом и о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Если ко дню открытия наследства самого наследника нет в живых, наследство переходит к другим лицам. В разных ситуациях ими могут быть: а) субституты - лица, подназначенные завещателем в качестве наследников на случай более ранней, чем смерть наследодателя, смерти наследника по завещанию или по закону (п. 2 ст. 1121 ГК); б) другие (помимо умершего законного наследника) наследники данной очереди, а при отсутствии таковых - следующей очереди (ст. 1141 ГК); в) потомки умершего законного наследника (ст. 1146 ГК); г) публичные субъекты (ст. 1151 ГК). Если наследника нет в живых, однако его смерть наступила уже после открытия наследства (позже смерти наследодателя), судьбу наследства определяют правила ст. 1156 ГК.

(3) "Будущие наследники" в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 должны быть зачаты при жизни наследодателя и родиться живыми после открытия наследства, отсюда факт зачатия наследника имеет юридическое значение только при двух совокупных условиях: а) если его зачатие состоялось при жизни наследодателя; б) в случае последующего его живорождения. Соответственно, наследниками не могут быть следующие категории граждан:
(а) Лица, зачатые уже после смерти наследодателя. Время зачатия определяется согласно данным биологии и медицины. В случае спора по этому вопросу (для призвания гражданина к наследованию или исключения его из числа наследников) ответить на него должны соответствующие специалисты. Если они не могут дать точный ответ на этот вопрос, гражданин не может призываться к наследованию, в противном случае императивное правило абз. 1 п. 1 ст. 1116 в части слов "зачатые при жизни наследодателя" попросту теряет смысл.

(б) Лица, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся (из-за самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности на любой стадии), а также мертворожденные. От мертворожденных следует отличать лиц, родившихся живыми, но умерших на первой неделе жизни (критерии живо- и мертворождения и перинатального периода опять-таки определяются согласно данным медицины, среди них - отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Разница между двумя этими случаями в гражданско-правовых последствиях и в юридических процедурах в следующем.

Мертворожденные (не говоря уже о нерожденных) за отсутствием правоспособности (п. 2 ст. 17 ГК) не являются субъектами гражданского права, а имевший место факт их зачатия юридически релевантен вплоть до установления факта мертворождения (самопроизвольного выкидыша или медицинского прерывания беременности). Поэтому зачатый, но еще не родившийся наследник (так называемый nasciturus), интересы которого защищает закон (см. п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК), - носитель прав и обязанностей с момента и при условии живорождения, если же последнее не случилось (пока или вообще), ни о каких правах и обязанностях говорить не приходится за отсутствием субъекта-носителя. Напротив, родившийся живым и умерший на первой неделе жизни в силу абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК ввиду наличия у него кратковременной правоспособности может быть наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Во всяком случае, не позднее чем через три дня со дня установления факта мертворождения (смерти на первой неделе жизни) руководитель медицинской организации, в которой происходили роды (в которой ребенок умер), а при родах вне медицинской организации - руководитель медицинской организации, врач которой установил факт мертворождения (смерть на первой неделе жизни), или частнопрактикующий врач обязаны заявить об этом факте в орган ЗАГС. Однако в случае мертворождения: а) регистрируется рождение на основании документа установленной формы о перинатальной смерти, выданного медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) свидетельство о рождении не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации мертворождения; в) регистрация смерти не производится. Напротив, в случае смерти на первой неделе жизни: а) регистрируются рождение и смерть на основании документов установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией (частнопрактикующим врачом); б) на основании составленных записей о рождении и смерти ребенка выдается только свидетельство о его смерти; в) свидетельство о рождении ребенка не выдается, но по просьбе родителей (одного из них) выдается документ, подтверждающий факт регистрации рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни (ст. 20 Закона об АГС).

(4) К наследованию согласно абз. 1 п. 1 ст. 1116 могут призываться не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы. Стоит напомнить, что в период действия ГК 1922 г. права иностранцев (в том числе наследственные) регулировали соглашения РСФСР с соответствующими государствами; в противном случае, а также при отсутствии специальных законов приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки (в том числе по наследству) могло быть только на основании постановления компетентных органов Правительства РСФСР (ст. 8 Постановления ВЦИК от 11 ноября 1922 г. о введении в действие ГК 1922 г.); впрочем, в результате внесенного уже через несколько дней изменения в ст. 8 данного Вводного постановления приобретение иностранцами вещных прав на строения и земельные участки могло ограничиваться постановлением центральных органов Правительства РСФСР по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел (см.: Известия ВЦИК. 1922. 12 нояб.; 28 нояб.). В период действия ГК 1964 г. (ст. 567) отношения по наследованию с иностранным элементом определялись по закону той страны, где наследодатель имел постоянное место жительства (подчинялись принципу домицилия), за исключением наследования строений на территории СССР (включая форму, правила составления и отмену завещаний в отношении строений), которое подчинялось во всяком случае советскому закону. Согласно ст. 1224 ГК отношения по наследованию (включая теперь уже и вопросы завещания недвижимости) определяются по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, наследование недвижимости определяется по праву страны местонахождения данной недвижимости, а наследование недвижимости из государственного реестра Российской Федерации - по российскому праву.

2. Юридические лица в отличие от граждан могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1116). Наследниками могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации, существующие на день открытия наследства. Последнее означает все правоспособные на день открытия наследства юридические лица, т.е. все те, которые созданы и не прекращены (формально - внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и не исключены из него - абз. 1 п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК; подробнее о дне открытия наследства см. коммент. к ст. 1114 ГК). Место регистрации юридического лица значения не имеет, поэтому наследниками могут быть организации, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами. Учитывая, что юридические лица могут быть собственниками (абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 48, п. п. 3 и 4 ст. 213 ГК) и несобственниками (абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание в пользу организации-несобственника означает, что наследство в случае его принятия поступает в хозяйственное ведение (оперативное управление) такой организации и одновременно в собственность ее учредителя. Закон не регулирует случаи разногласия между организацией-несобственником и ее учредителем (собственником) по поводу принятия (отказа от) наследства (иное дело - вопросы распоряжения имуществом и участия в других организациях - см. ст. ст. 295, 297, 298 ГК, п. 2 ст. 6, ст. ст. 18, 19 Закона об унитарных предприятиях, п. п. 2, 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях). При возникновении подобного спора надлежит руководствоваться уставом организации-несобственника, который может предусматривать виды и (или) размер сделок, совершение которых требует согласования с собственником (см. абз. 2 п. 4 ст. 18, абз. 4 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях). Если устав не позволяет решить спорный вопрос, учитывая, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности, а также ответственность наследодателя (ч. 1 ст. 1112, ст. 1175 ГК), решающим целесообразно считать мнение учредителя (собственника), если по обязательствам организации-несобственника он во всяком случае несет субсидиарную ответственность (т.е. мнение учредителей казенного предприятия, частного и бюджетного учреждений - см. п. 5 ст. 115, абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК); в остальных случаях решающим должно быть мнение организации-несобственника (т.е. унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и автономного учреждения - см. п. 7 ст. 114, абз. 5 п. 2 ст. 120 ГК).

3. Наследниками могут быть иностранные государства и международные организации. Данные субъекты международного публичного права, хотя и упоминаются в п. 2 ст. 1116 (т.е. отдельно от граждан и юридических лиц и наряду с Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями), тем не менее в отличие от Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований и наряду с юридическими лицами могут наследовать только по завещанию.

4. Публичные образования - Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования - могут наследовать по завещанию, а кроме того, приобретать имущество умершего в случае его выморочности (ст. 1151 ГК). Правовая природа приобретения выморочного имущества неоднозначна: в п. 2 ст. 1116 оно признается наследованием по закону, в наименовании ст. 1151 ГК говорится о наследовании выморочного имущества, а сама ст. 1151 ГК расположена именно в гл. 63 ГК (а не в гл. 64 или 65 ГК); одновременно такое наследование имеет целый ряд особенностей - не случайно, что в п. 2 ст. 1151 ГК говорится о переходе в порядке наследования по закону.

(1) Переход выморочного имущества отличается от наследования по завещанию тем, что не обусловлен волей наследодателя; от наследования по закону его отличает следующее: а) приобретатели выморочного имущества не образуют самостоятельной очереди наследников (хотя бы и последней - девятой - по счету) и не упоминаются в списке "очередников", находясь за этим списком, они поэтому являются "послеочередниками" (ср. абз. 1 п. 1 ст. 1141 со ст. 1151 ГК); б) приобретатели выморочного имущества не наследуют наряду с другими законными наследниками, поэтому и принцип равного долевого наследования (п. 2 ст. 1141 ГК) является здесь излишним; в) приобретение выморочного имущества не требует его принятия (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК) и исключает возможность отказа (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

(2) Судьба выморочного имущества зависит от самого имущества: а) выморочное жилое помещение, расположенное на территории муниципального образования или в городах Москве или Санкт-Петербурге, переходит в соответствующую муниципальную собственность или в собственность субъекта РФ; б) все иное выморочное имущество - в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Отсюда управомоченными приобретателями выморочного имущества являются: а) Российская Федерация; б) муниципальные образования; в) города федерального значения (п. 1 ст. 124 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть иные субъекты РФ (республики, края, области, автономные образования) - они могут: а) наследовать только по завещанию; б) получать выморочное имущество от управомоченных приобретателей в порядке последующего его перераспределения между субъектами государственной и муниципальной собственности (п. 3 ст. 1151 ГК). Приобретателями выморочного имущества не могут быть и органы государства и местного самоуправления, которые могут только: а) представлять управомоченных приобретателей в соответствии с их компетенцией (ст. 125 ГК); б) наследовать по завещанию как юридические лица (абз. 2 п. 1 ст. 1116).

(3) Согласно п. 3 ст. 1151 ГК порядок перехода выморочного имущества к публичным субъектам и его учета, а также последующей передачи другим публичным субъектам определяет специальный закон (на сегодня все еще отсутствующий).

(4) Есть и другие особенности: например, с выморочностью наследства входящее в его состав исключительное право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК); неясна судьба обременений выморочного имущества (ст. ст. 1137 - 1139 ГК).

Выморочность - состояние, когда у имущества нет правообладателя, а у последнего нет правопреемников (по причинам, указанным в п. 1 ст. 1151 ГК). Данное состояние сопоставимо с бесхозяйностью. Различие между ними и их соотношение видятся следующими.

(1) Бесхозяйность относится только к вещам, является конструкцией вещного права, расположена в первой части ГК (гл. 14). Всякое приобретение права на бесхозяйные вещи - первоначальный способ приобретения права (собственности). Напротив, выморочность относится ко всякому наследству (не только к вещам), является конструкцией наследственного права, расположена в третьей части ГК (гл. 63); приобретение права на выморочное имущество (если, конечно, все-таки считать это наследованием) - производный способ приобретения права.

(2) Бесхозяйные вещи - вещи: а) которые не имеют собственника; б) собственник которых неизвестен; в) в соответствующих случаях отказался от права собственности (п. 1 ст. 225 ГК). Право на бесхозяйные вещи приобретается посредством их оккупации (захвата). Бесхозяйные движимые вещи согласно п. 2 ст. 225 ГК приобретаются в собственность по основаниям ст. ст. 226, 227 и 228, 230 и 231, 233 ГК и только при невозможности их применения - в силу ст. 234 ГК. Бесхозяйная недвижимость приобретается в собственность в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 225 ГК. Оккупация бесхозяйных вещей не связана с фигурой конкретного приобретателя права. Обычно такие вещи приобретаются в частную собственность (включая случаи применения ст. 234 ГК - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК), в отдельных же случаях закон отдает предпочтение муниципальной собственности (абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК). Приобретение права на бесхозяйные вещи является добровольным (лицо может отказаться от такой вещи с последствиями, предусмотренными законом, - см. п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК) и не имеет обратной силы. Напротив, основание приобретения права на выморочное имущество - смерть наследодателя (объявление его умершим) и предпосылки выморочности, предусмотренные п. 1 ст. 1151 ГК. Право на выморочное имущество приобретают только публичные субъекты (п. 2 ст. 1152 ГК). Приобретатель выморочного имущества приобретает его во всяком случае (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК), он не может отказаться ни от имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ни от возникшего у него права на вещь (так как отказаться от права собственности могут только граждане и юридические лица - ст. 236 ГК). Поэтому приобретатели выморочного имущества являются не только управомоченными, но и обязанными приобретателями. Приобретение права на выморочное имущество имеет обратную силу и связывается с днем открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК).

(3) Из двух оснований приобретения права на вещь - ввиду ее бесхозяйности и ввиду ее выморочности - приоритетно последнее: а) приобретение права по основанию выморочности - институт Особенной части (который, будучи специальным, отменяет правила о бесхозяйности, являющиеся общими); б) право по основанию выморочности, возникая с обратной силой, связывается с днем открытия наследства, при этом приобретение права на выморочную вещь не требует ни истечения срока (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК, а согласно п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК - также и ст. 234 ГК), ни соблюдения судебной процедуры (ср. абз. 2 п. 3 ст. 225, абз. 2 п. 2 ст. 226 ГК). Отсюда приобретение права на вещь по основанию выморочности ограничивает случаи приобретения права по основанию бесхозяйности, а если предположить, что к случаям выморочности и вовсе сводятся многие ситуации, когда вещь не имеет собственника, состояние бесхозяйности в основном придется связывать со случаями, когда собственник вещи неизвестен или отказался от своего права (см. п. 1 ст. 225 ГК).

(4) Для приобретателя выморочного имущества такое приобретение является хотя и обязательным, но далеко не всегда интересным (в том числе ввиду малоценности, изношенности, нерентабельности имущества). Учитывая заявительный порядок получения (выдачи) свидетельства о праве на выморочное имущество (абз. 2, 3 п. 1 ст. 1162 ГК), нельзя исключать, что его приобретатель не захочет знать о его существовании и не обратится за получением свидетельства, не проявят инициативы и компетентные органы и должностные лица (внутренних дел, жилищные, нотариальные и т.п.). В результате брошенное на произвол судьбы выморочное имущество рано или поздно перейдет к посторонним лицам: а) поступит в их незаконное владение (с перспективой трансформации в право собственности в силу ст. 234 ГК) или б) с утратой индивидуализирующих свойств перейдет в их собственность и составит неосновательное обогащение.

5. Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность этих лиц состоит в следующем: а) едва ли не во всех случаях это только граждане; б) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других - только и могут быть из определенного числа наследников; в) их право на получение имущества умершего ограничивает права наследников; г) на них самих не распространяются правила о наследовании (в том числе ст. 1116). Вот два примера из самого ГК.

(1) Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют: а) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; б) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Учитывая особое - социальное - назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев - получатель таких выплат должен принадлежать к числу: а) членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (не важно, как долго); б) нетрудоспособных иждивенцев умершего (независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). С двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты - § 4 гл. 33 ГК).

(2) Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 Положения о государственных наградах в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых - подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию - на хранение как память, технический термин "наследник" следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).

Правовыми нормами нашей страны предполагается, что любой человек может оставить имущество после своей смерти родственникам или людям, которых он посчитает достойными. С другой стороны, каждый гражданин РФ или другого государства может быть призван к наследованию на законных правах либо в случае, если на то будет воля завещателя.

Под призванием к наследованию следует понимать формирование и ограничение круга лиц, которые могут стать преемниками умершего человека.

Наследники могут реализовать свое право на имущество наследодателя после его кончины, то есть в результате открытия наследства . Их намерения и возможности в отношении конкретного случая открывшегося наследства должен подтвердить нотариус.

Если потенциальные наследники не проявляют инициативы в реализации своих прав, нотариальный служащий может взять на себя заботы о поиске лиц, которые могут быть призваны к наследованию, и разъяснить им их права.

Наследовать за гражданами РФ могут не только физические лица , но и разнообразные организации (национальные либо зарубежные; федеральные, частные или основанные на общественных началах; коммерческие или благотворительные).

Основания призвания к наследованию

Порядок и очередность призвания к наследованию

Воля наследодателя ставится прежде родственных связей и других обязательств. Исходя из этого принципа, преемники по закону могут претендовать на собственность умершего родственника только в случае, если он не все свое имущество разделил между наследниками по завещанию.

Если не все наследство было завещано (или завещание вовсе не оформлялось), свободная часть имущества делится между наследниками по закону . В идеале такой раздел должен производиться в одинаковых долях, на практике этого добиться очень сложно.

В случае, когда кто-либо из наследников умирает до или после открытия наследства, призываются преемники по трансмиссии и по праву представления .

Очередность вступления в наследственные права преемников по закону оговорена в ст. 1141-1145, 1148 ГК РФ . Подразумевается, что сначала наследуют более близкие родственники исключительно в пределах одного круга. И только если нет наследников более приоритетной очереди, призывается к наследованию следующая за ней.

В рамках защиты интересов малолетних детей наследодателя и зависящих от него нетрудоспособных родителей или супруга (если такие есть), в нормы права введена так называемая обязательная доля наследства. Перечисленные лица на нее могут претендовать всегда, даже если не упомянуты в завещании и незавещанного имущества не осталось. Более того, от обязательной доли нельзя отказаться (ст. 1149 ГК РФ).

Пример

Фраза из п. 1 ст. 1116 ГК РФ о призвании лиц к наследству часто вызывает недоумение наследников: кто их должен призывать? Необходимо ли обращаться к нотариусу самостоятельно или ждать, пока он сообщит об открывшемся наследстве? Кто получит имущество - тот, кто первым напишет заявление или только те лица, которые успеют обратиться к нотариальному служащему в 6-месячный срок?

Теоретически нотариус, обслуживающий определенный круг адресов, должен получать извещение об открытии наследства, и ставить в известность правопреемников по закону (или завещанию), адреса которых он знает. Если не представляется возможным найти хоть кого-либо из наследников, он должен дать публичное объявление об их поиске. Фактически чаще всего получается, что заинтересованный законный преемник должен сам обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства и заявить о своем интересе по поводу наследства в заявлении. Вполне вероятно, что он сможет сообщить нотариусу сведения об остальных наследниках, или хоть о ком-либо из них.

Заключение

  • После открытия наследства происходит призвание к наследованию , то есть формирование круга наследников.
  • Любой из субъектов гражданского права (физические лица, отечественные и зарубежные организации, государство) может быть призван в качестве правопреемника.
  • Наследование происходит либо по закону (по праву родства), либо по завещанию (согласно воле наследодателя).
  • Основаниями призвать лиц в качестве наследников являются родственные узы между ними и человеком, оставившим наследство, а также завещание, трансмиссия, право представления, подназначение завещателем и завещательный отказ.
  • К наследованию по закону призываются родственники определенной очереди, оговоренной в законе. Преемниками по завещанию наследодатель может назначать кого угодно, в том числе друзей, юридических лиц, организации.
  • Наследники могут быть признаны недостойными относительно одного конкретного случая открывшегося наследства. При таком варианте они полностью утрачивают свои права претендовать на часть имущества наследодателя .

Мой супруг погиб, после него осталась квартира и машина, завещание написать он не успел. Мы жили втроем - я, муж и дочка. Я подала заявление о принятии наследства. То же сделали мать супруга и его тетка. При этом бабушка ребенка утверждает, что девочка (ей 1 месяц) не является дочерью ее сына, ведь он женился на мне всего 3 месяца назад. У меня не получилось доказать нотариусу его отцовство, так как я рожала дома с акушеркой и нет свидетельства о рождении ребенка. Кто в нашем случае может призываться к наследству? Как я могу удостоверить происхождение ребенка и как мне увеличить свою долю?

Ответ

Наследниками первой очереди по закону являетесь вы, ваша дочь и мама супруга. Обратитесь в ЗАГС и получите свидетельство о рождении девочки. Запись в книге регистрации актов гражданского состояния будет удостоверять ее происхождение. Отца запишут на основании свидетельства о браке. А вот мать записывается в книгах ЗАГС на основании заявления свидетеля, присутствовавшего при родах (так как ребенок родился не в больнице). Это заявление нужно заверить в организации, где работает свидетель (женщина, помогавшая Вам при родах). Если это заявление не признают, доказывать материнство придется в суде.

Когда открылось наследство, к нему должны были призвать нас с братом. Я подал заявление нотариусу, но не сообщил ему о брате, так как тот не желал вступать в наследство и не хотел ничего принимать. Сейчас тетка угрожает мне судом, хочет признать недостойным наследником за сокрытие родственника, имеющего право на наследство. Может ли она это сделать?

Ответ

Если Ваш брат знал об открывшемся наследстве и не предпринял никаких действий, это его право. Наследник не обязан принимать наследуемое имущество. А Вам не вменяется в обязанность указывать на других преемников. Исходя из определения ст. 1117 ГК РФ , на основании только этих ваших действий признать Вас недостойным наследником нельзя.

Моя мать жила с отчимом в браке до смерти, умерла полтора года назад. Могу ли я как падчерица наследовать за отчимом, если у него нет других наследников?

Ответ

Если Ваш отчим не оставит завещания, к наследованию будут призываться преемники по закону. Если он Вас удочерил, то Вы сразу будете являться наследницей первой очереди. Если нет, то пасынки и падчерицы относятся к седьмой очереди наследования, и призываются, только если нет более близких правопреемников.

  • 9.Свобода завещания
  • В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, как и о причинах принятого решения.
  • 11.Доли наследников в завещательном имуществе
  • 12.Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания
  • 13. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к ним
  • 14.Закрытое завещание
  • 15.Завещание, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям
  • 16.Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
  • 17.Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
  • 18. Отмена и изменение завещания
  • 19. Недействительность завещания
  • 20. Исполнение и Исполнитель завещания
  • 21. Завещательный отказ (легат)
  • 22. Завещательное возложение
  • 23.Наследование по закону
  • 24.Наследники первой, второй, третьей и последующих очередей
  • 25. Наследование по праву представления
  • 26.Наследование усыновленными, и усыновителями
  • 27. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
  • 28.Право на обязательную долю в наследстве
  • 29.Право супруга при наследовании
  • 30. Наследование выморочного имущества
  • 31.Принятие наследства
  • 32. Способы и сроки принятия наследства
  • 33.Принятие наследства по истечении установленного срока
  • 34. Наследственная трансмиссия
  • 35.Право отказа от наследства.
  • 36.Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства
  • 37. Способы отказа от наследства
  • 38. Приращение наследственных долей
  • 39. Свидетельство о праве на наследство
  • 40. Общая собственность наследников
  • 41.Раздел наследства по соглашению между наследниками.
  • Данные правила о преимущественном праве при разделе наследства применяются в течение трёх лет со дня открытия наследства (часть вторая статьи 1164 гк рф).
  • 42.Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.
  • 43.Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства.
  • 44.Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства.
  • 45.Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей.
  • В соответствии с п. 1 ст. 1170 гк рф такая несоразмерность устраняется:
  • Таким образом, если соглашение между наследниками не будет достигнуто, спор о разделе наследства, включая сроки предоставления соответствующих компенсаций, будет рассматривать суд.
  • 46.Охрана наследства и управления им
  • 47. Доверительное управление наследственным имуществом
  • 48. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им
  • 49. Ответственность наследников по долгам наследодателя
  • 50.Порядок взимания государственной пошлины
  • 52.Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах, и производственных кооперативах.
  • 53. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе
  • 54. Наследование предприятия
  • 55.Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства
  • 56. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
  • 57. Наследование и особенности раздела земельного участка
  • 58. Наследование невыплаченных сумм,представленных гражданину в качестве средств к существованию.
  • 59. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях
  • 60. Наследование государственных наград, почетных и именных знаков
  • 6.Лица, которые могут призываться к наследованию

    В соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя уродившиеся живыми после открытия наследства.

    Это общее правило, которое касается наследников и по завещанию, и по закону. На основании этого правила ребенок, родившийся живым, но умерший вскоре (например, в течение суток) после рождения, все равно считается наследником.

    Получив заявление об ожидаемом рождении потенциального наследника, нотариус (иное лицо, оформляющее наследственные права граждан) принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство; недопустим раздел наследственного имущества. Если ребенок родится мертвым, то он при распределении наследства не учитывается.

    Помимо граждан, к наследованию и по завещанию, и по закону могут быть призваны:

      Российская Федерация;

      субъекты РФ;

      муниципальные образования.

    Так, при отсутствии завещания и наследников по закону имущество умершего считается выморочным и переходит в муниципальную или государственную собственность.

    К наследованию по завещанию может призываться более широкий круг лиц, чем к наследованию по закону. Это указанные в завещании:

      Юридические лица, существующие на день открытия наследства;

      Иностранные государства и международные организации.

    Важно знать, что юридические лица, которые прекратили свое существование на день открытия наследства, не могут получить имущество по завещанию. То же касается реорганизованных юридических лиц. Однако изменение юридическим лицом фирменного наименования не ведет к появлению нового субъекта права, и поэтому такое лицо может призываться к наследованию.

    Существование юридического лица на момент открытия наследства устанавливается на основании данных государственного реестра юридических лиц. Публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства, а также международные организации - могут быть наследниками по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

    7.Недостойные наследники

    Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

    Таким образом, недостойными наследниками признаются:

      наследники, которые не имеют права наследовать;

      наследники, отстраненные судом от наследования.

    Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

    По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

    Мотивация действий, совершенных лицом, не имеет значения для отнесения наследника к числу недостойных. Наследник признается недостойным независимо от того, совершал ли он противоправные действия в своих интересах или в интересах других лиц (наследников).

    Настоящие правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также применяются к завещательному отказу. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказопо-лучателя работы или оказанной ему услуги.

    Иск о признании наследника недостойным и устранении его от наследования должен подаваться только заинтересованным лицом – наследником по закону.

    Имущество, полученное недостойным наследником в порядке наследования, признается судом неосновательно приобретенным.

    Лицо, не имеющее права наследовать (отсутствует правовое основание) или отстраненное от наследования на основании норм гражданского законодательства РФ (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Возврат неосновательно полученного имущества осуществляется в натуре. Если возврат неосновательно полученного имущества не представляется возможным, то должна быть возвращена его стоимость, которая определяется по состоянию такого имущества на момент его перехода к недостойному наследнику.

    Возврат неосновательно полученного имущества осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. Кроме возврата имущества возмещению подлежат также и доходы, извлеченные недостойным наследником (или которые он должен был извлечь) из унаследованного им имущества.

    Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Такие наследники призывается к наследованию по завещанию, если оно составлено уже после утраты ими права наследования, но к наследованию по закону они не допускаются.

    8.Понятие завещания

    Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

    По юридической природе завещание - это односторонняя сделка. Оно представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Именно поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно. Составление завещания через представителей (поверенных, опекунов, попечителей) не допускается.

    Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания. Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется нотариальными конторами, а в местностях, где их нет, - местной администрацией и ее органами. Следует отметить, что в будущем законодательстве возможно ослабление столь жесткого требования к форме завещания и допуск при определенных условиях простой письменной и даже устной формы завещательного распоряжения.

    Лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя. Право завещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т.е. тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия, либо был эмансипирован.

    К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

      завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

      завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом нашей страны, удостоверенные капитанами этих судов;

      завещания граждан, находящихся в геологоразведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

      завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

      завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, - также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;

      завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

    Завещание, не удостоверенное в установленном законом порядке, должно быть признано недействительным.

    1. Комментируемая статья определяет круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию, и основания их призвания.

    2. Граждане могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства. Данное правило применяется с учетом положений п. 2 ст. 1114 ГК о коммориентах.

    Также по двум указанным основаниям могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (так называемые насцитурусы).

    В отличие от прежнего законодательства (ст. 530 ГК 1964 г.) ГК не проводит разграничения между гражданами, родившимися после открытия наследства, подразделяя их на детей наследодателя и детей иных лиц. С принятием части третьей ГК к наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся живыми после открытия наследства, но и, например, дети родителей наследодателя (братья и сестры умершего) или дети братьев и сестер (племянники умершего) при призвании их к наследованию в установленном порядке.

    Включая неродившихся лиц в круг потенциальных наследников, закон охраняет возможные интересы будущих субъектов права. Получив заявление об ожидаемом появлении на свет потенциального наследника, лицо, оформляющее наследственные права граждан, принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК); не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК).

    Если ребенок родится мертвым, то он при распределении наследства не учитывается.

    Если же ребенок родится живым, хотя и нежизнеспособным, в силу чего умрет спустя незначительное время, следует придерживаться общих правил о наследовании. Необходимо лишь помнить, что, если ребенок умирает на первой неделе жизни, на основании соответствующих записей актов о рождении и смерти выдается только свидетельство о смерти ребенка. Вместе с тем по просьбе родителей (одного из них) органы загс выдают документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка (п. 2 ст. 20 Закона об актах гражданского состояния).

    3. Юридические лица могут быть призваны к наследованию только по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

    В период действия прежнего законодательства, когда в качестве возможных наследников упоминались лишь государственные, кооперативные и общественные организации (ст. 534 ГК 1964 г.), юридические лица, прямо не обозначенные в нормах гражданского законодательства о наследовании, но существовавшие на момент открытия наследства и указанные в завещании (например, товарищества и общества), могли призываться к наследованию на основании аналогии закона в силу провозглашенного равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений.

    Установление существования юридического лица на момент открытия наследства производится на основании данных государственного реестра юридических лиц.

    При этом необходимо учитывать, что изменение юридическим лицом фирменного наименования не ведет к появлению нового субъекта права и такое лицо должно призываться к наследованию.

    Вместе с тем вопрос о призвании к наследованию юридического лица, прошедшего реорганизационные процедуры, должен решаться в зависимости от вида состоявшейся реорганизации. Для целей наследственного правопреемства не имеют значения выделение из юридического лица самостоятельных субъектов и присоединение к нему других юридических лиц. Соответствующие субъекты права (юридические лица, из состава которых выделились другие юридические лица либо к которым присоединились другие юридические лица) не утрачивают возможности вступить в наследство.

    Если же юридическое лицо было реорганизовано путем разделения, слияния либо преобразования, то исходя из правил комментируемой статьи оно не может быть призвано к наследованию.

    Однако такое положение дел вызывает заслуженные упреки.

    Предположим, что прекращение реорганизуемого юридического лица произойдет после открытия наследства, но до истечения срока на его принятие, и при этом воля юридического лица на принятие либо отказ от наследства не будет выражена его органами. В подобной ситуации вывод о возможности заступления универсальных правопреемников юридического лица на его место в наследственных правоотношениях напрашивается сам собою. Однако недвусмысленная формулировка ст. 1116 блокирует подобную возможность, допуская призвание к наследованию исключительно указанных в завещании юридических лиц. Каких-либо специальных норм (сродни нормам о наследственной трансмиссии, применимым к отношениям с участием граждан) на сей счет в гражданском законодательстве не существует.

    Нельзя не учитывать и судьбу тех универсальных правопреемников юридического лица, которые появились до открытия наследства. Завещатель не всегда мог быть осведомлен о состоявшемся правопреемстве и, следовательно, не мог изменить содержание завещания. Многие же из тех, кто мог быть осведомлен, скорее всего, не допускали и мысли о том, что их воля не будет исполнена (например, работник организации, сменившей лишь организационно-правовую форму, но не сменившей ни фирменного наименования, ни рода деятельности). Такое положение дел нельзя признать удовлетворительным. Остается ждать, что со временем поставленный вопрос найдет разрешение либо в судебной практике, либо в специально принятой правовой норме.

    4. Публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и иностранные государства, а также международные организации - могут призываться к наследованию по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

    В общем виде круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию, определяется как завещанием, так и законом. В него входят как физические, так и юридические лица. К первым относятся лица, находящиеся в живых на день открытия наследства, и родившиеся после смерти наследодателя его дети, зачатые при жизни. Юридические лица, которые могут призываться к наследованию:

    • Российские и международные организации.
    • Государства, как в лице РФ, так и иностранные.
    • Муниципальные образования, субъекты РФ.

    Если наследование происходит по закону, то это возможно только в отношении самой Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований (принятие «выморочного» имущества в случае полного отсутствия наследников – физических лиц).

    Лица, которые могут призываться к наследованию, определяются непосредственно в процессе оформления наследства. Их круг формируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела:

    • основания призвания к наследованию (может быть не одно);
    • прав наследников (отказов от наследства, количества недостойных и отстраненных наследников);
    • смены лиц в силу изменившихся обстоятельств (рождения детей, смерти наследников и т.д.).

    Все свои права каждый из призванных к наследованию лиц должен доказать документами, а в случае их отсутствия – подтвердить решением суда.

    Основания призвания, влияющие на круг призываемых лиц

    Основания призвания к наследованию не следует путать с понятием «основание наследования». В простом случае они могут совпадать, но в сложных наследственных делах круг наследников и основания к призванию меняются в зависимости от действий отдельных наследников, от складывающихся обстоятельств и возможности доказать то или иное право. Наследник может быть призван к наследованию на основании завещания или закона, а может иметь и те, и другие основания.

    Лица, которые могут быть призваны к наследованию:

    • Супруг наследодателя, состоявший с ним в законном браке и переживший его.
    • Родственники умершего лица, в порядке очередности по близости родства, установленной законом. Таких очередей установлено восемь. Особо охраняются законом права «насцитуруса» – ребенка наследодателя, рожденного после его смерти.
    • Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего наследодателя. К ним не относятся те, кто на день смерти этот статус уже утратили.
    • Лица, указанные в завещании в порядке подназначения (на случай смерти наследника, отказа от принятия наследства, отстранения или признания его недостойным).
    • Лица, имеющее право наследовать в порядке представления: внуки умершего и их потомки; племянники и племянницы, в том числе неполнородные; двоюродные сестры и братья. Этого права лишены потомки недостойных наследников и лишенных завещателем права на наследство.
    • Лица, попадающие под наследственную трансмиссию (перехода права от наследника призванного по закону, но не успевшего принять наследство). В это круг не входят наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве.
    • Все субъекты, указанные в завещании наследодателя.
    • Лица, указанные наследодателем в порядке завещательного отказа. Они имеют право требовать от наследников исполнения воли завещателя. Отказополучатели сохраняют свои права даже в случае продажи наследниками имущества третьим лицам.
    • Любые другие лица, подпадающие под действие закона о наследовании.

    Лица, которые могут призываться к наследованию, выявляются в процессе работы нотариуса. В его обязанности входит:

    • выявить всех, кто может быть наследником по любому основанию;
    • предпринять меры по розыску всех потенциальных наследников;
    • уведомить всех лиц, подпадающих под право наследования, об их возможности получить наследство;
    • разъяснить порядок представления необходимых документов и оформления права на наследство.
    Похожие публикации